(北京師范大學(xué) 北京 100875)
在四川省甘孜藏族自治州,曾發(fā)生過這樣一起真實案例:2013年,被告人貢布酒后因瑣事與旺堆在山上發(fā)生口角,二人相互推搡后大打出手糾纏在地上。貢布拔出隨身攜帶的匕首刺向?qū)Ψ?,意識到事態(tài)嚴重后貢布下山求救,再次回到山上后,旺堆失血過多不治身亡。之后,貢布的家人積極賠償被害人損失,并請宗教頭目和部落頭人從中斡旋調(diào)解,最終獲得被害人旺堆家屬的諒解。于是,被害人直系親屬以及當?shù)夭柯涿癖娐?lián)名寫信給司法機關(guān),請求依照當?shù)氐馁r命價習(xí)慣法解決此事,釋放貢布回家。然而,當?shù)刂屑壢嗣穹ㄔ阂怨室鈿⑷俗锱刑幈桓嫒怂谰?。判決執(zhí)行期間,州、縣兩級檢察院通過走訪基層了解到,包括被害人親屬在內(nèi)的當?shù)孛癖娋鶎λ痉C關(guān)的“依法”處理感到費解,被告人與被害人兩家至今關(guān)系緊張[1]不容忽視,我國民族構(gòu)成成分繁多,各民族都曾在漫長的歷史長河中沉淀下獨樹一幟的法律文化。幅員廣袤的四川西部是規(guī)模僅次于西藏自治區(qū)的我國第二大藏族聚居區(qū),地域面積約25萬平方公里,藏族人口占總?cè)藬?shù)的64%以上。爬梳我國古代法制發(fā)展史,早在戰(zhàn)國時期便有西南地區(qū)少數(shù)民族殺人賠錢的歷史記錄。依據(jù)《后漢書·南蠻西南夷列傳》的記載,“殺人者得以錢贖”的明確規(guī)定便出現(xiàn)在《秦律》中。而后,松贊干布治理西藏期間連續(xù)頒行的《法律十二條》《縱犬傷人賠償律》《狩獵傷人賠償律》均對賠命價制度有所涉及。由此可見,“賠命價”制度具有深刻的歷史淵源與強大的生命力,并且這種歷史慣性將繼續(xù)延存下去。然而,國家的刑事成文法典在維護法制統(tǒng)一的邏輯起點下唯一且強勢,民族文化的千姿百態(tài)決定了有時其與刑事制定法不可避免的抵牾關(guān)系。
作為現(xiàn)代法治中國的宏大敘事,罪刑法定主義素來被闡釋為以形式理性為主導(dǎo)的價值理念,移植西方法制與法意成為刑事法體系建設(shè)過程中大行其道的主流,而西方法治理念格外注重法律的權(quán)威。因此,法制統(tǒng)一性在刑事法領(lǐng)域被過分突出強調(diào),以至于呈現(xiàn)出一種“非成文法不可采”的極端格局。事實而言,學(xué)界對罪刑法定主義從形式的側(cè)面出發(fā)又必然得出“排斥習(xí)慣法”的衍生結(jié)論[2]。在這種情況下,相較于罪刑法定這一強勢的知識話語而言,少數(shù)民族習(xí)慣法成為了一種被壓抑的知識傳統(tǒng),淪落為一種“邊緣話語”[3],甚至可能最終走向衰亡。 筆者在此并非否定成文法主義的優(yōu)勢,但我們不得不承認,正如蘇力教授所指出的那樣,當下我國刑事制定法面對的背景仍然是“沿襲了幾千載的中華傳統(tǒng)法律文化”[4]。于是,系統(tǒng)的刑事法與散逸的習(xí)慣法之間的緊張關(guān)系愈加突出。
