閆倩倩 胡海媛
摘 要:公訴制度是由國家追訴特定犯罪的一種制度。隨著社會(huì)政治、文化、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以及各個(gè)國家相互間的交融,我國的公訴制度也隨之發(fā)生了重大變化,尤其是在價(jià)值取向方面。一項(xiàng)制度的存在不可能沒有缺陷,而我國公訴制度的缺陷也在其日漸發(fā)展適用的過程中逐漸凸顯出來,有必要在借鑒國外經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上修改我國的公訴制度,使之更加完善健全。此外,新《刑事訴訟法》在第二條增加了“尊重和保障人權(quán)”,使得公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在確保公訴順利進(jìn)行中的一些錯(cuò)誤做法更加突出,這樣,對公訴制度更為深入的研究勢在必行。
關(guān)鍵詞:公訴制度;控告權(quán);審判權(quán);辯護(hù)權(quán)
中圖分類號(hào):D914 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1002-2589(2013)22-0132-02
一、公訴制度概述
眾所周知,公訴權(quán)是代表國家的專門機(jī)關(guān)主動(dòng)追訴犯罪,并請求審判機(jī)關(guān)予以定罪量刑的一種訴訟權(quán)利。其實(shí)質(zhì)就是國家的壟斷控告權(quán)。但是這種權(quán)力沒有處分實(shí)體權(quán)力,僅僅作為一種請求權(quán)而存在。這種請求權(quán)在發(fā)展過程中,是由當(dāng)事人的請求權(quán)演變而來,逐漸發(fā)展為國家權(quán)力。亦是由審判權(quán)分離出來的一部分權(quán)力。因此,在不斷加大對公訴權(quán)研究及使用的力度上,公訴制度便應(yīng)運(yùn)而生了。公訴制度是以公正與效率為價(jià)值目標(biāo),以我國現(xiàn)行公訴制度為基礎(chǔ),兼容國際先進(jìn)法律文化、理念、制度以及在此基礎(chǔ)上建立起來的既具有中國特色,又符合國際司法規(guī)律的新型公訴制度[1]。阿里格斯英格爾斯在《走向現(xiàn)代化》中說過:“一個(gè)國家、一個(gè)民族有再好的制度,如果這個(gè)國家的人民缺乏能賦予這種制度以真實(shí)生命力的廣泛的現(xiàn)代心理基礎(chǔ),如果執(zhí)行和運(yùn)用這些現(xiàn)代制度的人自身還沒有從心理思想和態(tài)度及行為方式上都經(jīng)歷過一種向現(xiàn)代化方面的轉(zhuǎn)變,那么他的結(jié)論就是失敗的悲劇,這樣的結(jié)局是不可避免的?!弊鳛榫哂兄袊厣墓V制度,首先要具備以下幾個(gè)方面的價(jià)值和理念。
第一,實(shí)體公正與程序公正相統(tǒng)一。公訴制度必須能夠最大限度地保障實(shí)體公正與程序公正的實(shí)現(xiàn)。公訴機(jī)關(guān)在實(shí)施一系列公訴行為的過程中,包括行為手段,對有關(guān)訴訟參與人做出強(qiáng)制措施的決定,對于案件的結(jié)論、決定都應(yīng)當(dāng)具有正當(dāng)性和合法性,要避免過去那種只重視實(shí)體,輕視程序,為了追求實(shí)體真實(shí)而不擇手段的弊端[2]。
第二,堅(jiān)持打擊犯罪與保障人權(quán)并重的價(jià)值觀。2012年新《刑事訴訟法》第二條增加了“尊重和保障人權(quán)”,這就說明了在打擊犯罪與人權(quán)保障發(fā)生沖突時(shí),要以保障人權(quán)為第一選擇,這就如同應(yīng)當(dāng)對疑罪做出無罪判決的道理是一樣的。
