国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代傳播淫穢物品罪的實(shí)務(wù)反思與規(guī)則重塑
——基于對368份傳播淫穢物品罪判決書的分析

2021-12-01 06:47金鴻浩
關(guān)鍵詞:群組司法解釋犯罪

金鴻浩

目 次

一、問題的提出

二、傳播淫穢物品罪中“傳播”的類型化界定

三、傳播淫穢物品罪中“淫穢物品”的鏈接性質(zhì)分析

四、傳播淫穢物品罪中“情節(jié)嚴(yán)重”的罪量體系修正

五、結(jié)論

一、問題的提出

隨著互聯(lián)網(wǎng)特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,傳播淫穢物品罪等信息傳播類犯罪的主要途徑已由線下向線上轉(zhuǎn)變。在2019—2020年公布的368份傳播淫穢物品罪的公開判決書(涉案人數(shù)527人)中,只有8例案件發(fā)生在線下,而且即使是線下的8例案件中,也均具有計(jì)算機(jī)犯罪的鮮明特征,有6例通過移動(dòng)存儲設(shè)備拷貝、1例通過手機(jī)播放、1例通過計(jì)算機(jī)局域網(wǎng)共享方式傳播。由于互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨時(shí)空性、泛在性、高效性、匿名性等特征,一方面,網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品行為在數(shù)量上高發(fā)多發(fā),成為危害網(wǎng)絡(luò)生態(tài)、影響社會良俗、危害未成年人健康成長的重要原因之一,〔1〕參見唐大森、張宇潤:《網(wǎng)上色情信息之法律管制》,載《科技與法律》2007年第2期;張小鋒、李歡歡:《中國網(wǎng)絡(luò)生態(tài)文明建設(shè)面臨的問題及對策》,載《哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版)》2014年第4期;蔣俏蕾、陳宗海:《未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù):理念、內(nèi)容與路徑》,載《預(yù)防青少年犯罪研究》2021年第1期。并且逐漸形成了網(wǎng)絡(luò)色情黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈,以去中心化的形式在全球互聯(lián)網(wǎng)中運(yùn)作。〔2〕參見[英]曼紐爾·卡斯特:《千年終結(jié)》,夏鑄九、黃慧琦等譯,社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社2003版,第179頁。另一方面,網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品行為特征也發(fā)生了巨大變化,傳播主體(Who)、傳播內(nèi)容(Say What)、傳播媒介(In Which Channel)、傳播受眾(To Whom)、傳播效果(With What Effect)傳播學(xué)5W要素有的甚至發(fā)生了顛覆式重構(gòu)?!?〕參見劉寧:《傳播學(xué)視角下突發(fā)性淫穢事件信息傳播模式及管理對策》,載《出版發(fā)行研究》2015年第11期。比如,傳播媒介中淫穢電子信息的占比越來越多,物質(zhì)載體的淫穢書籍、淫穢光盤等傳統(tǒng)淫穢物品如今幾近絕跡,對應(yīng)的導(dǎo)致2010年以來“為他人提供書號出版淫穢書刊罪”“組織播放淫穢音像制品罪”等個(gè)別傳統(tǒng)罪名的“虛置化”;傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪的法律適用也遇到了“網(wǎng)絡(luò)異化”難題?!?〕參見劉艷紅:《網(wǎng)絡(luò)犯罪的刑法解釋空間向度研究》,載《中國法學(xué)》2019年第6期。

為解決網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品刑法規(guī)制的不適應(yīng)問題,近年來,立法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)也做出了大量努力。全國人大常委會于2000年制定了《關(guān)于維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》,明確“在互聯(lián)網(wǎng)上建立淫穢網(wǎng)站、網(wǎng)頁,提供淫穢站點(diǎn)鏈接服務(wù),或者傳播淫穢書刊、影片、音像、圖片”的,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。最高人民法院、最高人民檢察院(以下簡稱“兩高”)先后制定《互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端、聲訊臺制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱《司法解釋(一)》)《關(guān)于辦理利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端、聲訊臺制作、復(fù)制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《司法解釋(二)》)《關(guān)于利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復(fù)》等司法解釋,為統(tǒng)一法律適用提供了依據(jù)。但是由于網(wǎng)絡(luò)媒介形式的快速迭代,網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢信息的犯罪手段不斷翻新,司法實(shí)務(wù)中仍然遇到許多問題尚未被現(xiàn)有的法律、法規(guī)和司法解釋所涵蓋,〔5〕參見于志剛:《網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)絡(luò)犯罪的演變與司法解釋的關(guān)注方向》,載《法律適用》2013年第11期。并且十余年前所制定的司法解釋在今天也面臨合理性、自洽性、有效性的新挑戰(zhàn),亟待進(jìn)行系統(tǒng)性梳理和深度探討。

二、傳播淫穢物品罪中“傳播”的類型化界定

傳播行為作為傳播淫穢物品罪的實(shí)行行為,對“傳播”行為的類型化判定,直接決定本罪的成立與否。但由于我國刑法條文本身對“傳播”未展開說明,現(xiàn)有司法解釋對傳播的內(nèi)涵也沒有充分闡述,導(dǎo)致刑法語境中傳播的定義仍然處于相對模糊的狀態(tài),特別是網(wǎng)絡(luò)傳播新的形態(tài)出現(xiàn)后,這種模糊性的窘境大幅加劇了司法官法律適用的難度。我國刑法學(xué)界對此作出了一定探索,特別是受日本《刑法》第175條散布猥褻物品罪中“散布、公然陳列猥褻文書、圖畫、有關(guān)電磁記錄之磁碟或其他物品”的影響與啟發(fā),有的學(xué)者從傳播途徑出發(fā),將本罪的“傳播”限定為“通過播放、陳列、在互聯(lián)網(wǎng)上建立淫穢網(wǎng)站、網(wǎng)頁等方式,以及通過出借、贈送等方式”?!?〕張明楷:《刑法學(xué)》(第5版),法律出版社2016年版,第1168頁。但是,對實(shí)務(wù)部門的可操作性而言,傳播途徑列舉法的定義,由于存在列舉內(nèi)容以外的“等”其他傳播途徑,這類定義有助于幫助人們理解傳播的具體方法但無助于單獨(dú)據(jù)此作出是否屬于傳播的事實(shí)判斷,無法將刑法語境中的“傳播”和日常生活話語中的“傳播”概念真正區(qū)分開來。

正如托依布納所說,“法的自治不應(yīng)等同于自給自足”,“法律中的理性化過程也是在與經(jīng)濟(jì)、政治和科學(xué)中相似現(xiàn)象的相互作用中才能說明”。〔7〕[德]托依布納:《魔陣·剝削·異化:托依布納法律社會學(xué)文集》,泮偉江等譯,清華大學(xué)出版社2012年版,第274頁、第285頁。原先在現(xiàn)實(shí)社會中的信息傳播類犯罪,當(dāng)發(fā)生在信息網(wǎng)絡(luò)中,也需要重新解讀犯罪構(gòu)成要件。這種“重新解讀”的過程實(shí)際上是規(guī)范法學(xué)對其所規(guī)范的對象再認(rèn)識的過程,需要注重引入規(guī)制對象所在學(xué)科(如網(wǎng)絡(luò)傳播學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué))知識作為解釋依據(jù)。對于刑法語境中的“傳播”問題,筆者認(rèn)為可以借鑒傳播學(xué)中的傳播類型理論(Communication Types)來界定本罪“傳播”的范圍。傳播類型研究最早始于美國傳播學(xué)家施拉姆的二分法觀點(diǎn),施拉姆將傳播分為大眾媒介傳播和非大眾媒介傳播兩種形式,大眾媒介面向不特定人,非大眾媒介面向特定人?!?〕參見[美]施拉姆、[美]波特:《傳播學(xué)概論》(第2版),何道寬譯,中國人民大學(xué)出版社2010年版,第104-105頁。隨著傳播學(xué)理論研究的發(fā)展,又出現(xiàn)四分法、五分法、六分法等不同分類方式?!?〕國內(nèi)傳播學(xué)教科書中,“四分法”主要包括內(nèi)向傳播、人際傳播、組織傳播、大眾傳播,參見胡正榮:《傳播學(xué)總論》,中國傳媒大學(xué)出版社1997年版;“五分法”主要包括內(nèi)向傳播、人際傳播、群體傳播、組織傳播、大眾傳播,參見郭慶光:《傳播學(xué)教程》(第2版),中國人民大學(xué)出版社2011年版;“六分法”主要包括內(nèi)向傳播、人際傳播、群體傳播、組織傳播、大眾傳播、國際傳播,參見董璐:《傳播學(xué)核心理論與概念》(第2版),北京大學(xué)出版社2016年版。以當(dāng)前通說的五分法為例,傳播學(xué)理論將傳播現(xiàn)象分為內(nèi)向傳播(個(gè)人接受信息并在人體內(nèi)部進(jìn)行信息處理的活動(dòng))、人際傳播(個(gè)人與個(gè)人之間的信息交流)、群體傳播(群體成員之間發(fā)生的信息傳播行為)、組織傳播(組織成員之間、組織內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間、組織與社會之間的信息交流和溝通)、大眾傳播(通過大眾媒介的信息交流)五個(gè)類型。