但是,誠如歷史法學(xué)派鼻祖薩維尼那富有教義的論述,“法律乃是內(nèi)在地、默默地起作用的力量的產(chǎn)物,它植根于一個民族的歷史之中,源自于普遍的信念、習(xí)慣和民族共同意識。法律猶如民族的語言、建筑和風(fēng)俗,首先是由民族特性、民族精神決定的”[5]?,F(xiàn)代法治國家必須要恪守罪刑法定主義,但也絕不能忽視其本土自然生長的習(xí)慣法。
我國的“刑事一體化”理念發(fā)軔于儲槐植教授,其要義是淡化傳統(tǒng)意義上的刑法與其他刑事法學(xué)科的界限,亦可理解為貫通刑事法學(xué)科之間的關(guān)聯(lián)。具體而言,便是使刑法與刑法運行內(nèi)外相協(xié)調(diào)[6],其中的一項重要內(nèi)容便是在刑事政策學(xué)、犯罪學(xué)、刑事程序法與刑事實體法之間架起一座相互溝通的橋梁。在某種程度上,刑事一體化理念與德國學(xué)界的“整體刑法學(xué)”觀念在思想核心上有異曲同工之妙——其背后的哲學(xué)蘊含是事物之間的普遍聯(lián)系。
“刑事一體化”理念從提出至今已有接近30年的歷史,關(guān)于這一理論的學(xué)理詮釋早已被學(xué)界廣為接受。誠如勞東燕教授不無遺憾地指出,在較早關(guān)注刑法與刑事政策等學(xué)科的關(guān)聯(lián)后,“可惜在后來的研究中沒有做進一步的實質(zhì)性推進”[7]。就目前的研究現(xiàn)狀而言,我們?nèi)匀恍枰M一步開辟其在具體學(xué)術(shù)領(lǐng)域的理論機能,進而釋放這種方法論在司法實踐中的解釋空間。
就刑事習(xí)慣法的研究域場而言,以往的學(xué)術(shù)成果往往囿于刑事實體法的范疇之內(nèi),《刑法》第90條規(guī)定的“民族地區(qū)刑事變通權(quán)”成為法教義學(xué)研究范式的堅守對象。然而,我們永遠也無法忽視“賠命價”習(xí)慣法在這種陳舊范式下所遭遇的種種圍剿。在罪刑法定徹底化的語境下,即使《刑法》第90條真切地賦予了少數(shù)民族自治區(qū)依據(jù)本民族特色變通刑法的權(quán)力,但自上世紀九十年代起,“賠命價習(xí)慣法遭遇到空前的否定和批判”[8]。有論者認為,“賠命價”本質(zhì)上是一種落后野蠻的部落習(xí)慣法,有悖于刑事法制的統(tǒng)一和尊嚴,“與刑法和刑事訴訟法在處罰方針、訴訟程序、刑事管轄等方面嚴重背離”[9],破壞司法機關(guān)辦案的秩序與規(guī)律。還有學(xué)者抨擊道,“賠命價習(xí)慣法助長了宗教干預(yù)法律、干預(yù)行政行為的死灰復(fù)燃,致使法律秩序的嚴重混亂,消解了民眾的法制觀念”[10]。長期以來,“賠命價”習(xí)慣法因被粘貼“野蠻”“落后”“違背適用刑法人人平等原則”等標簽而遭遇放逐,但這一傳承千載的民族習(xí)慣法的現(xiàn)代學(xué)術(shù)印象又該如何扭轉(zhuǎn)?
