吳琦倩 陳嘯天
淳安縣人民檢察院,浙江 杭州 311700
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“打假維權(quán)”應(yīng)有度
——從劉某某等敲詐勒索案看“打假”
吳琦倩陳嘯天
淳安縣人民檢察院,浙江杭州311700
“專業(yè)打假”、“知假買假”在我國一直是一個熱點問題,現(xiàn)實中“打假者”反而身陷囹圄的事件也并不鮮見。本文通過分析典型案例,從“售假者”的主觀方面和“打假者”的手段方法上對“專業(yè)打假”和敲詐勒索行為進(jìn)行辨析。
知假買假;正當(dāng)維權(quán);敲詐勒索
2013年11月期間,被告人劉某某、張某甲、張某乙先后到浙江省某縣某兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的四家個體店鋪內(nèi),故意購買過期藥酒、保健品。隨后,以飲用藥酒、食用保健品致身體不適為由,向各店主索要幾百至數(shù)千元不等的“賠償”。
本案的爭議就在于三名被告人的行為如何界定。一種意見認(rèn)為三名被告人的行為屬于日常生活中常見的“知假買假”、“專業(yè)打假”行為,其索要賠償主張合法,故不構(gòu)成犯罪;另一種意見認(rèn)為三名被告人的行為系多次敲詐勒索,已達(dá)到敲詐勒索罪的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)定罪處罰。
(一)被告人的行為不是“知假買假”
1.食品銷售者承擔(dān)十倍賠償責(zé)任的前提為明知其所銷售的產(chǎn)品不符合安全標(biāo)準(zhǔn)
本案中被告人購買的過期商品均為藥酒、補(bǔ)酒或部分保健品,符合《中華人名共和國食品安全法》第九十九條所述“食品,是指各種供人食用或飲用的成品和原料及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品,但是不包括以治療為目的的物品”。根據(jù)特別法優(yōu)于一般法的法律原則,對其審查當(dāng)參照該法。
實踐中“職業(yè)打假”、“假一賠十”的主要依據(jù)為《中華人民共和國食品安全法》第九十六條的規(guī)定:“……生產(chǎn)不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品或銷售明知不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品,消費者除要求賠償損失外,還可以向生產(chǎn)者和銷售者要求支付價款十倍賠償金?!倍断M者權(quán)益保護(hù)法》及《產(chǎn)品質(zhì)量法》中規(guī)定消費者能夠取得的賠償最多僅為原價的5倍,相比較而言,《食品安全法》的規(guī)定對于消費者更加有利,也與本案中被告人對被害人的“主張”相符。
筆者認(rèn)為,根據(jù)該法條的規(guī)定,購買不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食物,合法權(quán)益受到侵害的消費者除了取得對應(yīng)賠償之外,能夠取得價款十倍的賠償金的前提,就在于食品的銷售者在經(jīng)營活動中,對其所銷售的產(chǎn)品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的情況是否為“明知”。本案中,被告人在協(xié)商決定要合伙“打假”之后,出入多家店鋪搜尋過期食品。從其物色的目標(biāo)來看,其選擇的商店多為位置偏僻的鄉(xiāng)鎮(zhèn)個體商店,其所購買的過期商品多放置于貨架頂層、商店角落等處,個體店主對這些過期商品事實上長期疏于管理,甚至已經(jīng)遺忘,對這些商品的狀態(tài)已基本不了解。故很難認(rèn)定這些店主在應(yīng)當(dāng)被告人的要求,將這些過期食品出售給嫌疑人時所持的心理狀態(tài)為“明知”。根據(jù)常理,僅可認(rèn)為食品經(jīng)營者疏于定期點驗商品,在出售過期食品時疏于檢驗產(chǎn)品狀態(tài),是為“疏忽”。既然食品銷售者并非“明知”而銷售,則《食品安全法》第六十九條的規(guī)定對其不能使用。因此,被告人所謂的“十倍賠償”的“打假”主張于法不合、于理不合,不能成立。
2014年3月15日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理食品藥品糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》第三條的規(guī)定,雖然等于從審判實踐角度認(rèn)可了“知假買假”的行為,但該規(guī)定第十五條仍然明確了銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)食品的銷售者承擔(dān)十倍價款賠償責(zé)任的前提條件還是“明知”。