當(dāng)然,這種概念的解讀并不是從法律系統(tǒng)之外“拿來主義”的知識遷移,而是需要由法學(xué)學(xué)者依據(jù)法原理特別是法律解釋方法進(jìn)行“轉(zhuǎn)譯”,針對司法實(shí)務(wù)面臨的實(shí)際問題在刑法教義學(xué)體系中展開分析,從而得出理論層面的啟迪與創(chuàng)新?!?0〕參見鄧矜婷:《網(wǎng)絡(luò)空間中犯罪幫助行為的類型化——來自司法判決的啟發(fā)》,載《法學(xué)研究》2019年第5期。根據(jù)刑法理論,筆者首先在形式上將內(nèi)向傳播、組織傳播兩種類型從刑法話語的“傳播”范疇排除出去。一方面,狹義的“內(nèi)向傳播”屬于刑法“思想犯”的范疇,不屬于刑法評價(jià)的對象;廣義的“內(nèi)向傳播”所指向的“自我傳播”現(xiàn)象,比如行為人將淫穢視頻從自己的筆記本電腦拷貝到自己的臺式電腦,通過APP從自己的手機(jī)傳輸?shù)阶约旱乃接性票P,以及個(gè)人對淫穢物品的觀看等過程,上述行為不會對傳播淫穢物品罪所保護(hù)的法益造成侵害,不屬于危害行為意義上的“傳播”?!?1〕需要說明的是,諸如蘋果iCloud泄露門事件、百度云泄露事件,當(dāng)事人原本只為了保存?zhèn)€人信息,方便相關(guān)資源的存儲、備份和個(gè)人跨平臺多設(shè)備共享,但由于其他原因,相關(guān)色情、淫穢信息泄露造成人際傳播、群體傳播、大眾傳播的,對當(dāng)事人也不能以犯罪論處。因?yàn)楸咀锸枪室夥缸?,即使?dāng)事人在電子設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平臺中存儲淫穢物品的行為具有過失,比如當(dāng)事人以方便自己觀賞為目的,將淫穢視頻上傳到自己的網(wǎng)盤,但未給自己的網(wǎng)盤設(shè)置密碼,導(dǎo)致網(wǎng)盤被破解后淫穢視頻泄露,也不應(yīng)該追究行為人的刑事責(zé)任。相反,當(dāng)事人作為數(shù)據(jù)泄露的被害人,特別是泄露自己拍攝的淫穢視頻、圖片的被害人,在民事法律上有權(quán)要求侵權(quán)方或負(fù)有數(shù)據(jù)安全保管義務(wù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商就民事侵權(quán)責(zé)任或違約責(zé)任進(jìn)行賠償。另一方面,“組織傳播”在刑法評價(jià)上無須單獨(dú)進(jìn)行分類,因?yàn)楸咀锇ㄗ匀蝗朔缸锖蛦挝环缸?,對于單位通過網(wǎng)絡(luò)群組傳播淫穢電子信息的,可以參照群體傳播的審查方式認(rèn)定;對于單位以開設(shè)網(wǎng)站或APP等形式傳播淫穢電子信息的,可以參照大眾傳播的審查方式認(rèn)定,單獨(dú)分類缺乏必要性。

因此,在形式上傳播淫穢物品罪的“傳播”主要指向人際傳播、群體傳播、大眾傳播三個(gè)類型,這三種類型基本上能夠全面評價(jià)目前的傳播淫穢物品罪的所有傳播行為。在2019—2020年作出的傳播淫穢物品罪公開判決書中,人際傳播行為占16.2%,群體傳播行為占67.6%,大眾傳播行為占16.2%,如下表所示,所有傳播行為均可以被上述三個(gè)類型所囊括。但是,需要引起重視的是,并非所有淫穢物品的人際傳播、群體傳播、大眾傳播行為均屬于危害行為,還需要具體類型具體分析。

表1 2019—2020年傳播淫穢物品罪公開文書的傳播類型〔12〕數(shù)據(jù)來源:中國裁判文書網(wǎng),下同。2019年樣本中有2個(gè)樣本裁判文書對案件事實(shí)概括較為簡單,沒有披露具體的傳播方式,因此本表中只統(tǒng)計(jì)了2019年樣本338人中的336人。

(一)人際傳播類型的特定少數(shù)人傳播不應(yīng)屬于本罪的“傳播”行為

在2019—2020年公開的傳播淫穢物品罪判決書中,采取人際傳播方式散布淫穢信息的被告人占到16.2%。其中微信傳播(64人)占人際傳播方式的75.3%,QQ傳播(15人)占人際傳播方式的17.6%,線下拷貝(6人)占人際傳播方式的7.1%。人際傳播是個(gè)體與個(gè)體之間的信息交流,其形式可以是兩個(gè)人面對面地直接傳播,也可以是以網(wǎng)絡(luò)媒體為中介的個(gè)體間信息傳播。通常而言人際傳播具有初級群體(Primary Group)屬性,傳播一般發(fā)生在親朋、同學(xué)、同事等保持較為密切互動(dòng)的親密關(guān)系間。

特定人之間“點(diǎn)對點(diǎn)”傳播淫穢物品,對傳播淫穢物品罪保護(hù)的社會風(fēng)俗和社會管理秩序法益造成了一定損害,但是損害是否達(dá)到需要刑罰懲治的地步,是否屬于本罪所指的“傳播”,需要進(jìn)一步探討。理論界主要有兩種觀點(diǎn),一種持“不特定說”,根據(jù)該觀點(diǎn),淫穢物品人際傳播在特定人之間的,不屬于本罪的傳播,不構(gòu)成犯罪。〔13〕參見張明楷:《刑法學(xué)》(第5版),法律出版社2016年版,第1168頁;周光權(quán):《刑法各論》(第3版),中國人民大學(xué)出版社2016年版,第453頁。另一種持“不特定或特定多數(shù)人說”,根據(jù)該觀點(diǎn)多數(shù)人之間的人際傳播構(gòu)成本罪?!?4〕參見黎宏:《刑法學(xué)各論》(第2版),法律出版社2016年版,第487頁。但無論根據(jù)“不特定說”還是“不特定或特定多數(shù)人說”,特定少數(shù)人之間的人際傳播淫穢物品均不應(yīng)該構(gòu)成本罪。這是因?yàn)橐环矫?,就保護(hù)法益而言,根據(jù)體系解釋,本罪屬于刑法分則第六章妨害社會管理秩序罪的罪名,立法者立法時(shí)主要考慮的是保護(hù)相關(guān)領(lǐng)域的社會秩序。而人際傳播的初級群體(特別是特定少數(shù)人)在國民一般認(rèn)知中很難被評價(jià)為“社會”,否則就有對“社會”進(jìn)行類推解釋之嫌。另一方面,就保障人權(quán)而言,刑法具有最后手段性,對于特定少數(shù)人的傳播淫穢物品行為,其對法益的侵害通常尚未達(dá)到必須適用刑罰保護(hù)的程度,完全可以通過行政處罰、批評教育等方式規(guī)制。在全球傳播普通淫穢物品犯罪除罪化的大趨勢下,如果特定少數(shù)人的傳播淫穢物品行為都需要適用刑罰懲戒,可能一定程度上違背或削弱了刑法的保障人權(quán)功能,也不利于“三個(gè)效果”的有機(jī)統(tǒng)一。

但是,即使按照最狹義的“三人成眾”解釋,實(shí)務(wù)中仍不乏對特定少數(shù)人之間人際傳播淫穢物品進(jìn)行刑事制裁的案例。在2019年公開的裁判文書中,有11例判決書中的傳播對象在3人以下,其中3例傳播對象為1人,8例傳播對象為2人。例如,在郭德威傳播淫穢物品案中,被告人通過微信發(fā)送給郭某淫穢視頻文件共計(jì)45個(gè),被判處拘役5個(gè)月,緩刑6個(gè)月?!?5〕參見河南省柘城縣人民法院(2019)豫1424刑初307號刑事判決書。在李文廣傳播淫穢物品案中,被告人分別向微信好友胡某、李某2人累計(jì)發(fā)送淫穢視頻65部,被判處拘役5個(gè)月,緩刑8個(gè)月?!?6〕參見浙江省玉環(huán)縣人民法院(2019)浙1021刑初43號刑事判決書。在劉木華傳播淫穢物品案中,被告人使用其手機(jī)微信向路某、廖某2人傳播淫穢視頻56個(gè),被判處有期徒刑6個(gè)月,緩刑1年?!?7〕參見廣東省龍門縣人民法院(2019)粵1324刑初121號刑事判決書。由上述案例可見,司法實(shí)務(wù)中部分司法官并沒有對人際傳播中所要求的特定多數(shù)人中的“多數(shù)”進(jìn)行理解和適用,一定程度存在機(jī)械辦案問題。

所以,筆者建議對人際傳播類的淫穢物品犯罪進(jìn)行必要的限縮解釋,不應(yīng)當(dāng)只以傳播次數(shù)(如淫穢視頻40個(gè))作為判斷標(biāo)準(zhǔn),還需要結(jié)合傳播類型和傳播人數(shù)進(jìn)行分析。其替代性方案是,對非牟利性的傳播淫穢物品行為,特定少數(shù)人(3人以下)之間傳播淫穢物品的人際傳播行為,可以通過批評教育方式達(dá)到懲戒效果;在特定范圍內(nèi)(家庭成員之間、親朋好友之間)的相對少數(shù)人(如3人以上、30人以下)之間傳播淫穢物品的人際傳播行為,可以根據(jù)《治安管理處罰法》第68條追究行政責(zé)任,不構(gòu)成刑事犯罪?!?8〕日本刑法判例中也指出,即便讓朋友等具有特別關(guān)系的特定的16人觀賞猥褻電影,也不構(gòu)成散發(fā)猥褻物罪。參見[日]西田典之、[日]橋瓜?。骸度毡拘谭ǜ髡摗罚ǖ?版),王昭武、劉明詳譯,法律出版社2020年版,第449頁。只有行為特別惡劣,或者傳播人數(shù)特別多(足以達(dá)到與群體傳播近似危害的,如司法解釋規(guī)定的30人以上),或造成嚴(yán)重后果的,達(dá)到司法解釋中其他傳播形式相當(dāng)?shù)奈:Τ潭?,才建議適用本罪的有關(guān)規(guī)定。