在以往關(guān)于藏區(qū)賠命價制度的學(xué)術(shù)研究中,學(xué)者們幾乎都是在論證這一習(xí)慣法存在的必然性與必要性之后,最后提出“結(jié)合本民族特色依法變通刑法”等理論主張,但對具體路徑的深刻研究卻暫付闕如。為進一步開辟刑事習(xí)慣法領(lǐng)域的研究新范式,本文立足于藏區(qū)“賠命價”制度的本土品性,在刑事一體化的宏觀格局下,主要刑事實體法、刑事政策學(xué)、刑事訴訟法學(xué)三個維度出發(fā),盡可能地為藏區(qū)習(xí)慣法融入刑事制定法的具體路徑研究進益點滴貢獻。
關(guān)于死刑存廢之爭歷來聚訟不休,然而,依照西原春夫教授的看法,“死刑時至今日已然成為一個枯竭的問題,剩余的僅僅是關(guān)于存續(xù)或廢除的法律信念而已”[11]。易言之,學(xué)術(shù)界與實務(wù)界幾乎早已將死刑保留亦或廢止的理論支撐所囊括窮盡至“山重水復(fù)”的程度,從而達致“深處片面的平庸時代”[12]。但是,即使在學(xué)理詮釋層面陷入瓶頸,但獨具匠心地運用民族習(xí)慣法紓解“殺與不殺”的兩難境地具有前景廣闊的實踐價值。
如學(xué)術(shù)界與司法實踐界所公認,我國目前關(guān)于死刑的刑事政策是“保留死刑,少殺慎殺”。正是基于此,《刑法修正案(八)》與《刑法修正案(九)》合計削減20個死刑罪名,并在司法實踐中不斷完善死刑適用標準。然而,司法實踐在貫徹死刑政策方面卻不容樂觀。據(jù)我國學(xué)者的估算,刑事司法實務(wù)對死刑的控制并沒有如預(yù)期那般嚴格,目前我國適用死刑的數(shù)量大概占到全世界的90%[13]。筆者認為,“賠命價習(xí)慣法”所體現(xiàn)的刑事和解思想無疑更加閃爍著文明的光輝,這與我國當下嚴格慎用死刑的刑事政策精神高度契合。
國家執(zhí)行死刑的政黨根據(jù)何在呢?梳理啟蒙主義思潮以來的學(xué)說發(fā)展脈絡(luò),關(guān)于國家刑罰權(quán)力來源的爭議曾一度聚訟不休,經(jīng)歷了從“天賦君權(quán)”到“君權(quán)神授”,再到“社會契約論”的漫長更張嬗變,現(xiàn)代刑法學(xué)理論普遍認為,國家刑罰權(quán)力的正當性基礎(chǔ)是公民對其私力復(fù)仇權(quán)利的自愿讓渡。于是,國家建立起以法庭、警察、監(jiān)獄、軍隊為主要表征的強權(quán)機構(gòu),幾乎一切刑事違法行為都交由國家進行處置,公力救濟(包括死刑)因而被賦予先天的正當性,由于其具有中立、公平等諸多優(yōu)點,故進而成為備受推崇的現(xiàn)代糾紛解決機制。毫無疑問,這種模式在我國大多數(shù)地區(qū)通行適用,并被民眾廣泛認同。
然而,在鄉(xiāng)土風(fēng)情、宗教信仰與政治體制均大相異趣的藏族地區(qū),“殺人償命”未必具有普適性的正義價值。在同態(tài)復(fù)仇備受推崇的古代社會中,人們的生活甚至生存必須依附于部落的共同生產(chǎn)資料,因而個人權(quán)利與集體利益往往形影不離,在此背景下,一旦個人遭遇侵害,時常會引發(fā)全部落抑或氏族的聯(lián)同抵御與復(fù)仇。誠如拉法格所概述,“一個野蠻人遭受侮辱,整個氏族均會有切膚之感,好像這紅疼痛已經(jīng)施加于每個部落成員。野蠻人流出的血就等同于全氏族正在淌血,每個人都有為他報仇血恨的責(zé)任”[14]。由此可見,在人類社會的萌芽與初級階段,復(fù)仇才是最原始的糾紛解決形態(tài)。國家時代拉開帷幕后,法律文化當然與“國家”這一政治組織捆綁在一起,因此,處處彰顯國家權(quán)威性的“公力救濟”在法治社會便具備了至高無上的正當與文明,與之相抵觸甚至忤逆的“賠命價”制度便被認為是野蠻的象征。
