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論刑事訴訟的結(jié)構(gòu)科學(xué)化

2016-01-14 05:28:59王君雅
智富時代 2015年10期
關(guān)鍵詞:對抗性

王君雅

【摘 要】對刑事訴訟結(jié)構(gòu)的研究一直是當(dāng)代法學(xué)研究的重點科目。刑事訴訟的結(jié)構(gòu)就是控、辯審的組合模式以及各方的地位。由于權(quán)力結(jié)構(gòu)、歷史傳統(tǒng)、司法制度等方面的影響,我國的刑事訴訟的結(jié)構(gòu)還是呈現(xiàn)不科學(xué)的形態(tài),控辯審三方的權(quán)力并不平衡,特別是辯方地位還有待提高等值得完善的地方還有很多。本文通過對我國刑事司法結(jié)構(gòu)的科學(xué)化等方面分析來具體討論如何建立一個科學(xué)的刑事訴訟的結(jié)構(gòu)。只有一個科學(xué)化的刑事訴訟結(jié)構(gòu)才能更好地實現(xiàn)法律的公正與正義。

【關(guān)鍵詞】訴訟結(jié)構(gòu);對抗性;裁判者中立;控辨平等

刑事訴訟結(jié)構(gòu)的科學(xué)化是一個動態(tài)的過程,它的內(nèi)容必須是一個符合國情的,符合法治,尊重和保障基本人權(quán)的訴訟結(jié)構(gòu)。

一、改變“倒三角”模式

(一)改變司法觀念

我認(rèn)為觀念的改變無論是對國家還是對個人都是個說著容易,做起來卻非常困難的事情。作為在中國,強職權(quán)主義的訴訟來自于我國存續(xù)了2000多年的“糾問式訴訟”的歷史文化,"倒三角“根深蒂固。我認(rèn)為應(yīng)該從以下幾個方面來改變觀念:第一,強化程序公正優(yōu)先的觀念?;诔绦蚬诂F(xiàn)代法治國家的重要地位,我們在追求實體公正的同時,不但要強調(diào)程序公正的重要性,還應(yīng)當(dāng)樹立起程序公正優(yōu)先的觀念。第二,樹立證據(jù)裁判的意識。在刑事訴訟中,從立案、偵查、起訴到審判,全部訴訟活動都是圍繞著證據(jù)來展開和推進(jìn)的。任何案件都發(fā)生在過去,時過境遷之后,除了某些符合司法認(rèn)知和推定的事實外,對案件事實的認(rèn)定必須依賴于證據(jù)。第三,樹立無罪推定意識。我國法律雖然吸收了無罪推定原則的一些精神,但是事實上還沒有確立無罪推定的規(guī)則,一些地方的司法工作人員有罪推定的思想還是根深蒂固的。因此刑事司法人員應(yīng)當(dāng)切實樹立起無罪推定觀念,徹底拋棄或多或少殘存的有罪推定思想,將保證無罪的人不受刑事追究確立為刑事訴訟不可逾越的一條底線,努力引導(dǎo)全社會樹立起科學(xué)的司法觀念。

(二)改變司法制度

1、強化檢察院的法律監(jiān)督職能

檢察院對于法院的程序違法從來都是默許的,而人民法院也通過盡量滿足檢察院的訴訟請求來“回報”他們。檢察機關(guān)的監(jiān)督權(quán)形同虛設(shè)。嚴(yán)格區(qū)分控審關(guān)系,強化制約,削弱合作。

2、賦予檢察機關(guān)要求偵查機關(guān)配合偵查的權(quán)利

首先我不會贊同在很多大陸法系國家都采用的“檢警一體化”的政策。檢警一體化簡單說就是警察在檢察官的指揮下偵查案件。但是我國由于本來檢察機關(guān)的監(jiān)督權(quán)行使就不好,“檢警一體化”在中國目前的形勢下更加使得監(jiān)督權(quán)直接喪失,偵查和起訴機關(guān)“合二為一”,自偵自捕一定會愈演愈烈,被告人、犯罪嫌疑人的權(quán)利將更加得不到保障。

可是,賦予檢察機關(guān)要求偵查權(quán)機關(guān)配合偵查的權(quán)利是符合實際的。在刑事訴訟中,公安機關(guān)行使偵查權(quán)的時候往往由于自身把握證據(jù)的能力不足而造成移交起訴的時候證據(jù)出現(xiàn)一些問題,如果前期檢察機關(guān)對公安機關(guān)進(jìn)行證據(jù)指導(dǎo),是有利于訴訟效率提高的。同時檢察機關(guān)在普通刑事案件中的偵查能力是不如公安機關(guān),在起訴的時候,需要公安機關(guān)配合取證的時候也應(yīng)該有要求公安機關(guān)配合取證的權(quán)利。