(二)群體傳播類型的傳播標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)防止單純的形式判定

當(dāng)傳播形式由現(xiàn)實(shí)場域步入網(wǎng)絡(luò)場域后,淫穢物品傳播形式也發(fā)生了變異和升級,傳播方式已不再局限于點(diǎn)對點(diǎn)模式,產(chǎn)生了一對多、多對多的“規(guī)?;爆F(xiàn)象,“群”開始取代“個(gè)人”成為犯罪的主體?!?9〕參見于志剛、吳尚聰:《我國網(wǎng)絡(luò)犯罪發(fā)展及其立法、司法、理論應(yīng)對的歷史梳理》,載《政治與法律》2018年第1期。特別是2010年《司法解釋(二)》發(fā)布后,根據(jù)其第3條“利用互聯(lián)網(wǎng)建立主要用于傳播淫穢電子信息的群組,成員達(dá)30人以上或者造成嚴(yán)重后果的,對建立者、管理者和主要傳播者,依照刑法第364條第1款的規(guī)定,以傳播淫穢物品罪定罪處罰”的相關(guān)規(guī)定,對懲治網(wǎng)絡(luò)群組內(nèi)傳播淫穢物品犯罪起到了積極作用。也導(dǎo)致在2019—2020年公開的傳播淫穢物品罪判決書中,被刑事追責(zé)的被告人中,采取群體傳播方式(亦可稱為群組傳播)的占到67.6%,在所有傳播類型中數(shù)量最多。其中QQ群傳播(157人)占群組傳播方式的44.2%,微信群傳播(138人)占群組傳播方式的38.9%,百度網(wǎng)盤群組傳播(37人)占10.4%,Twitter動(dòng)態(tài)傳播(17人)占4.8%,以及陌陌群、萊信群、微信朋友圈等群組方式?!?0〕基于境外社交網(wǎng)站傳播淫穢物品案件判例增多,2019年對我國公民在境外使用Twitter傳播淫穢物品的案件在樣本中只有1例,2020年則達(dá)到16例。群體傳播是群體成員之間發(fā)生的信息傳播行為,表現(xiàn)為一定數(shù)量的人按照一定的聚合方式從事傳播活動(dòng),屬于次級群體(Secondary Group)內(nèi)部的傳播現(xiàn)象,次級群體比人際傳播的初級群體規(guī)模更大,成員較多,群體成員許多相互并不直接相識。匿名化的非正式群體的傳播過程中往往還伴隨著集群心理與集群行為,在特定交流情景中進(jìn)一步強(qiáng)化群體心理,匿名群體可能表現(xiàn)出比日常生活中更低的道德水平,形成獨(dú)特的群體亞文化,并刺激群體成員的傳播行為?!?1〕參見彭蘭:《網(wǎng)絡(luò)傳播學(xué)》,中國人民大學(xué)出版社2017年版,第84頁。

群體(組)傳播形式傳播淫穢物品案件的高發(fā)、多發(fā),既與公民網(wǎng)絡(luò)生活中廣泛參與多個(gè)虛擬群組密切相關(guān),也與司法解釋對群組傳播類傳播淫穢物品犯罪的入罪門檻設(shè)置過低有密切聯(lián)系。隨著2012年以來微信等移動(dòng)通訊應(yīng)用的全民使用,網(wǎng)絡(luò)群組和社群人數(shù)也快速增加,“成員達(dá)三十人以上”的入罪門檻非常容易實(shí)現(xiàn)。而根據(jù)司法解釋,只要具備“主要用于傳播淫穢電子信息”和“成員達(dá)三十人以上”這兩個(gè)要素就構(gòu)成群組傳播類的傳播淫穢物品罪,導(dǎo)致這一領(lǐng)域司法實(shí)務(wù)機(jī)械辦案的問題比較突出。這種“機(jī)械司法”問題主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

一方面,司法解釋中“主要用于傳播淫穢電子信息”的條款在司法實(shí)務(wù)中并未得到充分重視。在個(gè)別司法判決中,對于群內(nèi)有多少淫穢物品均未提及,反映了部分司法人員對“主要用于傳播淫穢電子信息”理解為只要在30人以上的群組中傳播了淫穢物品就可以定罪量刑,對于保障人權(quán)存在較大隱患。對此,應(yīng)當(dāng)對“主要”進(jìn)行解釋,如果行為人設(shè)立網(wǎng)絡(luò)群組有且只有一個(gè)目的,比如為分享淫穢物品設(shè)立百度網(wǎng)盤群組,那么當(dāng)然可以解釋為“主要用于傳播淫穢電子信息”。但是如果行為人設(shè)立網(wǎng)絡(luò)群組有多個(gè)目的,那么就需要區(qū)分主要目的還是次要目的。比如在司法實(shí)踐中,有大量的案例是小眾交友,比如動(dòng)漫交友群、網(wǎng)絡(luò)游戲群,主要目的是討論動(dòng)漫CG、網(wǎng)絡(luò)游戲,有時(shí)偶爾也會發(fā)布一些色情圖片、視頻,那么在上述案例中,交友、交流是主要目的,傳播淫穢信息是次要目的,不能直接將該群組定義為“主要用于傳播淫穢電子信息”,而要綜合考慮其危害行為和主觀故意。再如在司法實(shí)踐中,還有大量案例是行為人為銷售成人保健品,建立網(wǎng)絡(luò)群組推銷產(chǎn)品,增加客戶關(guān)注,宣傳產(chǎn)品效果,行為人在網(wǎng)絡(luò)群組中發(fā)布了部分淫穢視頻,那么在該案例中,銷售男性保健品是主要目的,傳播淫穢視頻是次要目的,也不能簡單地將該群組定義為“主要用于傳播淫穢電子信息”。

另一方面,對群組的“建立者、管理者”的刑事責(zé)任追究,不能采取形式解釋,一律從重打擊,需要根據(jù)具體案件判斷網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者對犯罪結(jié)果所發(fā)揮的作用。主要區(qū)分兩種情況。(1)網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者在客觀上為網(wǎng)絡(luò)群組傳播淫穢信息提供了非常重要的組織、幫助、教唆行為,要求群員必須在群中發(fā)布淫穢信息,教唆“不分享,就踢出本群”等,在法益侵害結(jié)果的發(fā)生上起到了主要作用,在主觀上對網(wǎng)絡(luò)群組傳播淫穢物品具有追求態(tài)度(只能是直接故意)。按照“實(shí)質(zhì)客觀說”,當(dāng)網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者在傳播淫穢物品罪共同犯罪中的支配力、發(fā)揮作用均顯著大于群內(nèi)的主要傳播者,縱使沒有參與構(gòu)成要件行為的實(shí)行,亦能成立正犯?!?2〕參見劉明祥:《論中國特色的犯罪參與體系》,載《中國法學(xué)》2013年第6期??梢园凑账痉ń忉寣W(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者以正犯追究刑事責(zé)任,在量刑上也可以重于或等同于直接正犯。(2)網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者并不是為了追求傳播淫穢物品,而是存在放任(只能是間接故意),在發(fā)現(xiàn)群中具有淫穢信息后沒有及時(shí)制止,表現(xiàn)為不作為的幫助犯。對于此類犯罪現(xiàn)象,建立者、管理者無論從形式解釋還是實(shí)質(zhì)解釋都不能被評價(jià)為正犯。那么對共犯追責(zé)的前提,首先要求正犯的實(shí)行行為在不法階層構(gòu)成犯罪,如果實(shí)行犯在不法階層都不構(gòu)成犯罪,沒有產(chǎn)生刑法懲治的危害結(jié)果或達(dá)到相應(yīng)的危險(xiǎn)程度,此時(shí)當(dāng)然不能追究幫助犯的刑事責(zé)任。并且即使構(gòu)成犯罪,作為不作為的幫助犯,網(wǎng)絡(luò)群組建立者、管理者在量刑上也應(yīng)當(dāng)比照實(shí)行犯從輕或減輕懲罰,很難找到從重處罰的依據(jù)。但是,個(gè)別實(shí)務(wù)部門對《司法解釋(二)》第3條規(guī)定中的“建立者”“管理者”的含義未經(jīng)辨別、望文生義和機(jī)械套用,如陳某某、顧某某、崔某某傳播淫穢物品案中,被告人崔某某向某同性戀交友QQ群傳播淫穢視頻47部,群主陳某某、管理員顧某某不履行管理職責(zé),縱容群成員在群內(nèi)傳播淫穢信息,導(dǎo)致該QQ群內(nèi)傳播到案發(fā)時(shí)共有淫穢視頻48部(崔某某傳播的47部和其他人傳播的1部)。法院判處實(shí)行犯崔某某有期徒刑7個(gè)月、緩刑1年,判處不作為的幫助犯群主陳某某有期徒刑10個(gè)月、緩刑1年,管理員顧某某有期徒刑7個(gè)月、緩刑1年,顯然違背了刑法總論從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰的法律規(guī)定,一定程度上導(dǎo)致罪刑失衡?!?3〕參見河北省大名縣人民法院(2020)冀0425刑初302號刑事判決書。

綜上所述,筆者建議對群體傳播類淫穢物品犯罪的入罪門檻應(yīng)適當(dāng)提高,其方法就是對現(xiàn)行司法解釋中“主要用于傳播淫穢電子信息的群組”規(guī)定進(jìn)行實(shí)質(zhì)解釋,而非形式解釋。在客觀要件上,虛擬群組內(nèi)所有成員發(fā)布的淫穢電子信息在罪量上應(yīng)當(dāng)至少累計(jì)達(dá)到《司法解釋(一)》規(guī)定的傳播次數(shù)要求,淫穢電影、表演、動(dòng)畫等視頻文件在40個(gè)以上,或淫穢電子刊物、圖片、文章、短信息等400以上,在罪量上保持2010年《司法解釋(二)》和2004年《司法解釋(一)》之間的邏輯一致性。同時(shí)在主觀要件上,網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者需要具有主要用于傳播淫穢物品的主觀故意(只能是直接故意),才可以將其認(rèn)定為“主要用于傳播淫穢電子信息的群組”,按照《司法解釋(二)》第3條的規(guī)定對網(wǎng)絡(luò)群組的建立者、管理者和主要傳播者追究刑事責(zé)任。

