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“終審不終”與司法公信力——以民事再審程序為視角

2013-08-15 00:51:01波,項
天中學(xué)刊 2013年6期
關(guān)鍵詞:公信力民事正義

王 波,項 坤

(河南省高級人民法院 審監(jiān)二庭,河南 鄭州 450008)

自亞里士多德在《政治學(xué)》中提出司法權(quán)問題以來,經(jīng)過理論的發(fā)展和實踐的演變,司法公信力逐漸成為司法權(quán)的本質(zhì)屬性和核心要素。就其實現(xiàn)方式而言,在不同性質(zhì)案件的不同訴訟階段,司法公信力有著不同的實現(xiàn)路徑。民事再審程序作為一種補充性救濟(jì)程序,在司法公信力的實現(xiàn)上扮演著消防通道和救火員的角色。然而,我國的民事再審制度卻由于價值取向的偏差和制度設(shè)計的弊端,不僅沒有很好地發(fā)揮補充救濟(jì)作用,反而在一定程度上影響了司法公信力的彰顯,亟待通過改革予以完善。

一、司法公信力概述

司法公信力,意指社會公眾普遍地對司法權(quán)運作具有的信服力和認(rèn)同感,并遵從司法權(quán)運作的一種狀態(tài)和秩序。它表明社會公眾對司法的信任和尊重程度,也反映司法權(quán)在社會生活中的權(quán)威力和影響力[1]。司法公信力是公信力在司法領(lǐng)域的具體體現(xiàn),它始終是司法權(quán)的本質(zhì)屬性和核心要素。司法公信力一方面具有公共權(quán)力的性質(zhì),另一方面體現(xiàn)了人們對司法的信任和尊重的心理以及人民對司法的認(rèn)同與信仰的程度[2]。從其內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)來看,司法公信力主要有以下幾個方面的特征。

(一) 主體的互動性

司法公信力是司法工作者與社會公眾之間的一種信用關(guān)系[3]。一方面,司法公信力的高低取決于法院的司法能力以及公眾從內(nèi)心對法律的信仰程度,法院良好的司法能力是司法公信力生成的前提,公眾堅定的法律信仰是司法公信力彰顯的條件。另一方面,司法公信力涉及社會公眾的“信”與司法者的“被信”,這是一個雙方互動、動態(tài)均衡的信任交往與評價過程:司法權(quán)在運行過程中是否具有足夠信用,決定了公眾對司法的信任度,司法機(jī)關(guān)的信用狀況最終要通過公眾的評價得以體現(xiàn)[1]。就司法本身而言,它是一種通過適用法律解決糾紛的動態(tài)過程,在這一過程中,原告、被告與法院之間形成了特殊的關(guān)系,其間發(fā)生的所有問題都需要這三方的交互作用來解決[4]11。因此,司法活動的三個角色都具有主體和客體的雙重特殊身份,司法公信力的形成也是得益于三方相互影響、相互交流的結(jié)果。

(二) 內(nèi)涵的豐富性

司法公信力的內(nèi)涵十分豐富。就其客觀方面而言,司法公信力意味著司法公正與司法權(quán)威;就其主觀方面而言,司法公信力則涵蓋了司法拘束力和司法信仰。公正是法律的內(nèi)在品質(zhì),是司法永恒的生命,是司法具備公信力的首要價值基礎(chǔ)。司法權(quán)威則意味著法律的至高無上,意味著對司法結(jié)果無條件地服從。司法公信力必須以司法權(quán)威為依托,才能在公眾心中長成。司法的強(qiáng)制性側(cè)重表現(xiàn)為司法拘束力即既判力,也就是對于生效的裁判,不僅當(dāng)事人必須服從,不得就確定事項再次提出主張,而且法院也不得就確定的事項做出與其相矛盾的裁判,以實現(xiàn)法律程序的秩序價值和正義價值。而司法信仰則代表著公眾對司法的態(tài)度,它是公眾的對司法極度信服和尊重并以司法結(jié)果為行為準(zhǔn)則的一種心理狀態(tài)。