二、審判中心主義的問題

(一)突出審判的重要性,堅持用證據(jù)說話

把審判作為整個刑事訴訟的中心,改變以偵查起訴為中心的舊模式。由于受到傳統(tǒng)觀念以及司法體制的影響,在刑事訴訟中我國一直強調(diào)的都是“偵查中心主義”的刑事訴訟形式。隨著經(jīng)濟社會的發(fā)展,法治的進(jìn)步,人權(quán)保護(hù)的重視,“偵查中心主義”弊端已經(jīng)顯現(xiàn)無疑了。偵查中心主義是指我國現(xiàn)行刑事訴訟體制和實踐中,偵查活動以及由此形成的筆錄、卷宗在訴訟中實質(zhì)上處于中心的地位,即偵查搜集的證據(jù)材料及認(rèn)定有罪的案件對起訴、審判具有舉足輕重的影響。因此,要實現(xiàn)庭審中心,必然要改造庭審查證、認(rèn)證方式,解決制約庭審中心的“軟肋”,防止庭審虛化。

(二)實行起訴書一本主義

“起訴書一本主義”,是指公訴機關(guān)在起訴時,除公訴書以外,不得向法院附帶任何可能導(dǎo)致法官預(yù)斷的證據(jù)或其他文書。采取”起訴書一本主義“的目的在于使得法官在案件審理以前不會對對案件形成預(yù)判,避免出現(xiàn)“未審先判”的情況。我們采取“起訴書一本主義”可以有效增強法庭辯論的對抗性,提高辯護(hù)效果,同時讓檢察機關(guān)充分行使舉證權(quán),使法官中立的充分聽取控辯雙方的意見。

(三)審理權(quán)和裁判權(quán)合一

這里說說到審理權(quán)和裁判權(quán)的合一,其實就是說的審判委員會在案件審理中的決定性作用。這是司法行政化的一個非常明顯的表現(xiàn),具體內(nèi)容下文會具體闡述,這里不多闡述,這里只說審理權(quán)和裁判權(quán)的分離的問題。審委會討論決定案件,審理者是合議庭或獨任審判員,判決者則是審委會,造成審、判分離,合議庭“審而不判”,審委會則是“判而不審”、“不審而判”。

三、訴訟模式的優(yōu)化

(一)控辯平等,擴大辯護(hù)人和被告人、犯罪嫌疑人的權(quán)利

控辯平等其實際上就是增加控方權(quán)利,因為目前在我國這種強職權(quán)訴訟模式下,公檢法三家相互配合使得控方權(quán)利已經(jīng)很強大了。2012年《刑事訴訟法》的修改雖然增加了律師以及很多權(quán)利,但是在司法實踐中有些權(quán)利并沒有得到很好地貫徹,同時還有些權(quán)利并沒有得到支持,因此我認(rèn)為為了更好的形成控辯雙方平等對抗。

(二)完善人民陪審員制度的完善

人民陪審員制度是指國家審判機關(guān)審判案件時吸收非職業(yè)法官作為陪審員,陪審與職業(yè)法官或職業(yè)審判員一起審判案件的一種司法制度。這是司法民主的一種表現(xiàn)是值得提倡的一種司法制度。但是在我國執(zhí)行得并不好。第一,我國基層法院經(jīng)??梢钥吹揭恍├洗髬尷洗鬆斏戏ㄍギ?dāng)陪審員,基本上是一言不發(fā)或者是說“我同意”之類的話,其結(jié)果就是法官獨立審判,人民陪審制度形同虛設(shè)。因此在這一點上完善人民陪審員組成科學(xué)的框架很重要。第二,哪些案件必須由人民陪審員參審理并沒有明確規(guī)定在法律中。

(三)司法行政化的問題

既然是“審判中心主義”,那么我們就必須以審判為中心,消除司法行政化的影響。司法行政化最大的兩個問題就是:審判委員會與向上級請示匯報。先來說審判委員會,它是人民法院內(nèi)部對審判工作實行集體領(lǐng)導(dǎo)的組織形式。各級人民法院設(shè)立審判委員會,實行民主集中制。主要任務(wù)是總結(jié)審判經(jīng)驗,討論重大的或者疑難的案件和其他有關(guān)審判工作的問題。

四、結(jié)束語

一個國家如何選擇刑事訴訟模式,其實是受到包括權(quán)力結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、文化傳統(tǒng)、時代思潮、刑事政策等在內(nèi)的多重因素制約。刑事訴訟也可以看成公權(quán)力與私權(quán)力在刑事領(lǐng)域的權(quán)力分配以及公權(quán)力之間的權(quán)力分配,因此其改革發(fā)展是需要考慮很多因素的。隨著我國全面深化改革的進(jìn)行,政治體制的改革必然會引起我國刑事訴訟模式的進(jìn)一步升級,到時候行政化的問題可能就會迎刃而解。隨著依法治國在黨的政策中確立下來,刑事司法的公開性、公正性、民主性也會得到改善,比如說人民陪審員制度已經(jīng)開始在全國一些城市開始試點了。我國刑事訴訟的科學(xué)化進(jìn)程在一步一步的推進(jìn)這一點是值得欣喜的,也希望我國的刑事訴訟模式能夠更加科學(xué)和優(yōu)化。

【參考文獻(xiàn)】

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[3](日)寺崎嘉博.刑事訴訟法[M].青島:成文堂書局,2013:13-23.

[4]徐賢飛.審判中心主義如何實現(xiàn)[Z].中國法院網(wǎng),2015.

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