但是,所謂“文明”與“野蠻”之分野,大抵為以唯理主義為基石的后天建構(gòu)?!白栽偽拿鞯娜藢τ谄溲壑械囊靶U人往往持一種傲慢之態(tài)度,這常常使他們明顯不屑于觀察他們,而這種不關(guān)心有時更因為畏懼、因為宗教歧視、甚至就因為這些名詞本身———即文明和野蠻———的應(yīng)用而更加嚴重,這種文明和野蠻的分野于大多數(shù)人而言造成了不僅在程度上同時在種類上均有所差別的印象”[15]。但這終究難以避免與藏族地區(qū)的風(fēng)土人情發(fā)生排異,梳理藏區(qū)“賠命價”習(xí)慣法的出生與演變軌跡,宗教儀式能夠超度死者、撫慰生者并化解糾紛,活佛、頭人等宗教或部落領(lǐng)袖擁有極高的社會威望,而他們自然就成為最合適的居中斡旋者。這其中包含著本土苯波教文化與印度佛教文化從沖突到合作的融洽趨勢,也表明了對苯教殘忍的血祭儀式的拋棄和對佛教慎殺恤刑精神的吸納。之后,這種宗教規(guī)范演變?yōu)椴刈宓貐^(qū)成文規(guī)范并被廣泛適用,這足以證明此種習(xí)慣法曾經(jīng)有著強大的生命力。在此意義上,伴隨著社會的進一步發(fā)展,從同態(tài)復(fù)仇觀念脫離而出的飽含協(xié)商和解理念與恤刑慎殺精神的“賠命價”制度無疑包含著更豐富的文明意蘊。
筆者認為,死刑的本質(zhì)是“公力復(fù)仇”,這也是“報應(yīng)刑”理論的必然推論。誠如貝卡利亞那鞭辟入里的論述,“體現(xiàn)公共意志的法律憎恨并懲戒謀殺行為,但自己卻在做著同樣的事情;它阻止公民去做殺人犯,卻安排了一個公共的謀殺犯”[16]?,F(xiàn)代刑法學(xué)理論在證成死刑的合理性時常常以“一般預(yù)防”之功能作為論證依據(jù),的確,現(xiàn)代國家需要同犯罪博弈與較量,暴力機器確實能夠給予那些蠢蠢欲動的潛在的危害社會分子以強大的震撼。然而,在相對封閉、民俗氛圍濃厚、全民信仰藏傳佛教的藏區(qū),其社會治安的維系并不需要高強度的威懾環(huán)境。相反,當?shù)孛癖姼幼非笾苯佣F(xiàn)實的正義,“殺人償命”不再天經(jīng)地義,雙方能夠重歸于好,社區(qū)關(guān)系得以修復(fù)才是他們最切身的利益訴求。
概言之,既然不同文化背景的民族具有迥乎不同的正義觀,那么,為何不將這種差異認真對待并藉此契機開辟創(chuàng)設(shè)死刑司法控制的實踐新空間?
在英美法系國家的刑法中,即使制定法未將某一行為規(guī)定為犯罪,法官仍然可以依照不成文的普通法來進行認定[17]。不過,受到啟蒙主義思潮影響,英美國家對待習(xí)慣法的態(tài)度日趨謹慎。美國法學(xué)會編行的《模范刑法典》更是作出了“禁止依據(jù)普通法認定犯罪侵害了國民的權(quán)利”之規(guī)定。遺憾的是,英美國家對于習(xí)慣法可否成為出罪事由的態(tài)度一直曖昧不清。
而在大陸法系國家,由于以實證主義為立足點的實質(zhì)理性哲學(xué)的蓬勃發(fā)展,罪刑法定主義在19世紀后期進行了相當程度的自我補足與修正。絕對而純粹的罪刑法定已然與時代發(fā)展所脫節(jié),法官亟需被賦予一定程度的自由裁量權(quán)以衡平個案之間的矯正正義,相對的罪刑法定主義開始登上學(xué)術(shù)的舞臺。譬如,根據(jù)日本法院的刑事裁判,日本刑法典第123條“妨害水利罪”罪狀中的“水利權(quán)”在進行解釋時須要緊密參照習(xí)慣法規(guī)則[18]。再如,德國刑法典第292條旨在規(guī)制非法狩獵行為,然而,在《帝國狩獵法》正式頒行前,如何界定“可捕獵的動物”呢?帝國法院第46號判決指出,對于“可捕獵的動物”的認定,一方面由具體執(zhí)法者根據(jù)經(jīng)驗常識判斷,另一方面需要受到習(xí)慣法規(guī)則的制約[19]。由此可見,在“有利于被告人”理念的感召下,習(xí)慣法阻卻犯罪成立的功能日益凸顯。那么,我們應(yīng)當如何將習(xí)慣法放置于犯罪構(gòu)成理論中,從而使其成為正當?shù)倪`法阻卻事由?