(三) 制度的依賴性

司法公信力是信用概念從道德到制度的跨越,司法公信力的權(quán)力特征決定了其不同于個人內(nèi)在的倫理信用,它必須在制度中彰顯其功能[5]。司法的制度化是迄今為止人類發(fā)現(xiàn)的調(diào)控社會最合理的方式之一,司法公信力作為司法權(quán)和司法權(quán)運作的衍生物,其制度依賴性尤其明顯。一方面,形式化的法律必須通過一系列制度得以體現(xiàn),使法律從書本走向社會,成為理性的司法得以運作的重要基礎(chǔ);另一方面,制度化的法律增強(qiáng)了司法行為的預(yù)見性,它通過固定的程序?qū)姷臋?quán)利義務(wù)進(jìn)行確認(rèn),使司法機(jī)關(guān)和公眾的行為都有矩可循,讓人們在不同價值觀念的差異中保持協(xié)調(diào),共同服從某種同一的社會評價體系和行為模式,從而形成一種法律上的秩序和對司法活動的信賴。

二、當(dāng)前民事再審程序?qū)崿F(xiàn)司法公信力之檢討

從理論上講,民事再審程序是保障民事權(quán)利的最后關(guān)口,承載著社會對民事司法的高度希望,理應(yīng)成為促進(jìn)司法公正、提高司法公信力的重要途徑。然而現(xiàn)實中,民事再審程序的運作,在“實事求是、有錯必糾”的認(rèn)識論指引下,面臨著實體正義與程序正義相互矛盾,再審程序與既判力難以平衡的兩難境地,民事再審程序非但沒有發(fā)揮維護(hù)司法權(quán)威、彰顯司法公信的有益作用,反而因立法理念的錯位以及制度設(shè)置的不合理而呈現(xiàn)出相當(dāng)程度的隨意性,以至于造成許多案件久審不結(jié),來回“翻燒餅”,使一些訴爭民事利益長期處于不穩(wěn)定狀態(tài),不僅淡化了司法訴訟的定紛止?fàn)幑δ埽以谝欢ǔ潭壬蠐p害了司法權(quán)威與司法公信力。因此,我們有必要從立法理念上深度檢討當(dāng)前民事再審程序的制度設(shè)置問題。

(一) 實事求是與有錯必糾——再審價值取向之偏差

價值取向?qū)τ诹⒎ê退痉ň哂兄匾闹笇?dǎo)作用,而對正義的追求無疑是現(xiàn)代司法的基本價值取向。正義不僅是司法應(yīng)當(dāng)遵循的首要價值準(zhǔn)則,更是衡量司法公信力的基本標(biāo)尺和參數(shù)。正是人們對司法正義的追求,才確定了糾錯原則的必然性和正當(dāng)性。我國現(xiàn)行法律關(guān)于民事再審程序的規(guī)定,集中體現(xiàn)的就是“實事求是、有錯必糾”的思想,其蘊含的價值選擇就是公正[6]129。然而,公正并不是法律的唯一價值構(gòu)成要素,訴訟程序本身也是公正與效率相結(jié)合的產(chǎn)物,它既要考慮裁判的公正性,又要考慮訴訟經(jīng)濟(jì)與訴訟效率以及程序的安定性。按此標(biāo)準(zhǔn)考量,當(dāng)前我國關(guān)于民事再審制度的設(shè)計僅僅顧及了對實體公正的價值訴求,而置程序正義、訴訟效率等因素于不顧,將再審制度引入了無限再審的怪圈,這在一定程度上動搖了司法公信大廈的根基。

民事再審程序作為一項訴訟活動,有其內(nèi)在的特殊規(guī)律,民事訴訟追求的正義只能是法律上的正義,是一種相對正義,它只能最大限度地接近真實,無法精確無誤地還原真實。無視這種矛盾的特殊性所導(dǎo)致的結(jié)果就是,以客觀真實與有錯必糾為導(dǎo)向,無限地追求個案正義。于是,司法便淪為了發(fā)現(xiàn)真實的過程,而這一過程很可能是一番沒有盡頭的輪回。由此產(chǎn)生的無休止的再審,使民事訴訟程序陷入混亂,生效裁判的穩(wěn)定和權(quán)威也無法得到保證,民事訴訟規(guī)則遭到破壞,所謂制度也就不再成其為制度。