第三,貫徹控辯平衡原則。目前我國的控訴最終的目的就是要追究犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任?,F(xiàn)在,為了保障犯罪嫌疑人、被告人的權(quán)利,我們又將被告人辯護(hù)的權(quán)利,有委托律師辯護(hù)寫入法律,如此,在控訴過程中就要堅(jiān)持一個(gè)平衡原則。由于公訴機(jī)關(guān)背后有國家作為后盾,剝奪公民的人身權(quán)利、自由權(quán)利等一系列權(quán)利是非常容易的,所以要保障和維護(hù)犯罪嫌疑人、被告人的辯護(hù)權(quán)利,就要從根本上限制公訴權(quán)的濫用。
二、我國公訴制度在現(xiàn)實(shí)中存在的缺陷
(一)“分工負(fù)責(zé)、相互配合、相互制約”的不徹底貫徹
我國憲法和刑事訴訟法明確規(guī)定,“分工負(fù)責(zé)、相互配合、相互制約”原則是規(guī)范公檢法三機(jī)關(guān)之間相互關(guān)系的一項(xiàng)基本原則。同時(shí),我國憲法和刑事訴訟法也規(guī)定了檢察機(jī)關(guān)在性質(zhì)上屬于法律監(jiān)督機(jī)關(guān),刑事訴訟法中具體規(guī)定了一系列的監(jiān)督形式,如立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督、審判監(jiān)督以及執(zhí)行監(jiān)督等,使得檢察機(jī)關(guān)成為整個(gè)刑事訴訟的核心。實(shí)踐證明,“分工負(fù)責(zé)、相互配合、相互制約”對于充分發(fā)揮公檢法各自的職能,保證案件的順利進(jìn)行有著重要的作用。但是,由于缺乏相關(guān)的具體規(guī)定,這一原則得不到徹底貫徹,導(dǎo)致了“一分工就不合作”,“一配合就不監(jiān)督”的狀況。
(二)公訴方式的設(shè)定存在結(jié)構(gòu)性缺陷
為了配合當(dāng)事人主義的訴訟模式,我國刑事訴訟法徹底廢除了全案移送制度,但也沒有實(shí)行完全的“起訴書一本主義”,而是采取了一種介于兩者之間的起訴方式。由于刑事訴訟法及相關(guān)的司法解釋缺乏具體的規(guī)定,操作中仍然沒有解決“法官預(yù)斷”的問題,這不僅使得公訴權(quán)和辯護(hù)權(quán)的平等性在訴訟結(jié)構(gòu)中難以體現(xiàn),而且在實(shí)踐中也帶來了不少弊端。
1.公訴隊(duì)伍人才流失。作為檢察院最重要的公訴部門,由于工作性質(zhì)的關(guān)系,公訴人員有很多出成績的機(jī)會(huì),因提拔、輪崗交流等原因離開了公訴崗位,不利于精英公訴團(tuán)體的形成。與此同時(shí),控辯式庭審對公訴專業(yè)化程度的要求越來越高,公訴人才的流失使公訴工作極易陷入被動(dòng)局面。
2.不起訴權(quán)的行使不夠充分。不起訴是法律賦予檢察機(jī)關(guān)的一項(xiàng)重要的權(quán)力,是由自由裁量權(quán)派生出來的。從司法實(shí)踐來看,有些地方并沒有按立法精神充分行使不起訴權(quán),主要表現(xiàn)為:第一,將案件不起訴率作為衡量辦案質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn),甚至人為限定案件不起訴比例;第二,在某些案件中,已經(jīng)對犯罪嫌疑人采取了逮捕措施,為了避免承擔(dān)錯(cuò)捕的責(zé)任,或者考慮到公安機(jī)關(guān)的因素,而對應(yīng)做不起訴處理的案件提起公訴。另外,有學(xué)者認(rèn)為對公訴機(jī)關(guān)的不起訴決定,被害人有權(quán)獲得救濟(jì),主要表現(xiàn)在:被害人有權(quán)對該決定聲明不服或提出申訴;被害人有權(quán)依法啟動(dòng)公訴程序,推翻檢察官的不起訴決定,如德國的強(qiáng)制起訴程序和日本的準(zhǔn)起訴程序[3]。