習(xí)慣法難以在現(xiàn)代國家的刑事法治中尋覓到容身之地,原因在于高度抽象的刑法理論使刑法成為專家階層的壟斷話語,這種陽春白雪的富麗堂皇景象讓來自鄉(xiāng)間民野的習(xí)慣法難以企及。20世紀30年代,德國刑法學(xué)界圍繞如何將“社會中正常的行為”排除于刑法規(guī)制范疇展開了激烈的論戰(zhàn)。著名刑法學(xué)家威爾策爾(Hans Welzel)立足于對法益侵害論以及條件因果關(guān)系論的批判,兼采目的行為論、行為無價值論等學(xué)說的百家所長,創(chuàng)設(shè)并系統(tǒng)且翔實地闡釋了社會相當性理論。如何定義社會相當性?其首倡者威爾策爾概括為“在歷史地形成的社會倫理的共同生活秩序的范圍內(nèi)得到允許”[20]。大塚仁則進一步作出修正,“現(xiàn)實的國家社會”比“歷史地形成的社會”更加準確[21]。對此富有研究見地的陳璇博士定義道,“當某一行為在其所屬的具體社會范圍內(nèi)具有通常性和必要性,并且從整體法秩序的角度來看也具備規(guī)范價值上的適當性時,它就屬于社會相當?shù)男袨椤盵22]。
社會相當性理論引入中國后同樣引發(fā)了本土學(xué)者極大的學(xué)術(shù)研究熱情。周光權(quán)教授指出,“社會相當性是刑法解釋常識化的重要表達形式”[23];還有論者則把社會相當性作為違法阻卻事由的正當根據(jù)[24];更有勇敢創(chuàng)新的論者將“是否嚴重脫逸社會相當性”[25]作為罪與非罪的評價標準;面對彼時社會出現(xiàn)的疑難法治熱點事件,有學(xué)者主張運用社會相當性理論將許霆利用取款機故障的行為解釋為不成立盜竊罪[26]。由此可見,如果說“法有盡而情無窮”一針見血地刻畫出現(xiàn)代社會中“法”與“情理”的緊張關(guān)系,那么以大眾認同為表征的社會相當性理論恰恰可以在兩者之間架起一座溝通彼此的黃金橋。
毋庸置疑,不同文化背景下的社會在“社會相當性”評價方面自然呈現(xiàn)多樣化格局。習(xí)慣法生于鄉(xiāng)野,長于民間,并且在日積月累、自我試錯中不斷地修正與完善,進而演變?yōu)榘才诺胤矫癖姷臋?quán)利與義務(wù)關(guān)系的社會行為規(guī)范。在漫長的歲月洗禮中,習(xí)慣法潛移默化地融入當?shù)鼐用竦难}與心靈,與日常生活早已并合為渾然一體。當?shù)孛癖妼⑵浞顬閮?nèi)心深處確信無疑的生活準則,并身體力行地維護著習(xí)慣法規(guī)則的運行。一旦某項行為符合習(xí)慣法,那么自然會受到認同與期待,人們所從事的行為便是順從社會觀念的正確方式,而這就是與民族自治地方社會認同相契合的正當行為。申言之,習(xí)慣法情真意切地反映了民眾的利益訴求,恰當?shù)叵笳髦硞€社會群體的生活共識與倫理規(guī)范。另一方面,誠如法國著名思想家盧梭所言,風(fēng)俗、習(xí)慣和輿論是一切法律中最重要的一種,“這種法律既不是銘刻在大理石上,也不是銘刻在銅表上,而是銘刻在公民們的內(nèi)心里;它形成了國家的真正憲法;它每天都在獲得新的力量;當其他的法律衰老或者消亡的時候,它可以復(fù)活那些法律或者代替那些法律,它可以保持一個民族的創(chuàng)制精神,而且可以不知不覺地以習(xí)慣的力量代替權(quán)威的力量[27]。在盧梭形象的比喻中,“刻在大理石和銅表上”的是制定法,而習(xí)慣法則深深地銘刻于“公民的心里”。當風(fēng)俗習(xí)慣已經(jīng)日臻成熟為某一地域民眾的忠誠信仰時,以此為依據(jù)的行為規(guī)范在實施時便能收到“順水推舟”搬的良好效果。因此,在社會相當性理論框架上分析習(xí)慣法阻卻違法的正當根據(jù)便躍然而出——他們都有“地域性”的深刻烙印。
