【摘要】理論界和實(shí)務(wù)界都在大力支持要進(jìn)行司法公開,這種現(xiàn)象與我國(guó)當(dāng)下正在如火如荼進(jìn)行的司法改革以及司法現(xiàn)狀有著密切的聯(lián)系。裁判文書公開是司法公開的重要組成部分,十八大以來,各級(jí)法院都在努力探索裁判文書公開制度。鑒于裁判文書公開的重要性,必須厘清其公開的限度,為此,應(yīng)回歸權(quán)利本位的視角,以現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)定為界限,在改革中變“司法主導(dǎo)”為“立法主導(dǎo)”。
【關(guān)鍵詞】司法公開;裁判文書公開;限度
正義無(wú)疑是當(dāng)下中國(guó)最需要的價(jià)值之一,正如法律格言所說的:“沒有公開則沒有正義,公開是正義的靈魂”。習(xí)近平總書記說:“要努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義”。裁判文書的公開無(wú)疑是落實(shí)決策層意志的有效措施之一,也是法律理論和實(shí)務(wù)界的共識(shí)。厘清裁判文書公開的限度,才能利于司法公開。
一、裁判文書公開的依據(jù)
十八屆三中、四中全會(huì)的兩份具有歷史意義的《決定》為實(shí)現(xiàn)建設(shè)公正高效權(quán)威的社會(huì)主義司法制度,《決定》提出了針對(duì)裁判文書公開的要求,筆者認(rèn)為這樣的舉措固然有很多理由,其中最重要的就是規(guī)范司法行為和實(shí)現(xiàn)每一個(gè)案件的公平正義。
在最高人民法院,圍繞著裁判文書公開的改革文件有《關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱《2013年規(guī)定》)、《人民法院第四個(gè)五年改革綱要》、《最高人民法院裁判文書上網(wǎng)公布暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱《2013年辦法》)、《關(guān)于司法公開的六項(xiàng)規(guī)定》、《關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》、《最高人民法院裁判文書公布管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《2000年管理辦法》)。在地方人民法院,廣東省各級(jí)人民法院、河南省各級(jí)人民法院是改革的排頭兵,其中有代表的有廣東省高級(jí)人民法院《關(guān)于推行民事裁判文書改革促進(jìn)辦案標(biāo)準(zhǔn)化和庭審規(guī)范化的實(shí)施意見》。
裁判文書公開是司法公開的重要組成部分,華東政法大學(xué)王立民教授認(rèn)為:“實(shí)行司法公開是為了提高司法公信力”。前最高人民法院院長(zhǎng)王勝俊認(rèn)為:“司法公開是打消群眾疑慮、提升司法公信力的重要保證?!惫P者認(rèn)為裁判文書的公開既然是司法公開的重要組成部分,就必須首先厘清其價(jià)值取向。一般認(rèn)為,裁判文書公開的價(jià)值取向是公正和效率,筆者贊同這樣的定位,司法公開是實(shí)現(xiàn)公法公正的手段。
二、裁判文書公開的內(nèi)容
縱觀我國(guó)裁判文書公開的發(fā)展之路,對(duì)于公開途徑的與時(shí)俱進(jìn)、公開主體的全面性幾乎不存在爭(zhēng)議。但是對(duì)于其公開的內(nèi)容卻存在很大的爭(zhēng)議,主要表現(xiàn)在:
1、是否要全面公開
理論界和實(shí)務(wù)界的有的學(xué)者強(qiáng)烈批評(píng)我國(guó)法院選擇性的公開裁判文書,如徐炳研究員認(rèn)為“目前法院在利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施司法公開方面是流于形式,或者說是有形無(wú)實(shí)。幾乎所有法院都是精心選擇了幾個(gè)裁判文書公開在網(wǎng)站上,這種有選擇的公開,給人的結(jié)論是:法院的裁判文書公開而不真實(shí),公開而不透明?!?/p>
2、未生效能否公開
現(xiàn)行《2013年規(guī)定》規(guī)定的是生效的裁判文書要進(jìn)行上網(wǎng)公開,有的學(xué)者認(rèn)為,一審法院未發(fā)生效力的判決書也應(yīng)當(dāng)公開。西南政法大學(xué)的高一飛教授則反對(duì)未生效的裁判文書的公開。筆者認(rèn)為,實(shí)踐中發(fā)生的未生效的裁判文書雖然最終不發(fā)生法律效力,但是其對(duì)于當(dāng)事人還是有約束力的,對(duì)于特定階段還有具有法律效力的,本著司法公正的精神,未生效的裁判文書也應(yīng)該公開,我國(guó)香港地區(qū)就有這樣的規(guī)定。