3.公安機(jī)關(guān)偵查質(zhì)量不高。公安機(jī)關(guān)采用偵審結(jié)合的辦法,內(nèi)部缺乏監(jiān)督環(huán)節(jié),部分偵查人員仍保留在重實(shí)體、輕程序、重口供、輕證據(jù)的偵查觀念也是極為重要的因素。有些地方公安機(jī)關(guān)的案件退補(bǔ)率達(dá)到50%以上,甚至高達(dá)70%。此外,退查和自行偵查也存在問題。退查和自行偵查是公訴機(jī)關(guān)在審查起訴時(shí)的經(jīng)常性工作,是補(bǔ)充和完善案件證據(jù)體系的重要措施。在司法實(shí)踐中,該項(xiàng)工作在運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題主要有:第一,偵查機(jī)關(guān)與公訴機(jī)關(guān)之間互相推諉,偵查人員對退補(bǔ)案件不夠重視,退而不補(bǔ)的現(xiàn)象屢禁不止。第二,部分補(bǔ)偵目的不明確、退補(bǔ)理由不適當(dāng),或者公檢雙方缺乏有效的溝通導(dǎo)致重復(fù)退補(bǔ)情況比較多。第三,檢察機(jī)關(guān)對自補(bǔ)權(quán)的行使不夠、不充分。
三、世界各國公訴制度的發(fā)展趨勢
在世界逐漸融合的趨勢下,英美法系和大陸法系的公訴制度也隨之滲透、融合,出現(xiàn)了共同的發(fā)展趨勢,這就要求我國公訴制度也要適應(yīng)這一趨勢。
(一)強(qiáng)化檢察官公訴制度
1985年,英國根據(jù)其《刑事訴訟法》建立了皇家檢察署統(tǒng)一公訴制度,以及《皇家檢察官規(guī)則》。從1986年初起,英格蘭和威爾士均建立了公訴機(jī)關(guān),它的職責(zé)就是檢察官有權(quán)在警察決定起訴被告人時(shí)復(fù)審案件,決定是否要提起公訴以及是否出庭支持公訴,還可以對案件提出意見。這與大陸法系國家的公訴制度極為相似。
(二)確定了公訴機(jī)關(guān)的獨(dú)立性
為了充分發(fā)揮公訴機(jī)關(guān)的作用,就得改變公訴機(jī)關(guān)對法院的附屬性,賦予公訴機(jī)關(guān)獨(dú)立性。對公訴機(jī)關(guān)所指控的犯罪的范圍、內(nèi)部組織、權(quán)利義務(wù)等,各個(gè)國家都在予以完善。公訴機(jī)關(guān)獨(dú)立辦案及檢察官身份保障和待遇等制度,也在一些國家的法律中相繼得到確定。
(三)擴(kuò)大檢察官的自由裁量權(quán)
隨著犯罪率的不斷升高,以及對人權(quán)保障觀念的加強(qiáng),許多國家都開始擴(kuò)大檢察官的自由裁量權(quán)。如在德國,檢察官具有停止起訴、暫緩起訴等權(quán)力,甚至申請法官直接簽發(fā)處罰令,在節(jié)約訴訟資源的前提下避免將大量不需要浪費(fèi)司法資源的案件起訴到法院。而在美國,大量的訴辯交易就是證明其自由裁量權(quán)的最好的證據(jù)。實(shí)踐證明,不起訴的適用范圍正在逐漸擴(kuò)大,有些國家的不起訴的比例已經(jīng)超過了起訴的比例,如德國、荷蘭、日本。
(四)公訴意見對審判的制約作用加強(qiáng)
為了限制審判權(quán),公訴意見在審判對象、范圍等方面也起著很大的限制作用。由于檢察機(jī)關(guān)在提起公訴時(shí)已經(jīng)充分考慮了法律的原則和精神,因此,法院在審判過程中應(yīng)當(dāng)充分尊重檢察機(jī)關(guān)的公訴意見。在一些實(shí)行當(dāng)事人主義的國家,檢察機(jī)關(guān)享有更多的制約作用,即其在起訴時(shí)不僅可以提出指控的罪名以及量刑建議,而且法院只能就指控的罪名進(jìn)行審判,也只能在量刑建議的范圍內(nèi)進(jìn)行量刑。尤其是在美國,辯訴交易的大量應(yīng)用,審判方式幾乎成為了擺設(shè)。