值得指出的是,筆者以開篇列舉的“貢布殺人案”作為切入,并非在此意圖論證“殺人者應(yīng)當釋放”的民眾訴愿?!百r命價”習(xí)慣法的“社會相當性”體現(xiàn)為這是一種深入民心的糾紛處理規(guī)則,我們完全可以將其作出改良。由于依照現(xiàn)行《刑事訴訟法》,故意殺人這類較為嚴重的犯罪不屬于當事人和解的案件適用范疇,那么對貢布從寬處罰的正當法律依據(jù)因此匱乏。實體法維度的“社會相當性”理論闡明了將“賠命價”制度融入刑事制定法的正當根據(jù)(應(yīng)然性),而下述的程序法之維則能為此問題提供具體的解決路徑(實然性)。
梳理法制發(fā)展脈絡(luò),無論是羅馬—日耳曼法系、普通法系,抑或我國本土法,刑法和刑事訴訟法本身就是渾然天成,二者之間并沒有不可逾越的鴻溝。兩者的區(qū)分不過是晚近以來法律科學(xué)化運動下分門別類的產(chǎn)物。除卻刑事實體法、刑事政策學(xué)的解釋空間之外,刑事訴訟法能夠為民族習(xí)慣法的出罪或者寬宥處罰提供另一條新進路。
我國《刑事訴訟法》第271條規(guī)定,對于未成年人涉嫌刑法分則第四章、第五章、第六章規(guī)定的犯罪,可能被判處1年以下有期徒刑以下刑罰,符合起訴條件,但有悔罪表現(xiàn)的,人民檢察院可以作出附條件不起訴的決定。一方面,2012年《刑事訴訟法》的這一規(guī)定體現(xiàn)了擴大起訴裁量權(quán)的大勢所趨,這對于保障人權(quán)、提高訴訟效率等大有裨益;但從另一方面來反思,我國將附條件不起訴制度僅適用于未成年案件又暴露出司法改革中過于保守的姿態(tài)。筆者認為,附條件不起訴制度完全可以進一步擴展適用于民族自治地方。
理由如下:第一,民族自治地區(qū)多以部落和氏族為紐帶組成生活圈落,費孝通先生在《鄉(xiāng)土中國》所描繪的“差序格局”[28]在民族地區(qū)有著更為凸出的體現(xiàn),彼此之間更為熟絡(luò)的人際關(guān)系有利于形成更大程度的社區(qū)監(jiān)督、管理與矯正。第二,世界其他各國在設(shè)立附條件不起訴制度時均未將該制度的適用范圍局限于未成年人犯罪案件[29],如果說我國將其適用范疇規(guī)定為此是一種投石問路的話,那么近些年來穩(wěn)步運行、收效顯著的附條件不起訴制度完全有理由進一步擴展其適用外延,使得更多的輕罪案件受到這種恢復(fù)性司法模式的澤被。第三,有利于促使被告人悔過自新,早日回歸部落與家庭,避免短期自由刑帶來的交叉感染等流弊,減少訟累。
那么該如何結(jié)合民族習(xí)慣法的特質(zhì)對此規(guī)劃制度設(shè)計呢?首選,適度放寬“可能判處1年以下有期徒刑”的限定。如前文所述,刑法對犯罪嚴重程度的評價素來是立足于國家法的立場,但是,由于歷史背景、文化底蘊與風(fēng)土人情等方面的千差萬別,不同民族的民眾對同一行為的“法益侵害程度”(或社會危害性)的評價尺度自然會大相迥異,正是基于此種考量,我國《刑法》第90條賦予民族自治地區(qū)刑事立法變通權(quán)。其次,在適用的罪名分布上,應(yīng)當以是否純粹地侵害私人法益為標準。故而除我國刑法分則第四章、第五章、第六章規(guī)定的罪名外,第二章規(guī)定的部分過失犯罪也應(yīng)當納入其外延。最后,充分結(jié)合民族地區(qū)文化傳統(tǒng)而最大程度發(fā)揮刑事習(xí)慣法的積極影響,譬如,允許被告人家庭協(xié)助扶養(yǎng)被害人子女等親屬以換取其諒解,憑藉當?shù)夭柯湎忍斓南蛐牧﹂_展社區(qū)考察、勞動與矯正等工作。