(三)網(wǎng)絡(luò)大眾傳播的傳播標(biāo)準(zhǔn)要科學(xué)精準(zhǔn)界定

在2019—2020年公開的傳播淫穢物品罪判決書中,采取大眾傳播方式的被告人占到16.2%。其中搭建網(wǎng)站傳播(32人)占大眾傳播方式的37.6%,BBS論壇傳播(31人)占大眾傳播方式的36.5%,上傳境外成人視頻網(wǎng)站傳播(6人)占大眾傳播方式的7.1%?!按蟊妭鞑ァ笔侵敢蝗喝私?jīng)由一定的大眾傳播工具向社會大眾傳送信息的過程。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,大眾傳播實(shí)現(xiàn)了由OGC(職業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容)向UGC(用戶生產(chǎn)內(nèi)容)和PGC(專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)容)的形式轉(zhuǎn)變。就傳播力而言,大眾傳播面向不特定多數(shù)人,傳播影響力更大,如果用于傳播淫穢信息,其對法益的侵害往往也更大。同時(shí),由于互聯(lián)網(wǎng)站等大眾傳播平臺,可以通過網(wǎng)站或論壇后臺管理軟件,相對精確地計(jì)算網(wǎng)站、頁面、圖文信息的訪問量,從而可以通過訪問量準(zhǔn)確評價(jià)傳播效果,作為定罪量刑的客觀依據(jù)。

近年來,隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)淫穢物品大眾傳播也遇到一些新的法律適用問題。

一是關(guān)于特定智能傳播主體的法律適用問題。對于個(gè)人開設(shè)網(wǎng)站用于傳播淫穢物品而言,行為人很難有精力每日上傳大量淫穢視頻。因此許多案件中,被告人購買或開發(fā)了自動(dòng)采集軟件。例如,李某傳播淫穢物品案中,被告人購買采集軟件部署于其創(chuàng)辦網(wǎng)站的服務(wù)器,設(shè)置從某色情網(wǎng)站上采集電影,到案發(fā)前程序自動(dòng)采集了26000多條淫穢視頻鏈接?!?4〕參見廣東省增城市人民法院(2019)粵0118刑初278號刑事判決書。對于上述通過機(jī)器爬蟲爬取的淫穢物品能否認(rèn)定為行為人的犯罪行為,實(shí)務(wù)界存在一定分歧。筆者認(rèn)為,技術(shù)研發(fā)可能是中立的,技術(shù)創(chuàng)新可能是中立的,但技術(shù)應(yīng)用不可能是中立的。快播案等所謂“技術(shù)中立”的幫助行為并不能成為抗辯理由。〔25〕參見毛玲玲:《傳播淫穢物品罪中“傳播”行為的性質(zhì)認(rèn)定——“快播案”相關(guān)問題的刑事法理評析》,載《東方法學(xué)》2016年第2期。應(yīng)當(dāng)根據(jù)軟件算法和爬蟲協(xié)議進(jìn)行判斷,〔26〕參見劉艷紅:《網(wǎng)絡(luò)爬蟲行為的刑事規(guī)制研究——以侵犯公民個(gè)人信息犯罪為視角》,載《政治與法律》2019年第11期。如果行為人設(shè)置爬蟲協(xié)議時(shí),明確設(shè)定了從特定淫穢網(wǎng)站中抓取淫穢視頻,表明行為人希望爬蟲軟件自動(dòng)采集淫穢視頻鏈接,對采集到的淫穢物品數(shù)量和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)推定行為人“明知”。如果行為人沒有設(shè)置從淫穢網(wǎng)站中采集電影,但客觀上爬蟲軟件(自動(dòng)采集程序)從其他網(wǎng)站獲取了淫穢視頻鏈接,此時(shí)需要結(jié)合具體案情(比如發(fā)現(xiàn)采集到的淫穢視頻鏈接后有無及時(shí)采取相關(guān)手段刪除鏈接)分析行為人是否放任這種行為發(fā)生,如果放任結(jié)果發(fā)生,構(gòu)成間接故意,依然可以以本罪定罪。但如果行為人客觀上并未察覺,或者發(fā)現(xiàn)后及時(shí)履行了刪除義務(wù),屬于過失傳播,刑法中沒有過失傳播淫穢物品罪,因此不構(gòu)成犯罪。

二是關(guān)于特定傳播完成形態(tài)的法律適用問題。按照信息論的觀點(diǎn),傳播是指信息從信源通過信道到信宿的過程?!?7〕參見郭慶光:《傳播學(xué)的研究對象和基本問題(上)》,載《國際新聞界》1998年第2期。在網(wǎng)絡(luò)傳播中,主要是由傳播者通過電腦、平板、手機(jī)等設(shè)備將信息發(fā)送到相關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的服務(wù)器,再由服務(wù)器將信息發(fā)送給受眾。如果中間環(huán)節(jié)信息被攔截未抵達(dá)信宿(通常是因?yàn)槎鄶?shù)大型網(wǎng)絡(luò)平臺為履行《網(wǎng)絡(luò)安全法》義務(wù),設(shè)立了反色情的技術(shù)攔截手段,導(dǎo)致行為人可能雖然將淫穢信息上傳到網(wǎng)絡(luò)信道,但是當(dāng)信息傳播到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的服務(wù)器時(shí),被相關(guān)軟件攔截,目標(biāo)受眾并未接收到該淫穢內(nèi)容,或者雖然接收到該消息但是無法正常打開),那么這種情形是否可以認(rèn)定為傳播呢?日本刑法學(xué)者研究認(rèn)為,散布也要求現(xiàn)實(shí)地交付,以郵件方式散布時(shí),只有當(dāng)對方收到淫穢物品時(shí),才認(rèn)為是散布?!?8〕參見張明楷:《外國刑法綱要》(第3版),法律出版社2020年版,第652頁。筆者借鑒該觀點(diǎn),認(rèn)為只有信息到達(dá)了信宿“端”,才可以認(rèn)定為完整意義的“傳播”,此時(shí)才會對法益產(chǎn)生緊迫的危險(xiǎn)。換言之,如果將傳播分為傳播將來時(shí)(信息在信源設(shè)備中)、傳播進(jìn)行時(shí)(信息在信道中)、傳播完成時(shí)(信息在信宿設(shè)備中),對本罪中的“傳播”認(rèn)定筆者采取的是“傳播完成時(shí)”的解釋。比如在劉木華傳播淫穢物品案中,被告人多次使用其手機(jī)微信賬號傳播淫穢視頻460多個(gè),其中能正常播放的共56個(gè),其余的400余個(gè)視頻無法播放。〔29〕參見廣東省龍門縣人民法院(2019)粵1324刑初121號刑事判決書。此案中原則上不應(yīng)將400余個(gè)無法播放的視頻作為指控犯罪的依據(jù)。對于未收到淫穢信息或者收到但無法打開的部分,因?yàn)闆]有對法益產(chǎn)生緊迫危險(xiǎn),不應(yīng)計(jì)入犯罪罪量之中。

三是關(guān)于特定傳播行為空間的法律適用問題。近年來,“回流”型網(wǎng)絡(luò)色情犯罪數(shù)量大幅增加,我國公民登錄國外的互聯(lián)網(wǎng)站或其租用的境外服務(wù)器上傳淫穢信息的案件時(shí)有發(fā)生,由此產(chǎn)生了訴訟法和實(shí)體法上的一系列問題。對實(shí)體法而言,主要問題在于在境外服務(wù)器傳播淫穢物品的行為是否具有法益侵害性,實(shí)務(wù)中在法庭辯論上已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)爭論。對此有的案件中法官以兩高《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》第2條為依據(jù),提出因?yàn)榫W(wǎng)站建立者、管理者所在地在國內(nèi),因此“不論犯罪結(jié)果發(fā)生于境內(nèi)或境外,均不影響被告人應(yīng)依法承擔(dān)刑事責(zé)任”?!?0〕參見山東省淄博市中級人民法院(2020)魯03刑初23號刑事判決書。這種觀點(diǎn)仔細(xì)推敲實(shí)際上混淆了司法管轄權(quán)和法益侵害性的概念,網(wǎng)站建立者、管理者所在地在國內(nèi)只是該案具有管轄權(quán)的依據(jù)。但是本罪的保護(hù)法益是我國的社會管理秩序(不含外國的社會管理秩序),如果犯罪結(jié)果確有證據(jù)證明只發(fā)生在國外沒有影響國內(nèi)(比如,作為留學(xué)生的甲在國內(nèi)通過VPN登錄在美國的學(xué)校局域網(wǎng),在其中上傳了100部成人視頻,上述視頻只有美國該所學(xué)校學(xué)生可以訪問,該行為不會對我國社會風(fēng)俗和相關(guān)社會管理秩序產(chǎn)生法律所不允許的危害),那么該行為也就沒有侵犯保護(hù)法益,不構(gòu)成刑事犯罪?!?1〕日本法學(xué)界也采取了相同立場,日本最高裁判所認(rèn)為,以在國外銷售為目的,在日本國內(nèi)持有淫穢物品的,也不應(yīng)屬于刑法相關(guān)罪名的規(guī)制對象。參見[日]井茂記:《互聯(lián)網(wǎng)法治》,馬燕菁、周英譯,法律出版社2019年版,第188頁。對此,公訴人應(yīng)當(dāng)證明該類行為是否屬于“回流”型網(wǎng)絡(luò)色情犯罪,舉證責(zé)任由控方承擔(dān),不能將此舉證轉(zhuǎn)嫁給被告人、辯護(hù)人,否則就有強(qiáng)迫嫌犯自證其罪之嫌??胤娇梢酝ㄟ^公開的Aleax數(shù)據(jù)、根據(jù)被告人用戶名密碼登錄網(wǎng)站后臺查閱等方法證明該網(wǎng)站存在大量的國內(nèi)IP訪問,或者獲取瀏覽過該視頻的國內(nèi)證人證言,而不能將有無“回流”(犯罪結(jié)果發(fā)生在境內(nèi)還是境外)作為無須證明的事項(xiàng),特別是防止在沒有任何證據(jù)支撐的情況下直接推定發(fā)布在境外服務(wù)器的淫穢信息當(dāng)然性地對國內(nèi)的保護(hù)法益造成危害。