3、是否附帶公開代理詞、辯護(hù)詞
有的人認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)公開案件代理人的代理詞和辯護(hù)人的辯護(hù)詞,這樣就可以有效的監(jiān)督法院的審判行為是否合法。筆者認(rèn)為這樣的做法涉及到法院的證據(jù)、事實(shí)認(rèn)定以及適用法律的爭(zhēng)議焦點(diǎn),代理詞、辯護(hù)詞只是“一家之言”不具有法律效力,只是當(dāng)事人的立場(chǎng)文書,不涉及裁判文書的問題,因此,筆者反對(duì)這樣的做法。
4、是否應(yīng)當(dāng)允許當(dāng)事人合意決定不公開
合意不公開是《2010年規(guī)定》中明確規(guī)定可行的,但是《2013年規(guī)定》在并沒有將此規(guī)定延續(xù)下來,筆者認(rèn)為裁判文書內(nèi)容不僅僅涉及當(dāng)事人權(quán)利義務(wù),還涉及社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán),試想民事訴訟中的當(dāng)事人若利用此規(guī)定進(jìn)行惡意訴訟,無(wú)益損害了第三人的利益,第三人不能及時(shí)主張自己的權(quán)利,將導(dǎo)致?lián)p害的發(fā)生,這顯然是法律不允許的。
5、商業(yè)秘密是否公開
最高人民法院發(fā)布的一系列的有關(guān)裁判文書公開的司法文件都規(guī)定了屬于個(gè)人隱私范圍內(nèi)的信息不對(duì)外公開,而對(duì)于商業(yè)秘密的公開則態(tài)度不明顯,《2000年管理辦法》規(guī)定了涉及商業(yè)秘密的文書不公開,而現(xiàn)行《2013年規(guī)定》并沒有將商業(yè)秘密納入不公開的范圍,筆者認(rèn)為這樣不妥,涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容可以采取技術(shù)處理的方式進(jìn)行公開,而不能將其公開,否則違法法律的規(guī)定。
6、法官自由心證是否要公開
法官自由心證過程受到很到因素的影響,除了依據(jù)法律的規(guī)定以外,還包括了其他非法律的因素,有的甚至是非理性的因素的影響,公開法官自由心證的過程對(duì)于當(dāng)事人的爭(zhēng)點(diǎn)的問題顯得十分重要,但是考慮到證據(jù)學(xué)本身的特點(diǎn),在中國(guó)現(xiàn)階段,筆者不贊同完全公布法官自由心證過程,法律的裁量權(quán)的公開應(yīng)該受到限制,不能隨意公開。
7、審判組織的意見是否公開
在司法改革的背景下,部分法院試行了在裁判文書中公布合議庭不同意見、審判委員會(huì)不同意見的做法。筆者認(rèn)為,公布審判組織的不同意見,涉及的是審判權(quán)的問題,是公權(quán)的范圍,鑒于我國(guó)目前的裁判不透明問題,可以對(duì)審判權(quán)運(yùn)行進(jìn)行公開,但是要注意保護(hù)行使審判權(quán)的法官的合法利益,不能因此而造成司法的混亂。
三、裁判文書公開的展望
探討裁判文書的公開的限度問題,必須回歸權(quán)利本位的視角,充分剖析裁判文書中涉及的訴訟當(dāng)事人、訴訟第三人、其他訴訟參與人、法院、合議庭法官、普通公眾的權(quán)利,從權(quán)利平衡的角度進(jìn)行充分的論證,回歸權(quán)利本體。筆者認(rèn)為只有通過權(quán)利價(jià)值的位階分析才能實(shí)現(xiàn)裁判文書中各主體的權(quán)利平衡,從而最終實(shí)現(xiàn)社會(huì)正義。
在現(xiàn)行司法狀況下,處于司法改革的需要,國(guó)家最高決策層、最高法院以及其他實(shí)務(wù)界和理論界的眾多專家學(xué)者都在大力支持裁判文書的全面公開、深入公開。但筆者以為,這樣的公開也是有限度的,筆者認(rèn)為造成我國(guó)目前裁判文書公開的邊界不清的主要原因是我國(guó)法律體系中的權(quán)利體系的不完整抑或說是權(quán)利模糊而造成的權(quán)利沖突,因此,解決我國(guó)裁判文書中的公開的邊界問題,筆者認(rèn)為并沒有必要用立法的形式進(jìn)行單一的規(guī)定,只需要在法律體系中加以明確化和規(guī)范化,只有這樣才能做到兼顧司法和民眾,緩解兩者之間的緊張關(guān)系,為法治中國(guó)建設(shè)保駕護(hù)航。
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【作者簡(jiǎn)介】
胡?。?988—),男,湖北黃岡人,四川大學(xué)法學(xué)院2014級(jí)法律碩士研究生,主要研究方向:民事訴訟法。