(二) 公權(quán)介入私權(quán)糾紛——再審啟動機(jī)制之混亂

再審制度并非為我國所獨有,包括德國和法國在內(nèi)的西方法治國家,亦將再審之訴作為權(quán)利的救濟(jì)途徑而單獨設(shè)置。但是,我國再審程序的啟動主體之多、啟動機(jī)制之亂,可以說是當(dāng)今法治國家中的一道獨特風(fēng)景。我國再審程序的啟動除因當(dāng)事人的申請而發(fā)生之外,還可以因為法院、檢察院的職權(quán)而發(fā)生。所以,我國再審程序的啟動有濃厚的公權(quán)色彩,這與西方國家的再審制度形成了鮮明的對比。在當(dāng)事人沒有主張救濟(jì)權(quán)利的情況下,法院和檢察院依職權(quán)啟動再審程序,并且沒有時間限制,使再審程序的啟動具有相當(dāng)大的隨意性,不但破壞了生效裁判的既判力,降低了民事訴訟程序的穩(wěn)定性,也使公權(quán)力介入了私權(quán)糾紛,突出了國家干預(yù)。這就與民事訴訟的基本原則發(fā)生了沖突,不僅忽視了對當(dāng)事人是否通過再審以維護(hù)自己權(quán)益之決定權(quán)的尊重,而且也缺乏對當(dāng)事人放棄上訴權(quán)及其產(chǎn)生的法律后果之意思自治的尊重[6]130。更為重要的是,這種權(quán)利救濟(jì)的多元化與無序化,違背了司法的被動性這一根本特征,置法院審判于人大、政協(xié)、政法委等機(jī)構(gòu)的個案監(jiān)督壓力之下進(jìn)行,破壞了法官獨立審判的外部環(huán)境,從而也對司法公信力造成了損害。

(三) 訴、訪不分與全面審查——再審事項之無限定性

在審判價值取向發(fā)生錯位,再審啟動機(jī)制多頭混亂的情況下,民事再審程序必然被推向無限定性的境地。再審啟動主體的多頭性直接導(dǎo)致再審案件管轄的不明確性,也就是說,在理論上任何一級法院都有權(quán)審理再審案件。再審案件與信訪案件未實現(xiàn)徹底分離,再審次數(shù)事實上不受限制,只要是有瑕疵的裁判都可能面臨被多次再審的命運。再審的審查,既是事實審,也是法律審,各級法院都有權(quán)全面審理事實問題和法律問題。這種全面審查的原則,導(dǎo)致法官的判斷因當(dāng)事人訴求的不斷變化而變化,不但浪費了司法資源,也影響了訴訟的終局性。

可以說,我國民事再審程序的無限定性突出地表現(xiàn)在再審過程的每一個階段,一個案件經(jīng)裁定進(jìn)入再審的那一刻,便意味著它可能陷入了來回“翻燒餅”的馬拉松式訴訟。這種對客觀公正的過度追求,弱化了法院作為審判機(jī)關(guān)的中立地位和被動角色,使民事法律關(guān)系長時間地處于不穩(wěn)定的狀態(tài),增加了社會交易成本。當(dāng)前的司法實踐和信訪形勢表明,這樣一種無限定性的民事再審程序,是一項不夠理性的制度,不僅使法律規(guī)定的一、二審程序面臨著被虛置的危險,也在無形中侵蝕了司法權(quán)威與司法公信力。

三、民事再審程序?qū)崿F(xiàn)司法公信力路徑之完善

民事再審程序的改革已經(jīng)勢在必行。如何使實體正義和程序正義兼而顧之,保障當(dāng)事人申請再審權(quán)利與維護(hù)裁判既判力之間的平衡,最后都?xì)w結(jié)到一點,那就是如何對民事再審程序進(jìn)行重構(gòu),完善司法公信力實現(xiàn)之路徑。公信力是司法的生命,若無公信力,法院的司法活動將流于形式,司法結(jié)果將得不到執(zhí)行,司法的尊嚴(yán)與權(quán)威更無從談起。