三、傳播淫穢物品罪中“淫穢物品”的鏈接性質(zhì)分析

對傳播淫穢物品罪中“淫穢物品”的討論早期主要集中在何為“淫穢性”?20世紀(jì)末21世紀(jì)初,隨著學(xué)者們提出了整體性原則、關(guān)聯(lián)性原則、相對性原則、普通人原則等一系列規(guī)則,〔32〕參見黎宏:《刑法學(xué)各論》(第2版),法律出版社2016年版,第483-484頁。實(shí)務(wù)部門根據(jù)公安部《對〈關(guān)于鑒定淫穢物品有關(guān)問題的請示〉的批復(fù)》等規(guī)定產(chǎn)生了“鑒黃師”職業(yè)和相對完善的鑒定程序,在理論和實(shí)務(wù)上已經(jīng)基本解決了淫穢物品和藝術(shù)作品的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題。晚近以來,“淫穢物品”的爭論開始轉(zhuǎn)移到是否需要具備“物品性”,特別是隨著信息網(wǎng)絡(luò)的普及,在犯罪學(xué)層面,傳統(tǒng)實(shí)體化的“淫穢物品”向淫穢電子信息轉(zhuǎn)化,在公開的裁判文書中,97%以上的“淫穢物品”均系淫穢電子信息,對此《司法解釋(一)》的觀點(diǎn)是將淫穢電子信息認(rèn)定為刑法第387條所列的“其他淫穢物品”。但是上述司法解釋規(guī)定也遭到了部分學(xué)者的批評,有的學(xué)者認(rèn)為“淫穢物品”與“淫穢信息”存在本質(zhì)差異。淫穢信息不能歸屬于淫穢物品,因?yàn)橛?jì)算機(jī)信息不在刑法上的‘物’的調(diào)整范圍內(nèi),將淫穢信息認(rèn)定為淫穢“物品”,超出了“物品”用語可能具有的含義,〔33〕參見皮勇:《網(wǎng)絡(luò)犯罪比較研究》,中國人民公安大學(xué)出版社2005年版,第29頁;參見張明楷:《刑法學(xué)》(第3版),法律出版社2007年版,第846頁。有違背罪刑法定原則之嫌,反對隨意用解釋論立場對立法的缺陷與不足進(jìn)行彌補(bǔ)?!?4〕參見緱澤昆:《論淫穢電子信息不屬于刑法上的淫穢物品》,載《云南大學(xué)學(xué)報(bào)(法學(xué)版)》2009年第6期。有的學(xué)者建議立法修正時(shí)應(yīng)將本罪修改為“傳播淫穢事務(wù)罪”或“傳播淫穢信息罪”?!?5〕參見蔣小燕:《論淫穢物品犯罪的行為對象》,載《河北法學(xué)》2011年第1期;徐菊香:《從信息論視角看“淫穢物品”犯罪罪名及量刑方法》,載《湖北社會科學(xué)》2006年第5期。截至目前,這項(xiàng)爭論仍處在進(jìn)行中。

對此,筆者持淫穢信息說的立場。淫穢物品是有形之物體和無形之內(nèi)容的統(tǒng)一體,確然,即使是網(wǎng)絡(luò)淫穢信息也必然存儲于服務(wù)器、主機(jī)等設(shè)備的硬盤之中。但是,淫穢物品之所以對社會風(fēng)尚和性道德具有負(fù)面影響,會無端挑起人的性欲,從法益侵害性考慮,并不在于其物質(zhì)性,而在于其信息內(nèi)容。淫穢書籍和學(xué)術(shù)書籍的物質(zhì)性載體(紙和油墨)并無差異,差異在于其信息傳播后對社會不特定人產(chǎn)生了消極和積極兩種不同作用,因而法律對其作出禁止和鼓勵(lì)兩種截然不同的評價(jià)。將淫穢電子信息解釋為“其他淫穢物品”固然是刑法的回應(yīng)性的一種體現(xiàn),解決了互聯(lián)網(wǎng)掃黃打非的實(shí)務(wù)需求。但是隨著越來越多甚至幾乎全部的傳播淫穢物品案件的犯罪對象均為“其他淫穢物品”中的淫穢電子信息,刑法罪名規(guī)定的應(yīng)用就會出現(xiàn)“頭輕腳重”的尷尬境地??梢灶A(yù)見的是,隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,未來淫穢信息的物質(zhì)載體類型還會不斷擴(kuò)充。正如希爾根多夫教授所說“法學(xué)家所面臨的挑戰(zhàn)不僅是對廣泛存在的而且是計(jì)劃中的技術(shù)進(jìn)行法律評價(jià),并且及早地說明可能存在的違法,以便于技術(shù)發(fā)展中進(jìn)行修正?!薄?6〕[德]埃里克·希爾根多夫:《德國刑法學(xué):從傳統(tǒng)到現(xiàn)代》,江溯、黃笑巖等譯,北京大學(xué)出版社2015年版,第379頁。只有對其引起法益危害的淫穢信息本身進(jìn)行規(guī)定,而不將規(guī)制局限于不同信息媒介的差異,才能真正有利于法益保護(hù)的全覆蓋,以及對未來技術(shù)發(fā)展進(jìn)行合理引導(dǎo)。

當(dāng)前,司法實(shí)務(wù)中遇到的更為棘手的問題是網(wǎng)絡(luò)鏈接的法律適用問題。在2020年公開的網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品案件中,有31.7%的案件涉及傳播視頻鏈接的行為。如果考慮到還有若干案件法官在文書中根本沒有區(qū)分視頻鏈接和視頻之間的差異,那么傳播視頻鏈接行為的實(shí)際占比還會更高。之所以在傳播淫穢物品案件中傳播鏈接的行為較多,筆者分析可能主要有三種原因。一是在人際傳播和群體傳播中,傳播者通常使用微信、QQ等即時(shí)通訊應(yīng)用,即時(shí)通訊的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商在軟件設(shè)計(jì)時(shí)對于視頻傳播時(shí)長進(jìn)行了限制。例如,微信發(fā)送的視頻最大長度是5分鐘,微信朋友圈小視頻最大時(shí)長是10秒鐘。中長視頻無法通過即時(shí)通訊應(yīng)用直接傳播,只能以鏈接方式散布。二是微信、QQ等相關(guān)平臺在履行《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)過程中,采取了必要的技術(shù)手段,對于傳播淫穢電子信息的內(nèi)容進(jìn)行智能識別和攔截,導(dǎo)致大部分淫穢視頻無法有效傳播,但是現(xiàn)有技術(shù)手段對于海量的傳播鏈接(特別是深層鏈接)指向的內(nèi)容監(jiān)管難度較大。三是在大眾傳播過程中,搭建網(wǎng)站的行為人如果在本網(wǎng)站的服務(wù)器或租用的虛擬服務(wù)器中存儲大量視頻資源,需要根據(jù)存儲資源大小支付相關(guān)租賃費(fèi)用,而如果采取設(shè)置鏈接的形式,受眾點(diǎn)擊后直接訪問源網(wǎng)站的服務(wù)器資源,有利于節(jié)省成本。

但是,對于色情鏈接是否屬于淫穢電子信息,對此未有理論通說,實(shí)務(wù)中遇到相關(guān)問題時(shí)主要呈現(xiàn)兩種截然相反的觀點(diǎn)。一種是混同說。該觀點(diǎn)認(rèn)為提供淫穢電子信息的鏈接與直接提供存儲淫穢信息的載體“沒有本質(zhì)的不同”,鏈接、BT種子等本身也應(yīng)當(dāng)屬于淫穢物品?!?7〕參見任留存、戴奎編著:《網(wǎng)絡(luò)犯罪辦案手冊》,法律出版社2021年版,第785頁;吳玉強(qiáng):《網(wǎng)絡(luò)販賣、傳播淫穢視頻鏈接的行為定性及視頻固定方法分析》,載《貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)》2019年第5期。在功能上,視頻鏈接可以幫助受眾獲得淫穢信息?!懊髦且x網(wǎng)站(網(wǎng)頁),而建立指向淫穢網(wǎng)頁的超鏈接”的行為,在客觀上起到傳播作用,主觀上行為人具有故意,因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳播淫穢物品?!?8〕參見劉代華、齊文遠(yuǎn):《在線傳播淫穢物品犯罪與對策》,載《中國刑事法雜志》2001年第1期。在許多司法判決中,事實(shí)上法官也是將“視頻鏈接”直接按照“視頻”進(jìn)行認(rèn)定。例如,李揚(yáng)傳播淫穢物品罪案中,法庭以被告人李揚(yáng)利用多次轉(zhuǎn)發(fā)視頻鏈接等方式傳播淫穢視頻文件64個(gè),判處拘役3個(gè)月,緩刑6個(gè)月,顯然,該案中法官將視頻鏈接視為視頻傳播的一種方式?!?9〕參見江蘇省邳州市人民法院(2018)蘇0382刑初789號刑事判決書。另一種是否定說。該觀點(diǎn)認(rèn)為視頻鏈接、BT種子、淫穢網(wǎng)站網(wǎng)址等指向淫穢物品的信息,本身并不含有淫穢信息,類似于指向性的廣告或?qū)Ш?,它與淫穢信息相關(guān),但并不能等同,否則就有“類推解釋”的嫌疑。比如在傳統(tǒng)犯罪中如果甲告訴乙打特定電話找A店鋪就可以購買、租借淫穢視頻DVD,乙通過上述方式獲得淫穢視頻。本案中A店鋪商家是傳播淫穢物品罪的正犯,甲最多構(gòu)成共犯(幫助犯)。那么在互聯(lián)網(wǎng)犯罪中,甲提供鏈接的方式,不能因?yàn)閭鞑タ臻g由線下變成線上,甲的行為性質(zhì)就由幫助行為變?yōu)閷?shí)行行為。