2.被告人索取賠償?shù)氖侄尾缓戏?、不合?/p>
本案中,被告人在購買了商家的過期商品之后,都是以飲用或食用了該過期商品之后,身體不適為由,返回商店與店家交涉,要求取得所謂“賠償”。雖然《中華人民共和國食品安全法》第九十六條確實規(guī)定了消費者如果人身受損,可以向食品經(jīng)營者求償,但本案中,被告人強(qiáng)調(diào)的自己身體受損從案件證據(jù)上根本無法成立:第一,被告人根本不飲用其所購買的過期酒;第二,為何每次“肚子疼”時,被告人都可以迅速地在
不就診、其本人也不是醫(yī)生的情況下將“致病”原因歸咎于其先前所購買的過期酒上;第三,被告人在幾次取得賠償之后,第一要務(wù)都不是趕去醫(yī)院就診,而是前去其他店鋪,繼續(xù)尋找過期商品;第四,被告人在其多次“維權(quán)”過程中,僅在其中一名店家的堅持下,被帶去鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院治療,在衛(wèi)生院無法查明其“病因”,建議其去縣醫(yī)院就診的情況下,幾名被告人不是遵從醫(yī)囑,驅(qū)車就醫(yī),而是回到店鋪里,繼續(xù)索要錢財,與大眾一般認(rèn)知中的“病人”形象明顯不符;另外,被告人并不具備專業(yè)的辨別商品能力,其所購買的商品,均為店鋪角落內(nèi)閑置的過期藥酒、保健品等,在被告人與店家的多次“維權(quán)交涉”過程中,都是以同伴身體不適為由,向店家索要財物,從未提出向工商行政、消費者協(xié)會等部門投訴,以此來維護(hù)自己的“合法權(quán)益”。
綜上,筆者認(rèn)為,被告人所謂“維權(quán)”的手段,與常人認(rèn)知中的“知假買假”、“專業(yè)打假”等行為有明顯區(qū)別。
3.被告人索取賠償?shù)臄?shù)額不合法、不合理
本案認(rèn)定的四筆敲詐勒索事實中,除被告人第一次和第二次索取的財物分別為1700元、1000元,與其購買的商品價值200元相比,尚在“十倍”范圍之內(nèi)外,而其余兩次,一次被告人購買商品價值20元,最后向店主索取了620元;另一次被告人購買商品價值200元,最后則試圖向店主索取6000元。這樣的數(shù)額,早已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出法律保護(hù)的十倍賠償范圍。雖然實踐中也不能簡單地認(rèn)為,任何索要超出十倍賠償?shù)闹鲝埗际欠欠ǖ模潜景钢?,結(jié)合被告人上述的“打假”手段,筆者認(rèn)為,可以認(rèn)為被告人的主張不合常理,不屬于“知假買假”。
(二)被告人的行為構(gòu)成敲詐勒索罪
敲詐勒索罪,是指以非法占有為目的,對被害人實施威脅或者要挾的方法,強(qiáng)行索取數(shù)額較大的公私財物的行為。①
本案中,被告人為了獲得高額“賠償”,“機(jī)智”地選擇了購買過期商品,向店家索賠這種方式,希望利用法律的認(rèn)可,為自己取得“消費者”的合法外衣,達(dá)到獲取賠償?shù)哪康?。但是意識決定行為,被告人主觀上貪婪追求高額的賠償,在實施“索賠”的過程中,也不可避免地偏離合法軌道:一是謊稱飲用過期酒肚子疼,恐嚇被害人,令其就范;二是追求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于十倍的賠償,貪婪之心,為法律所不容;三是從不敢通過工商、消協(xié)、法院等部門的正規(guī)渠道協(xié)商解決糾紛。從上述情形來看,被告人的敲詐手段在合法性、合理性上,同法律認(rèn)可的“知假買假”行為大相徑庭。
而從敲詐勒索罪的犯罪構(gòu)成上來看:1、客體上,三被告人行為侵犯了店主對其私人財物的所有權(quán);2、客觀方面上,三被告人索取財物的方法,是以謊稱自己飲用或食用過期食品,身體不適為由,威脅、要挾店主,從而取得財物;3、主體上,三被告人均為完全刑事責(zé)任能力者;4、主觀方面上,三被告人均為直接故意,并明顯具有非法占有目的。
綜上,三被告人的行為已構(gòu)成敲詐勒索罪。
2014年4月22日,浙江省某縣法院一審判決認(rèn)定被告人劉某某、張某甲、張某乙犯敲詐勒索罪,判處劉某某拘役5個月,并處罰金人民幣3000元;判處張某甲有期徒刑六個月,并處罰金人民幣2000元;判處張某乙拘役五個月,并處罰金人民幣2000元。
一審宣判后,三被告人均表示服從判決,案件已發(fā)生法律效力。
[注釋]
①周道鸞,張軍等.刑法罪名精釋[M].北京:人民法院出版社,2007,10:532.
D924.3
A
2095-4379-(2016)25-0148-02
吳琦倩(1986-),女,浙江富陽人,本科,淳安縣人民檢察院,助理檢察員;陳嘯天(1983-),男,安徽合肥人,法律碩士研究生,淳安縣人民檢察院,書記員。