四、公訴制度的改革與完善
(一)適當(dāng)擴(kuò)大不起訴裁量權(quán)的適用范圍
第一,在立法上應(yīng)當(dāng)明確檢察機(jī)關(guān)在做出不起訴決定時(shí)所要考慮的公共利益因素,如社區(qū)的安定和諧、被害人的權(quán)利保障等。第二,在立法上應(yīng)放寬對檢察機(jī)關(guān)起訴裁量權(quán)的限制,取消作出相對不起訴必須符合犯罪情節(jié)輕微、依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的規(guī)定,賦予檢察機(jī)關(guān)為實(shí)現(xiàn)公共利益對較為嚴(yán)重的犯罪做出不起訴決定的權(quán)力[4]。
(二)公訴權(quán)的延伸和量刑建議
第一,量刑程序的二元論。一般來說,量刑程序是獨(dú)立于定罪程序的,這是英美法系的產(chǎn)物,也即陪審團(tuán)定罪,法官量刑。而在我國刑事訴訟中,基于對訴訟效率的追求,只有對案情復(fù)雜,影響較大,有必要進(jìn)行單獨(dú)的量刑程序的案件實(shí)施獨(dú)立的量刑程序,相反,對事實(shí)比較清楚,法律爭議不大,刑事責(zé)任比較明確的刑事案件,不實(shí)行獨(dú)立量刑程序。二是檢察官量刑建議的二元論。量刑建議權(quán)有利于增強(qiáng)審判的透明度,節(jié)省司法資源,改善了法庭辯論的乏味,增強(qiáng)了庭審的抗辯性。綜合各國情況,檢察官提出量刑建議一定程度上限制了法官的自由裁量權(quán),但是在另一方面拉大了公訴方與被告人之間的距離。因此,相對不確定的量刑建議更適合我國。
(三)培養(yǎng)職業(yè)公訴人及建立主訴檢察官負(fù)責(zé)制
作為檢察院主要部分的公訴部門,但是由于工作性質(zhì)的關(guān)系,使得一些已經(jīng)在公訴這一具體工作中有著豐富經(jīng)驗(yàn)的人因提拔等原因離開了公訴崗位,加之我國檢察官缺乏獨(dú)立性,辦案的積極性不高。實(shí)踐中,檢察官在庭審時(shí)沒有體現(xiàn)出應(yīng)有的素質(zhì)。更為重要的是,對抗式的庭審對出庭的檢察官提出了更高的要求。因此,培養(yǎng)一批職業(yè)公訴人迫在眉睫。這樣就大大地弱化了檢察官的個(gè)人責(zé)任感,在公訴權(quán)運(yùn)作過程中出現(xiàn)非法干預(yù)時(shí),檢察官認(rèn)為自己不是公訴主體,從而消極對待外部干預(yù)。而且,由于其不是公訴主體,即使出現(xiàn)錯(cuò)案也不能追究其責(zé)任,就更加肯定了其消極性。同時(shí),追究檢察長或檢查委員會(huì)的責(zé)任在我國是非常困難的,結(jié)果只能是我國濫用公訴權(quán)卻無人承擔(dān)責(zé)任。所以,強(qiáng)化檢察官的個(gè)人責(zé)任,才能真正地實(shí)現(xiàn)對外部干預(yù)的抵抗。我國實(shí)現(xiàn)的主訴檢察官改革已經(jīng)促進(jìn)了檢察官的個(gè)人責(zé)任感。
(四)建立律師見證制度
根據(jù)上述理由,建立律師見證制度也是改善我國公訴制度的有效措施。律師見證制度的意義不僅在于防止犯罪嫌疑人翻供,有效遏制刑訊逼供,保全證據(jù),強(qiáng)化控方證明力,而且也是執(zhí)行國際公約,最終達(dá)到維護(hù)訴訟參與人的合法權(quán)益,實(shí)現(xiàn)司法公正,促進(jìn)社會(huì)正義的目的。
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