筆者主張對色情鏈接的性質(zhì)秉持第三種觀點(diǎn)——區(qū)分說。淫穢電子信息分為一般淫穢信息內(nèi)容(淫穢視頻、淫穢圖片、淫穢小說等)和指向性淫穢信息(淫穢鏈接、淫穢磁鏈、淫穢BT種子)兩類。視頻鏈接等指向性淫穢信息在性質(zhì)上恰恰介于上文混同說的淫穢視頻和否定說的淫穢視頻的廣告兩者之間,有的案件中更接近于淫穢視頻,有的案件中更接近于淫穢視頻的廣告,需要具體案件具體分析。在司法實(shí)務(wù)中,建議對“指向性淫穢信息”在法律適用時(shí)的性質(zhì)區(qū)分以下三種情況。

一是對于“鏈接”指向的淫穢視頻等淫穢信息可以直接播放、瀏覽、收聽、觀看的“播放鏈接”。由于在功能上,和直接傳播淫穢物品具有同等作用,對本罪所保護(hù)的社會風(fēng)俗造成了基本相同的法益侵害或侵害風(fēng)險(xiǎn),因此對于該類行為可以以傳播淫穢物品罪論處。有的司法官也認(rèn)識到這一要素,如在龐某某傳播淫穢物品案中,公訴人指控時(shí)特別強(qiáng)調(diào)“被告人發(fā)布大量淫穢視頻網(wǎng)頁鏈接,群成員不需任何條件即可點(diǎn)擊觀看”,“不需任何條件”就是本文中的直接播放含義?!?0〕參見安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院(2019)皖0403刑初275號刑事判決書。對于此類指向性淫穢信息,應(yīng)當(dāng)根據(jù)《司法解釋(一)》第4條關(guān)于“直接鏈接”的規(guī)定,認(rèn)定為傳播淫穢電子信息,“其數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)所鏈接的淫穢電子信息的種類計(jì)算”,即以鏈接所對應(yīng)、可直接打開的淫穢視頻數(shù)量、淫穢圖片數(shù)量、淫穢小說數(shù)量作為計(jì)量依據(jù)。但對于動(dòng)態(tài)鏈接,由于鏈接與被指向的淫穢信息的關(guān)系并不是固定不變的,如李倩茹傳播淫穢物品案中,被告人向微信群發(fā)送一個(gè)動(dòng)態(tài)鏈接,鏈接可以重復(fù)點(diǎn)開,群成員每次點(diǎn)開后出現(xiàn)的淫穢視頻均不相同?!?1〕參見吉林省白城市洮北區(qū)人民法院(2019)吉0802刑初109號刑事判決書。行為人只有一次傳播行為,但是卻導(dǎo)致了多個(gè)淫穢視頻的傳播,此時(shí)需要綜合評價(jià)行為人的明知性,如果被告人不知道該鏈接定期會更換更新視頻,按照主客觀相一致原則,只能對該鏈接第一次傳播的淫穢視頻數(shù)量追究刑事責(zé)任。

二是對于“鏈接”指向的淫穢視頻等淫穢物品,需要下載后才可以播放的“下載鏈接”。淫穢電子信息的“下載鏈接”對本罪所保護(hù)的社會風(fēng)俗也會造成法益侵害或侵害風(fēng)險(xiǎn),對于該類行為可以以傳播淫穢物品罪論處。但是,對于鏈接失效、無法下載的“死鏈接”,由于在實(shí)際上沒有對他人傳播淫穢物品產(chǎn)生幫助作用,更沒有對保護(hù)法益產(chǎn)生危險(xiǎn),對傳播“死鏈接”的這一部分行為不能認(rèn)定為犯罪?!?2〕參見馬克昌主編:《百罪通論》(下卷),北京大學(xué)出版社2014年版,第1126頁。比較復(fù)雜的是,“下載鏈接”在性質(zhì)上與“播放鏈接”等直接鏈接還有所區(qū)別,在很多案件中,1個(gè)下載鏈接往往具有數(shù)十個(gè)乃至上百個(gè)可供下載的淫穢視頻?!?3〕參見河北省唐山市路南區(qū)人民法院(2020)冀0202刑初119號刑事判決書;福建省松溪縣人民法院(2019)閩0724刑初121號刑事判決書。實(shí)務(wù)中有的案件以行為人傳播的下載鏈接、種子、壓縮包等數(shù)量(形式說)作為計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn),有的則以實(shí)際可供下載的淫穢信息數(shù)量(實(shí)質(zhì)說)作為計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn),選擇標(biāo)準(zhǔn)的不同將直接導(dǎo)致是否構(gòu)罪以及罪輕罪重?!?4〕參見張遠(yuǎn)金:《販賣淫穢視頻種子文件的定性和數(shù)量認(rèn)定》,載《人民司法(案例)》2017年第20期。對“下載鏈接”筆者更傾向形式說,以鏈接數(shù)量、種子數(shù)量作為計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。否則行為人只要傳播1個(gè)具有可以下載40個(gè)以上淫穢視頻的鏈接就直接構(gòu)成犯罪,這顯然是不妥當(dāng)?shù)?。試想,行為人傳播一個(gè)可以下載40個(gè)淫穢視頻的BT種子,與行為人多次傳播共計(jì)40個(gè)淫穢視頻,從社會一般公眾的直觀感受就可以得出,兩者情節(jié)惡劣程度上并不相同。以犯罪傳播時(shí)的下載鏈接數(shù)量、種子數(shù)量方式為計(jì)量單位,更符合國民認(rèn)知習(xí)慣,司法實(shí)務(wù)的可操作性也更強(qiáng)?!?5〕最高人民法院《刑事審判參考》2011年第1期刊登的《李志雷販賣淫穢物品牟利案——販賣指向淫穢視頻鏈接的行為定性和數(shù)量認(rèn)定》也表達(dá)了類似觀點(diǎn),被告人將多個(gè)淫穢鏈接壓縮為壓縮包銷售,共計(jì)326個(gè)壓縮包對應(yīng)1130條鏈接,存在以壓縮包為計(jì)量單位和以鏈接為計(jì)量單位兩種觀點(diǎn),法院最后采取了以壓縮包為計(jì)量單位。參見杭州市西湖區(qū)人民法院(2010)杭西刑初字第419號刑事判決書。

三是對于“鏈接”指向的淫穢視頻需要進(jìn)一步付費(fèi)注冊才可以訪問、播放的淫穢網(wǎng)站網(wǎng)址、APP下載地址等“推廣鏈接”。與前兩種情況不同,因?yàn)槭鼙娫诮邮盏芥溄雍鬅o法直接瀏覽、下載淫穢信息,此時(shí)傳播“鏈接”在功能上相當(dāng)于淫穢物品的“廣告”。對此類行為,根據(jù)兩高《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第9條規(guī)定,利用信息網(wǎng)絡(luò)提供信息的鏈接、截屏、二維碼、訪問賬號密碼及其他指引訪問服務(wù)的,屬于非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪的“發(fā)布信息”,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪論處;情節(jié)不嚴(yán)重的可以追究相應(yīng)的行政違法責(zé)任。需要注意的是,對于此類“推廣鏈接”行為,非法利用網(wǎng)絡(luò)提供信息鏈接的情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)在罪量上遠(yuǎn)高于傳播淫穢物品罪,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,要求以人際傳播方式的需要向2000個(gè)以上用戶賬號發(fā)送有關(guān)信息,以群組傳播方式的需要向群組成員數(shù)累計(jì)達(dá)到3000以上的通訊群組發(fā)送有關(guān)信息,才構(gòu)成犯罪。

四、傳播淫穢物品罪中“情節(jié)嚴(yán)重”的罪量體系修正

傳播淫穢物品會對社會風(fēng)尚產(chǎn)生負(fù)面影響,但并非所有的傳播淫穢物品行為均需要由刑法制裁。為兼顧保護(hù)言論自由和保護(hù)社會秩序的平衡,我國刑法通過對“情節(jié)嚴(yán)重”限縮,將輕微的傳播淫穢物品行為排除出刑法的規(guī)制范圍。為了統(tǒng)一法律適用,司法解釋對傳播淫穢物品情節(jié)嚴(yán)重的判斷提出了量化標(biāo)準(zhǔn),主要以傳播類型和傳播數(shù)量為基礎(chǔ),以保護(hù)未成年人的傳播內(nèi)容從重情節(jié)為輔助。在2019年公開的判決書中,法院裁判所依據(jù)的主要是以下4個(gè)解釋規(guī)則:第一,傳播淫穢電影、表演、動(dòng)畫等視頻文件40個(gè)以上的,占本罪名法院裁判引用率的54%;第二,利用互聯(lián)網(wǎng)建立主要用于傳播淫穢電子信息的群組,成員達(dá)30人以上或者造成嚴(yán)重后果的,占本罪名法院裁判引用率的35%;第三,傳播的淫穢電子信息,實(shí)際被點(diǎn)擊數(shù)達(dá)到20000次以上的,占本罪名法院裁判引用率的8%;第四,傳播淫穢電子刊物、圖片、文章、短信息等400件以上的,占1%。上述4個(gè)規(guī)則合計(jì)占到裁判引用率的98%,對懲治網(wǎng)絡(luò)淫穢信息泛濫發(fā)揮了積極作用。但在司法實(shí)務(wù)過程中,目前以形式解釋為主的傳播淫穢物品犯罪“情節(jié)嚴(yán)重”的罪量體系也暴露出一系列問題。