我國《刑事訴訟法》第277條規(guī)定,因民間糾紛引起,涉嫌刑法分則第四章、第五章規(guī)定的犯罪案件,可能被判處3年有期徒刑以下刑罰的,以及除瀆職犯罪以外可能被判處7年有期徒刑以下刑罰的過失犯罪案件,犯罪嫌疑人、被告人真誠悔罪,通過向被害人賠償損失、賠禮道歉等方式獲得被害人諒解,被害人自愿和解的,雙方當事人可以和解。第279條進一步補充規(guī)定,對于達成和解協(xié)議的案件,公安機關(guān)可以向人民檢察院提出從寬處理的建議;人民檢察院可以向人民法院提出從寬處理的建議。對于犯罪情節(jié)輕微,不需要判處刑罰的,可以作出不起訴決定。人民法院可以依法對被告人從寬處罰。
在刑事法領(lǐng)域,當事人和解制度所凸顯的秩序價值與“恢復(fù)性司法(Restorative Justice)”理念須臾不離。該理念主張,通過構(gòu)建加害人對被害方的補償性協(xié)商平臺,修復(fù)犯罪給被害人及其家屬招致的創(chuàng)傷,最終促使被告人回歸社會[30]。“恢復(fù)”指向的客體,便是法的秩序價值?!百r命價”習(xí)慣法源于藏傳佛教里中的寬容品性,融合生死輪回的宗教儀軌,其基本立場是藏區(qū)社會的集體中心主義。在一個奉行集體主義至上的地方,維持、恢復(fù)和睦比墨守成規(guī)更重要。的確,刑事和解之所以能在世界各國被廣泛推廣,就是因為它有著許多純粹刑罰不可比擬的優(yōu)勢。司法正義的實現(xiàn)不依賴于報應(yīng)刑,它還有著矯正正義的價值蘊涵。犯罪已經(jīng)對社會秩序造成破壞,故矯正犯罪的目的在于將秩序恢復(fù)至穩(wěn)定和諧狀態(tài)。
周光權(quán)教授認為,刑事和解的價值一方面在于“通過達成`交易契約'終局性地解決糾紛”,另一方面在于有利于使刑法由強制走向誘導(dǎo)型強制,進而有利于刑法寬容思想的形成[31]。秩序混亂則意味著社會生活的要素分崩斷裂,井然有序則表征著國家長治久安,人民安居樂業(yè)。在經(jīng)歷部落之間長期對峙,弱肉強食式的掠奪貿(mào)易之中,藏族地區(qū)自然而然地演化出使秩序趨于平穩(wěn)狀態(tài)的糾紛處理模式——以和解為核心的“賠命價”習(xí)慣法規(guī)則,這終于促使藏區(qū)“社會生活呈現(xiàn)出連續(xù)性和穩(wěn)定性的樣貌”[32],并在很大程度上形成一種歷久彌新的歷史慣性。
條分縷析而言,“賠命價”習(xí)慣法有機融入刑事和解的制度構(gòu)想如下:首先,“5年之內(nèi)曾經(jīng)故意犯罪”的限制條件完全多此一舉,應(yīng)當取消。構(gòu)成累犯縱然表明行為人的人身危險性較大,這可以成為加重處罰的法理根據(jù),卻不能成為拒絕當事人自愿和解的理由。刑事和解的制度價值在于最大限度恢復(fù)業(yè)已破壞的社會秩序,因此應(yīng)盡可能考慮被害人的感情訴求與切身利益。其次,取消我國現(xiàn)行規(guī)定的不當限制,充分開拓當事人和解案件的適用范圍——即不論可能判處的刑罰如何,均允許刑事和解制度的合理運用。刑事和解的主體是加害方與受害方的當事人,其背后的法哲學(xué)依據(jù)是國家基于恢復(fù)性司法理念與維護法的秩序價值的考量,主動將原本屬于公民私力救濟權(quán)的部分刑罰權(quán)再次讓渡,那么國家就應(yīng)當充分尊重當?shù)孛癖姷暮徒庖馑急硎?。即使罪行較為嚴重,但倘若受害方得到充分的經(jīng)濟賠償與精神撫慰,那又何妨雙方當事人達成刑事和解協(xié)議呢?畢竟刑事和解并非表征著國家完全放棄刑罰權(quán)。