(一) 從有錯必糾到依法糾錯——再審價值取向之轉(zhuǎn)變

目前,對于再審程序的價值定位有兩種主張和理論趨勢,即法的正義性和法的安定性。法的正義性價值目標(biāo)要求再審制度以糾正實體裁判錯誤為核心,而法的安定性則要求依正當(dāng)程序完成的生效裁判具有穩(wěn)定的效力,不可輕易變動[6]136。要達(dá)至司法公信力的充分彰顯,就要摒棄當(dāng)前民事再審中存在的絕對實體公正理念,并改造“有錯必糾”的審判原則,在兼顧實體正義與程序正義的基礎(chǔ)上實現(xiàn)“依法糾錯”,達(dá)致再審程序與既判力之間的平衡。

1.承認(rèn)訴訟正義的相對性和有限性

民事訴訟活動中的正義只能是一種相對的和有限的追求。一方面,人類的認(rèn)識能力是有限的,民事訴訟中對正義的追求只能是對真理的無限接近,并受到各種外部條件的限制,真理的真實面目或許永遠(yuǎn)無法得到徹底還原;另一方面,民事訴訟程序本身就是人類追求社會正義過程中妥協(xié)的產(chǎn)物[7]435,所謂公正只是排除人們合理懷疑之后的各方妥協(xié)的結(jié)果,這就注定了訴訟公正尤其是實體公正只能是相對性的過程。

2.維持程序的安定性

法的安定性是西方國家再審程序廣泛適用的理念[6]136,這其中就必然包含了程序的安定性,如果當(dāng)事人可以隨意申告翻案,上級機(jī)關(guān)可以隨意越俎代庖,這樣就使決定狀況變得極不安定,法律關(guān)系也難以確定[8]。程序的安定性主要表現(xiàn)在程序的時效性和程序的終結(jié)性兩個方面。時效性要求對程序的時限做出嚴(yán)格限定,遲來的正義不是正義,司法活動的救濟(jì)性決定了訴訟程序必須高效率地解決問題,以防止訴訟參與者行為的隨意性。終結(jié)性則要求案件在經(jīng)過一定審級后即行終止,法院裁判由此取得了既判力,再審不得以追求個案的實體公正而損害了司法的終局性。

(二) 從職權(quán)主義到當(dāng)事人主義——再審啟動機(jī)制之完善

與民事實體法領(lǐng)域的“平等自愿”這一公理性原則相對應(yīng),民事程序法領(lǐng)域應(yīng)將處分原則作為其一項基礎(chǔ)性原則,當(dāng)事人不僅在實體法領(lǐng)域有權(quán)利處分自己的民事權(quán)利,在訴訟領(lǐng)域?qū)τ谠V權(quán)同樣擁有自由處分權(quán),此乃當(dāng)事人處分原則和當(dāng)事人主義訴訟模式之精髓。因此,要在明確當(dāng)事人處分原則的基礎(chǔ)上,對民事再審程序的啟動機(jī)制進(jìn)行改造,實現(xiàn)訴訟模式從職權(quán)主義向當(dāng)事人主義的回歸。

1.取消法院依職權(quán)啟動再審的權(quán)力

實踐中,法院依職權(quán)啟動再審的案件,有相當(dāng)一部分是因為當(dāng)事人向上級法院或人大、政法委等部門上訪申訴,通過有關(guān)機(jī)構(gòu)的批轉(zhuǎn)或質(zhì)詢而直接啟動再審;或基于當(dāng)事人鬧訪纏訪因素,迫于信訪壓力而對不符合再審條件的案件直接啟動再審。這就給再審案件的準(zhǔn)入撕開了相當(dāng)大的裂口,很大程度上影響了司法獨立和生效判決的確定力,也降低了司法裁判在社會公眾心目中的權(quán)威和公信。因此,應(yīng)當(dāng)明確取消法院依職權(quán)啟動再審的權(quán)力,繼而阻斷當(dāng)事人向人大、政法委等黨政部門申訴批轉(zhuǎn)案件的渠道,防止再審程序過于隨意,將提起再審的權(quán)利回歸當(dāng)事人。