其一,突出表現(xiàn)為司法解釋的列舉方式有限性與實(shí)務(wù)中淫穢電子信息種類多元性的矛盾。司法解釋通過列舉的方式區(qū)分了視頻、音頻、圖像、文字的差異,但是對其他新型媒介形式無法囊括。特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展,淫穢信息的媒介類型也在不斷翻新?,F(xiàn)有司法解釋對于部分新媒介類型如何認(rèn)定尚未作出明確規(guī)定,舉兩個(gè)例子。第一,對淫穢動(dòng)圖數(shù)量的認(rèn)定,如王某甲、蘇某等傳播淫穢物品案中,被告人管理的百度網(wǎng)盤群組中共有淫穢GIF動(dòng)圖144個(gè)?!?6〕參見江蘇省南京市建鄴區(qū)人民法院(2019)蘇0105刑初335號刑事判決書。GIF格式動(dòng)圖,是為數(shù)據(jù)流而設(shè)計(jì)的一種傳輸格式,嚴(yán)格意義上作為一種流媒體(或稱為動(dòng)態(tài)圖片),其傳播效果介于普通靜態(tài)圖片與視頻之間,既不能按照淫穢視頻信息計(jì)量,也不能完全按照淫穢圖像信息計(jì)量。第二,淫穢漫畫數(shù)量的認(rèn)定。如趙雷傳播淫穢物品案中,被告人傳播了269部淫穢漫畫(包含44528張圖片)?!?7〕參見安徽省靈璧縣人民法院(2019)皖1323刑初529號刑事判決書。如果嫌疑人具有牟利目的,將淫穢漫畫視為若干圖片組成,以圖片數(shù)量定罪,起刑點(diǎn)將是10年有期徒刑;而如果將一部淫穢漫畫視為一部包含若干圖片的淫穢電子刊物(根據(jù)司法解釋,以牟利為目的,傳播200個(gè)以上淫穢電子刊物構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重;不以牟利為目的,傳播400個(gè)以上淫穢電子刊物構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重),以牟利為目的該案剛剛夠罪;不以牟利為目的的,尚達(dá)不到入罪標(biāo)準(zhǔn)。有限的列舉和不斷擴(kuò)充的媒介形式之間必然存在“掛一漏萬”問題,不同媒介的差異也不能總是按照“類推”思維尋找相近媒介的司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。

其二,突出表現(xiàn)為司法解釋的內(nèi)容同質(zhì)化假設(shè)與實(shí)務(wù)中淫穢信息內(nèi)容淫穢程度差異性的矛盾。為了提升司法實(shí)務(wù)中的可操作性,由于通常意義上相同內(nèi)容視頻媒介的傳播力、影響力會大于音頻、圖片和文字,因此司法解釋將不以營利為目的,傳播淫穢視頻、音頻、圖像、文章信息的入罪門檻分別定為40個(gè)、200個(gè)、400個(gè)、400個(gè),即司法解釋假定1個(gè)視頻的社會危害性=5個(gè)音頻的社會危害性=10個(gè)圖片/文章的社會危害性。但這個(gè)前提是要求淫穢電子信息不同媒介的內(nèi)容相同。但當(dāng)前的做法是不論淫穢視頻、音頻的內(nèi)容差異和文件大小差異,“只要在形式上滿足自然意義上的個(gè)數(shù)要求,就將其認(rèn)定為司法解釋所規(guī)定的‘個(gè)’” ?!?8〕胡勝:《網(wǎng)絡(luò)販賣淫穢物品的數(shù)量認(rèn)定》,載《人民司法(案例)》2018年第5期。按照該邏輯可能會導(dǎo)致一個(gè)問題,比如行為人為了便于傳播(因?yàn)槲⑿诺葌鞑ヒ曨l不能超5分鐘),將一部120分鐘的淫穢視頻,剪切成2分鐘的短視頻60個(gè)。按照現(xiàn)有司法解釋,傳播一整部淫穢視頻不構(gòu)成本罪,傳播其拆分成的60個(gè)短視頻構(gòu)成犯罪。1個(gè)淫穢視頻和同一淫穢視頻的若干片段兩者相比,對法益的侵害程度之差異,大到了罪與非罪的界限了嗎?顯然這種解釋缺乏足夠的說服力。司法解釋者存在一個(gè)傳統(tǒng)犯罪的罪量因素慣性思維,因?yàn)樵趥鹘y(tǒng)犯罪中罪量因素之間只有形式上的數(shù)量區(qū)分,在內(nèi)容上沒有實(shí)質(zhì)的性質(zhì)區(qū)分。例如,故意殺人犯罪中由于每個(gè)人的生命權(quán)都是無價(jià)的,殺一名富人和殺一名窮人,殺一名道德高尚的人和殺一名品行不堪的人,都構(gòu)成故意殺人罪。職務(wù)犯罪中,貪污罪嫌疑人貪污的10萬元中每一個(gè)1元錢都是等價(jià)的。但是,信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中,傳播一個(gè)淫穢視頻和另一個(gè)淫穢視頻,其淫穢程度和對社會風(fēng)俗的危害性很多情況下是不相同的。如果將傳統(tǒng)犯罪數(shù)額犯的犯罪數(shù)量無差化的認(rèn)定沿用到網(wǎng)絡(luò)犯罪(尤其是網(wǎng)絡(luò)信息傳播類犯罪)的計(jì)量中,那么網(wǎng)絡(luò)犯罪罪量體系本身的合理性和公正性就會受到嚴(yán)重影響。

其三,突出表現(xiàn)為司法解釋的唯數(shù)量論傾向與實(shí)務(wù)中犯罪情節(jié)綜合性的矛盾。實(shí)務(wù)中有很多案例,比如,行為人在淘寶上販賣含有淫穢視頻的網(wǎng)絡(luò)云盤,傳播了十余人,獲利百余元,但由于網(wǎng)絡(luò)云盤的淫穢視頻數(shù)量很多,有的多達(dá)上萬個(gè),按照《司法解釋(一)》第2條的標(biāo)準(zhǔn),以牟利為目的,傳播淫穢視頻達(dá)到20個(gè)的25倍(即5000個(gè)),屬于傳播淫穢物品牟利罪的“情節(jié)特別嚴(yán)重”,應(yīng)當(dāng)處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,起刑點(diǎn)就是十年有期徒刑。但是無論在法學(xué)學(xué)者還是社會公眾看來,這樣的懲罰明顯畸重,違背罪刑均衡原則,而這矛盾的源頭就是司法解釋的唯數(shù)量論傾向,將傳播淫穢電子信息數(shù)量作為定罪和“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的主要判定依據(jù)。最高人民法院也發(fā)現(xiàn)了這一漏洞,認(rèn)為此前的司法解釋“無法預(yù)見到利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢電子信息的情形,將其量刑標(biāo)準(zhǔn),特別是升檔量刑標(biāo)準(zhǔn)直接適用于相關(guān)案件,存在不妥”?!?9〕喻海松:《網(wǎng)絡(luò)犯罪二十講》,法律出版社2018年版,第371頁。因此,2017年最高人民法院作出了《關(guān)于利用網(wǎng)絡(luò)云盤制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢電子信息牟利行為定罪量刑問題的批復(fù)》,該批復(fù)中第2條規(guī)定,“在追究刑事責(zé)任時(shí),鑒于網(wǎng)絡(luò)云盤的特點(diǎn),不應(yīng)單純考慮制作、復(fù)制、販賣、傳播淫穢電子信息的數(shù)量”。但是,對于網(wǎng)絡(luò)云盤以外的其他媒介司法解釋尚未做出補(bǔ)充規(guī)定。這種漏洞的解釋填補(bǔ)是及時(shí)有效的,但同時(shí)也是不足的。這是因?yàn)榍楣?jié)犯不同于數(shù)額犯,情節(jié)是以“綜合的形式反映行為的法益侵害程度”,并且具有復(fù)合性(除客觀要素外還包括一些主觀要素)。〔50〕參見陳興良:《規(guī)范刑法學(xué)》(第4版),中國人民大學(xué)出版社2017年版,第201、194頁。因此,事實(shí)上不單單是網(wǎng)絡(luò)云盤方式傳播淫穢電子信息行為的情節(jié)嚴(yán)重性需要綜合判定,理論上所有的傳播淫穢物品罪的行為“情節(jié)嚴(yán)重”與否都需要綜合判定,而不能采取唯數(shù)量論的片面方式。