尤其在少數(shù)民族地區(qū),一旦雙方和解的訴愿擱淺,那么兩個家庭乃至兩個部落的矛盾將永遠難以紓解,仇恨將世代延續(xù)。最后,強化當事人和解成功后對刑事責(zé)任的影響程度。就目前關(guān)于刑事和解的運作而言,公安司法機關(guān)寬宥處罰的自由裁量空間較小且拘泥于或然性之規(guī)定。事實而言,在我國真切地存在一些民族自治區(qū)域仍然民風(fēng)淳樸、井然有序,社會治安狀況甚至好于中東部地區(qū),究其根源,其往往倚靠著部落凝聚力、長老權(quán)威與自發(fā)形成的民族習(xí)慣法,這是一種傳統(tǒng)卻強大的內(nèi)部規(guī)則與民間話語,而非依靠國家刑罰。由此可見,在民族地區(qū)達成刑事和解協(xié)議的領(lǐng)域賦予司法工作人員更多從寬處罰的裁量空間,這也與當?shù)孛癖娝叛龅淖诮汤锏膶捜菥癫恢\而合。
事實上,早在1999年,最高人民法院頒行的《全國法院維護農(nóng)村穩(wěn)定刑事審判工作座談會紀要》就明確指出,對于因婚姻家庭、鄰里糾紛等民間矛盾激化引發(fā)的故意殺人犯罪,適用死刑一定要十分慎重,應(yīng)當與發(fā)生在社會上的嚴重危害社會治安的其他故意殺人犯罪案件有所區(qū)別。當藏族自治地區(qū)發(fā)生命案時,此處的“民間矛盾引發(fā)”亦可作為不判處死刑的法律依據(jù)。但是,就目前的立法狀況與司法實踐而言,尚有更深刻的理論空間等待開辟?!靶淌乱惑w化”的核心理念是系統(tǒng)論在法律科學(xué)中的實際應(yīng)用,其中包含的“整體與部分”思想是目的性原則、整體性原則與最優(yōu)化原則的生動體現(xiàn)[33]。習(xí)慣法有必要融入刑事制定法乃至融入中國刑事法治全過程,但其背后的法理依據(jù)以及具體路徑的構(gòu)建則需要依賴于刑事政策學(xué)、刑法、刑事訴訟法等諸多刑事法律部門的分工配合與融會貫通。
正如伯爾曼所言,“法律不但包含人類理性和意志,而且富含情感、直覺和信仰。法律一旦被理解為積極的、活生生的人類活動,它就包含了人的全部生命,包含他的夢想,他的激情,他的終極關(guān)懷”[34]。我國《憲法》第115條賦予了民族自治地方根據(jù)本地區(qū)實際情況貫徹執(zhí)行法律的權(quán)力,《刑法》第90條更是進一步明確授予民族自治地方刑事立法變通權(quán)。國家根本大法與刑法典賦予了各民族自治區(qū)域充分的社會自治權(quán),就是基于宗教文化、歷史背景、民意基礎(chǔ)等因素大相異趣的多元背景下實現(xiàn)最佳法治效果的考量。當能夠?qū)⒆诮讨兄T如向善、和諧等積極因素融入法律實施的全過程,當?shù)孛癖妼Ψ杀銜_立無比堅定的信仰與忠誠。
歸根結(jié)底,《刑法》第90條之所以長期被虛置①,緣于民族自治地方立法機關(guān)對本地習(xí)慣法具體融入刑事制定法路徑的舉棋不定。如本文所闡釋,“賠命價”習(xí)慣法與慎用死刑的刑事政策高度契合,在實體法方面以“社會相當性”理論為其夯實大眾認同的法理基礎(chǔ),而程序法層面則通過附條件不起訴制度與刑事和解制度為其具體應(yīng)用實現(xiàn)可行性。法治中國的建設(shè)需要高屋建瓴的宏觀布局,同時也無法脫離民間規(guī)則的法理論證與話語開辟,愿本文能為藏區(qū)社會治理進益點滴貢獻。
[注釋]:
①根據(jù)筆者通過致電全國人大常委會法工委的詢問結(jié)果,迄今為止尚無任何一個民族自治地方立法機關(guān)行使《刑法》第90條賦予的刑事立法變通權(quán)。
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