2.限制檢察機(jī)關(guān)對生效裁判抗訴的權(quán)力

有學(xué)者指出,允許檢察機(jī)關(guān)對生效裁判進(jìn)行抗訴,實際上賦予檢察院中止判決的效力和再一次啟動訴訟程序的效力,與訴訟機(jī)理嚴(yán)重矛盾,因此應(yīng)予取消[9]402。這種觀點具有一定合理性,但是卻忽視了我國審判監(jiān)督程序的基礎(chǔ)是國家法律監(jiān)督權(quán),完全取消檢察機(jī)關(guān)的再審抗訴權(quán)是不現(xiàn)實的。在當(dāng)前的制度架構(gòu)下,較為現(xiàn)實的選擇是改造檢察機(jī)關(guān)的審判監(jiān)督權(quán),對再審抗訴加以規(guī)范和限制。

一是將檢察院主動行使抗訴權(quán)的案件僅限于涉及國家利益或社會公共利益的或檢察院以原告身份提起民事訴訟的案件,對于其他涉及私權(quán)利的案件,非因當(dāng)事人申請,檢察院不得提起抗訴;二是明確檢察院抗訴不必然引起再審的啟動,仍應(yīng)由法院依照民訴法的規(guī)定進(jìn)行審查,畢竟檢察院不是民事訴訟的主體,其行使抗訴權(quán)的依據(jù)仍然是當(dāng)事人的訴權(quán);三是對于當(dāng)事人申請抗訴的案件,取消檢察院派員出庭抗訴的做法,以免打破當(dāng)事人訴訟地位平等的格局。

3.強(qiáng)化當(dāng)事人直接提起再審的權(quán)利①

再審程序的啟動中止了原生效判決的執(zhí)行力,直接影響到當(dāng)事人的實體權(quán)利和程序權(quán)利,當(dāng)事人直接提起再審的權(quán)利理應(yīng)得到強(qiáng)化。新民事訴訟法也對當(dāng)事人申請再審的權(quán)利進(jìn)行了訴權(quán)化改造,以訴訟模式規(guī)定再審的提起、受理與審查等各項制度,初步確立了再審之訴的理念,為再審訴訟渠道的暢通提供了法律保障。

(三) 從全面無序到有的放矢——再審之訴程序事項之規(guī)范

從目前來看,新民訴法和最高法院出臺的司法解釋對再審程序的規(guī)范是不夠的,部分糾紛非但沒有因為法律對再審程序的寬容而得到化解,反而使大量的矛盾積壓在高層級法院,與中央提出的“把矛盾化解在基層”的要求形成了對比。要從根本上解決這種矛盾,當(dāng)務(wù)之急就是嚴(yán)格規(guī)范再審程序事項,將再審程序的運作納入法律制度的軌道。

1.新民事訴訟法對申請再審期限的規(guī)定仍存瑕疵

新民事訴訟法對申請再審的期限做出了新的規(guī)定,有利于保障再審程序的及時性和終結(jié)性,但遺憾的是,新法對于提起再審的次數(shù)仍未做出限定。按照新規(guī)定,只要是符合再審條件的,當(dāng)事人便可以在法定期限內(nèi)無限制地申請再審或申訴,甚至一些不符合再審條件的案件,也因為信訪因素而進(jìn)入了再審程序,這導(dǎo)致大量纏訟、纏訪案件的出現(xiàn)?;谖覈⑽唇⒚袷氯龑徑K審制度的考慮,對于同一個案件,應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人提起再審的次數(shù)嚴(yán)格限定為兩次,并明確規(guī)定每次申請再審的法定事由。另外,法律還要通過設(shè)置不同的進(jìn)入渠道、不同的處理部門和不同的終結(jié)程序,將申請再審的案件與信訪案件徹底分離,以保持法律關(guān)系的穩(wěn)定狀態(tài),維護(hù)生效裁判的既判力。

2.嚴(yán)格規(guī)范再審事由

基于再審制度與古老的“一事不再理”原則存在著邏輯上的矛盾,設(shè)置再審制度的國家一般都對提起再審的事由進(jìn)行嚴(yán)格的限制,以防止再審程序的濫用而破壞司法公信力。從當(dāng)前我國的司法環(huán)境和基層法院的司法能力來看,就再審事由而言,不能采用“一刀切”的做法,要分階段加以對待:同一個案件,對于第一次申請再審的,可以將再審事由限定為原審認(rèn)定事實有誤、程序違法、法官枉法裁判和適用法律錯誤。新民事訴訟法在老法的基礎(chǔ)上,對于判決有誤的情形進(jìn)行了較為具體的列舉,對于規(guī)范申請再審權(quán)利的行使具有重要作用。對于第二次申請再審的,再審事由應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限定為原審適用法律錯誤,僅涉及案件事實認(rèn)定的,當(dāng)事人不得第二次申請再審。