筆者認(rèn)為,傳播淫穢物品罪中“情節(jié)嚴(yán)重”的罪量體系可以從如下兩方面進(jìn)行修正。一方面,應(yīng)當(dāng)肯定對傳播淫穢物品罪等情節(jié)犯進(jìn)行量化探索的有益嘗試,但是要注意情節(jié)犯和數(shù)額犯的差異。筆者認(rèn)為情節(jié)犯的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)定位為“情節(jié)嚴(yán)重”的必要條件,從而起到最高司法機(jī)關(guān)統(tǒng)一法律適用,防止法官自由裁量權(quán)過大和司法恣意的工具作用。但是需要強(qiáng)調(diào)的是情節(jié)犯的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)不是“情節(jié)嚴(yán)重”的充分要件,不能單獨(dú)依據(jù)傳播淫穢物品的數(shù)量判定情節(jié)是否嚴(yán)重,否則“情節(jié)犯”就變成“數(shù)量犯”“數(shù)額犯”了,需要在滿足形式上的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,再進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,綜合全案證據(jù),綜合判定具體案件情節(jié)是否嚴(yán)重。另一方面,傳播淫穢物品罪定量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)中,應(yīng)當(dāng)同時(shí)考慮淫穢信息內(nèi)容的淫穢性程度,參考英國鑒定委員會的思路,對淫穢物品的鑒定不應(yīng)簡單以是或者否為標(biāo)準(zhǔn),為更加精準(zhǔn)的懲治犯罪,可以在此基礎(chǔ)上對淫穢信息內(nèi)容、淫穢信息類型(視頻、圖片、音頻、文字)、淫穢信息時(shí)長進(jìn)行分級評價(jià)。例如,可以分為Ⅰ類淫穢信息(包含亂倫、公共場所聚眾淫亂、14歲以下未成年人性交等嚴(yán)重違背社會風(fēng)俗等內(nèi)容的淫穢信息視頻,或時(shí)長30分鐘以上的淫穢視頻)、Ⅱ類淫穢信息(包含群交、14歲以上18歲以下未成年人等較為嚴(yán)重違背社會風(fēng)俗等內(nèi)容的淫穢信息視頻、音頻、動(dòng)圖、圖片,或時(shí)長5~30分鐘的淫穢視頻)、Ⅲ類淫穢信息(包含裸露性器官、性交等違背社會風(fēng)俗等內(nèi)容的淫穢信息視頻、音頻、圖片、文字等各類形式)。I類淫穢信息的入罪數(shù)量門檻應(yīng)當(dāng)?shù)陀冖蝾愐x信息,以此類推,Ⅱ類淫穢信息的入罪數(shù)量門檻也應(yīng)當(dāng)?shù)陀冖箢愐x信息?!拌b黃師”在鑒定時(shí)不僅需要對是否是淫穢物品進(jìn)行鑒定,還需要對淫穢物品的淫穢程度進(jìn)行鑒定,按照這種方式對于新出現(xiàn)的淫穢媒介類型只需要在鑒黃師的鑒定標(biāo)準(zhǔn)中調(diào)整、補(bǔ)充即可,無須修改法律和再制定新的司法解釋。

五、結(jié)論

當(dāng)前,傳播淫穢物品等網(wǎng)絡(luò)犯罪仍呈高發(fā)上升態(tài)勢,以上海市檢察機(jī)關(guān)為例,2019年上海地區(qū)辦理的網(wǎng)絡(luò)傳播淫穢物品案件數(shù)量是2018年的1.3倍,是2017年的2.8倍。〔51〕參見上海市人民檢察院:《上海檢察機(jī)關(guān)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪情況》,載《第十屆中國檢察基礎(chǔ)理論論壇論文集》,2020年11月20日。有害信息的網(wǎng)絡(luò)傳播由點(diǎn)對點(diǎn)發(fā)展到點(diǎn)對面,由個(gè)體行為發(fā)展為共同犯罪和非法產(chǎn)業(yè)鏈條,由量變引發(fā)質(zhì)變,可能會對個(gè)體認(rèn)知、網(wǎng)絡(luò)文化、虛擬社會管理秩序造成更加廣泛的不良影響和“破窗效應(yīng)”,甚至?xí)商摂M世界倒流蔓延至實(shí)體社會,在雙層社會動(dòng)態(tài)交互中不斷放大其社會危害性。在功利主義和能動(dòng)主義的刑法觀影響下,為及時(shí)回應(yīng)愈演愈烈的網(wǎng)絡(luò)治理難題,相關(guān)刑法修改案和司法解釋的相繼出臺客觀上解決了“無法可依”問題?!?2〕參見勞東燕:《功能主義的刑法解釋》,中國人民大學(xué)出版社2020年版,第108頁。但是網(wǎng)絡(luò)犯罪并不單單是傳統(tǒng)犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)化,沿用既有慣性思維去解釋、應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)犯罪問題,在為實(shí)務(wù)部門提供了辦案工具的同時(shí),又會產(chǎn)生許多新的衍生問題,因?yàn)樵S多規(guī)范本身的底層邏輯就有待進(jìn)一步檢驗(yàn)和調(diào)整。比如,網(wǎng)絡(luò)空間并非必然等于公共空間,在傳統(tǒng)社會中私人領(lǐng)域和公共領(lǐng)域是相對分離的,而在虛擬社會中私人領(lǐng)域、半公共領(lǐng)域、公共領(lǐng)域三個(gè)領(lǐng)域是高度疊加的?!?3〕比如,微信中的收藏功能、只對自己可見的朋友圈屬于內(nèi)向傳播范圍,私聊功能、特定人可見的朋友圈屬于人際傳播范圍,群聊功能、公開的朋友圈屬于群組傳播范圍,公眾號功能屬于大眾傳播范圍,不能因?yàn)橥ㄟ^微信傳播就直接認(rèn)為是公共傳播或公然傳播。參見陳力丹:《互聯(lián)網(wǎng)傳播技術(shù)正在發(fā)生突破性進(jìn)展》,載《新聞知識》2017年第4期。如果存在網(wǎng)絡(luò)空間等于公共空間的假設(shè)或模糊認(rèn)識,很容易得出只要在網(wǎng)絡(luò)空間中發(fā)布一定數(shù)量的淫穢物品,就可以推定對社會秩序和公序良俗產(chǎn)生了刑事法律所不允許的社會危害,從而據(jù)此定罪量刑的觀點(diǎn)。但事實(shí)上網(wǎng)絡(luò)空間與公共空間是包含與被包含的關(guān)系,因此首先需要論證的是傳播淫穢物品的場域?qū)儆谒饺祟I(lǐng)域的內(nèi)向傳播,還是半公共場域的人際傳播、群體傳播,或是公共領(lǐng)域的大眾傳播,才能夠進(jìn)而判定是否具備傳播公然性和社會法益侵害性。

傳播淫穢物品罪《司法解釋(一)》《司法解釋(二)》的制定距今已經(jīng)有十余年。近年來網(wǎng)絡(luò)媒介快速發(fā)展,有必要在上述司法解釋的基礎(chǔ)上補(bǔ)充或重新制定新的司法解釋。特別是隨著傳播手段的不斷翻新和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)的增長,原有司法解釋的入罪門檻已經(jīng)變得更為容易實(shí)現(xiàn)。司法實(shí)務(wù)一線事實(shí)上也已認(rèn)識到該問題,秉持著沒有必要過于加重淫穢犯罪的刑事責(zé)任的觀點(diǎn),〔54〕參見呂華紅:《論制作、販賣、傳播淫穢物品罪的立法完善》,載《北京行政學(xué)院學(xué)報(bào)》2010年第2期。許多基層檢察官、法官通過自由裁量權(quán)以判處緩刑的量刑建議、緩刑判決方式減少入罪對被告人的不利影響,其結(jié)果就是2019年、2020年傳播淫穢物品罪的公開判決書中分別有59.5%、59.2%的被告人被判處緩刑,遠(yuǎn)高于刑事犯罪的平均緩刑率。并且在公開判決書中,本罪的絕大多數(shù)被告人屬于初犯,認(rèn)罪認(rèn)罰率高達(dá)92.9%,具有自首、坦白、如實(shí)供述等從輕情節(jié)的高達(dá)97.9%,原本屬于良善公民,并且部分屬于未成年人、在校大學(xué)生,但因入罪門檻較低,可能會導(dǎo)致上述行為人未來的出罪和再社會化難題。特別是在風(fēng)俗罪除罪化的大背景下,多數(shù)國家或地區(qū)對于猥褻文字、圖畫、影像或其他物品,均采取除罪化的刑事立法趨勢,對風(fēng)俗罪(特別是其中非牟利性的傳播行為)大面積的嚴(yán)苛懲治可能“將損傷刑法的威信”?!?5〕參見林山田:《刑法各罪論(下)》,北京大學(xué)出版社2012年版,第319頁。因此建議在出臺新司法解釋時(shí),可以對相關(guān)構(gòu)成要件進(jìn)行必要的限縮解釋,在罪量體系中同時(shí)兼具形式要素和實(shí)質(zhì)要素,并且審慎設(shè)置必要的出罪依據(jù),綜合被告人的傳播內(nèi)容、傳播方式、是否造成嚴(yán)重?fù)p害以及認(rèn)罪悔罪等情況準(zhǔn)確定罪量刑。對于尚達(dá)不到犯罪標(biāo)準(zhǔn)的完全可以通過教育批評和行政處罰方式予以懲治,從而逐步形成多主體參與、多層次保護(hù)、多元化預(yù)防的新時(shí)代網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容生態(tài)的法治化治理體系。

猜你喜歡
群組司法解釋犯罪
淺談《行政賠償司法解釋》中的直接損失
公園里的犯罪
最高法出臺司法解釋進(jìn)一步保障“告官見官”
最高法廢止司法解釋103件 其中4件涉及婚姻問題
Televisions
Boids算法在Unity3D開發(fā)平臺中模擬生物群組行為中的應(yīng)用研究
環(huán)境犯罪的崛起
“犯罪”種種
蓬溪县| 东方市| 武定县| 桐梓县| 利津县| 中超| 宜阳县| 乌兰县| 平果县| 石泉县| 沙河市| 海安县| 虎林市| 瓦房店市| 阳新县| 巧家县| 临泽县| 新巴尔虎右旗| 古浪县| 仁寿县| 札达县| 恩平市| 肇源县| 喀喇| 本溪市| 台南县| 四会市| 乌拉特后旗| 双辽市| 珠海市| 文化| 于都县| 宾川县| 积石山| 诸暨市| 临沧市| 垣曲县| 西峡县| 甘洛县| 鹿邑县| 邳州市|