3.建立終局再審程序中的法律審制度

我國實行的是梯形的兩審終審制,不存在獨立的法律審制度,上訴審和再審既是法律審也是事實審。事實上,在第一次再審時法官對案件事實進(jìn)行了審查之后,如果第二次再審仍然實行全面審,會使法官的大量精力囤積于事實調(diào)查之中,造成法官在當(dāng)事人反復(fù)申辯的基礎(chǔ)上做出反復(fù)的判斷,這樣做,雖然使再審的實體正義功能得到了加強(qiáng),但統(tǒng)一法律適用的作用卻遭到了淡化。而且,如果再審一律實行全面審查的話,會引發(fā)當(dāng)事人更高的訴訟期望,任何有利于己方的蛛絲馬跡都可能被當(dāng)事人無限放大。如果法官因為缺乏有力證據(jù)而未予認(rèn)可,當(dāng)事人就會想當(dāng)然地對司法公正產(chǎn)生懷疑,對法官和司法結(jié)果的信賴值自然就大大降低。

因此,從重塑司法公信力的意義上來說,建立以法律審為核心的民事再審之訴,已經(jīng)刻不容緩。事實上,新民事訴訟法對再審之訴理念的認(rèn)可與確立,已經(jīng)為再審程序中的法律審打下了基礎(chǔ)。基于對再審程序的兩層架構(gòu)設(shè)計,在這里可以將第二次再審程序視為終局再審程序。與再審事由的規(guī)定相適應(yīng),應(yīng)當(dāng)將終局再審程序定位為法律審。在終局再審程序中,法官僅對原審裁判的法律問題進(jìn)行審查,當(dāng)事人不得對案件的事實問題提出異議,不得請求法院對事實問題進(jìn)行審查。如此一來,不僅有利于更高層級法院發(fā)揮統(tǒng)一法律適用功能——通常第二次再審系由上一級法院提審,在終局再審中僅實行法律審,這符合高層級法院的應(yīng)然角色,同時也符合中央關(guān)于“將矛盾化解在基層”的要求,因為嚴(yán)格限定事實問題主要由低層級的一審和二審法院解決,高層級法院的第二次再審程序僅處理法律問題,所謂的矛盾自然不會上移。

這是一個呼喚人性、注重權(quán)利的時代。法學(xué)的基本理論經(jīng)過實踐的洗禮愈發(fā)成熟,訴訟制度在權(quán)利保障理念的引導(dǎo)下愈發(fā)科學(xué)。民事再審制度確立以來,經(jīng)歷了各種質(zhì)疑與詰問,但是,我國的司法實踐充分證明了其存在的必要性與合理性,也暴露出其制度的不規(guī)范和不完善之處。我們有理由相信,規(guī)范的、科學(xué)的、制度化的民事再審程序,是維護(hù)司法正義的最后一道防線;同時我們也期待,在合理轉(zhuǎn)變價值取向、完善相關(guān)制度建構(gòu)之后,民事再審程序能夠充分發(fā)揮其補充性救濟(jì)作用,滿足公眾對司法正義的追求,提高公眾對司法活動的信賴,從而使司法公信力得到充分實現(xiàn)。

注釋:

① 此處的當(dāng)事人,不僅包括原審的訴訟當(dāng)事人,還包括與對訴爭標(biāo)的主張權(quán)利的案外人。關(guān)于案外人申請再審的權(quán)利,最高人民法院《關(guān)于受理審查民事申請再審案件的若干意見》及《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉審判監(jiān)督程序若干問題的解釋》中給予了規(guī)定。

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山東青年(2016年3期)2016-02-28 14:25:49
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內(nèi)參影響力與媒體公信力
新聞傳播(2015年10期)2015-07-18 11:05:39
民事保全:價值回歸與平等保護(hù)
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