摘要:職場性騷擾問題日漸嚴(yán)重,而我國對這一問題的法律規(guī)制卻十分有限,本文通過分析職場性騷擾概念本身及侵權(quán)責(zé)任的法律要素,總結(jié)其法律規(guī)制的困境,并從我國相關(guān)立法和司法實踐中發(fā)現(xiàn)法律制度的相關(guān)問題,同時,引薦美國相關(guān)法律制度。完善職場性騷擾法律制度才能實現(xiàn)對受害者以及潛在受害群體的最大保護。
關(guān)鍵詞:職場性騷擾;法律規(guī)制;困境
中圖分類號:D923.8 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-4379-(2016)14-0012-02
作者簡介:周倩穎(1991-),女,江蘇南京人,華東政法大學(xué)國際法學(xué)院碩士研究生,研究方向:國際經(jīng)濟法。
職場性騷擾這個長久以來隱藏在光鮮亮麗的制服背后的問題,隨著女性自主意識的覺醒,大眾媒體的發(fā)展,而逐漸暴露在我們面前。媒體報道雖然是零散的,但足以讓我們意識到問題的嚴(yán)重性。北京眾澤婦女法律咨詢服務(wù)中心的“婦女觀察”項目曾經(jīng)在2011年進行過一次關(guān)于職場性騷擾的調(diào)查,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,19.8%的女性遭遇過性騷擾。[1]但是當(dāng)前我國對于職場性騷擾的法律保護卻十分有限,完善相關(guān)法律制度才能實現(xiàn)對受害者以及潛在受害群體的最大保護。
一、職場性騷擾法律要素
(一)職場性騷擾概念的法律要素
“性騷擾”一詞,來源于美國女權(quán)主義者Catharine A.Mackinnon,在她的定義中已經(jīng)將這個詞限定在了存在不平等關(guān)系的雇主與雇工之間,也就是我們所說的“職場”。她在自己的書《工作女性的性騷擾:一個性歧視的案例》[2]中進一步將性騷擾進行了分類,分別為“交換型”性騷擾和“工作環(huán)境”性騷擾,這樣的分類也在1980年被美國平等就業(yè)機會委員會EEOC所采納,成為對職場性騷擾行為進行追訴的法理基礎(chǔ)。
我國法律中沒有明確的概念和界定,但歐盟、臺灣等地[3]均就這一概念在法律中進行過解釋,雖然由于各國的國情和法律文化的差異,沒有形成統(tǒng)一的定義,但我們可以通過對比、總結(jié),從這些定義中提取出職場性騷擾的三大法律要素:
第一、騷擾行為違背當(dāng)事人意愿。行為人實施的行為必須是受害人所排斥的,不受歡迎的,這里并沒有要求受害人有明確拒絕的言辭或行為,而是更多的從主觀態(tài)度上來闡述,有厭惡等類似的態(tài)度。
第二、騷擾行為表現(xiàn)為與“性”有著直接關(guān)聯(lián)的行為。此處的直接相關(guān)行為應(yīng)當(dāng)包括刑法之中規(guī)定的“猥褻”“強奸”的行為,同時它也包含程度更輕微的一些柔性、隱性的傷害,在這種情況下,受害人通常沒有遭受到身體上的暴力傷害。
第三、騷擾行為在工作場所,或者在職務(wù)履行期間發(fā)生。主要表現(xiàn)在行為人與受害人之間應(yīng)當(dāng)存在雇傭關(guān)系,行為人能夠利用兩者間的這種不平等的關(guān)系,站在主導(dǎo)地位,實施騷擾行為,并使被行為人迫于這種關(guān)系而忍受這樣的行為。
(二)職場性騷擾侵權(quán)責(zé)任的法律要素
我們通常將職場性騷擾看作是一種民事侵權(quán)行為。通說認(rèn)為,一般侵權(quán)責(zé)任必須包含四個條件,即存在侵權(quán)行為,有損害結(jié)果,侵權(quán)行為與損害結(jié)果之間存在因果關(guān)系,以及行為人主觀上有過錯。證明職場性騷擾行為人責(zé)任的過程,也就是證明侵權(quán)責(zé)任的過程。這里主要對職場性騷擾的損害結(jié)果和主觀過錯加以討論。
損害結(jié)果。就侵權(quán)行為來說,損害結(jié)果通常意味著權(quán)利人的既有權(quán)利受到了他人的侵犯或損害,并達到了一定的嚴(yán)重程度。有學(xué)者認(rèn)為職場性騷擾侵害了他人的人身自由[4],它給他人的精神施加了痛苦,屬于人身自由之中的精神自由。Edmund Wall也曾經(jīng)在他的書中提到性騷擾侵害了他人的私生活[5],這在美國的法律體系中屬于隱私權(quán)的范疇,因此他認(rèn)為性騷擾的行為侵犯了他人的隱私權(quán)。另外,作為勞動者,被行為人還具有勞動權(quán)[6],職場性騷擾使得勞動者無法平等就業(yè),或無法平等的獲取晉升、培訓(xùn)等職業(yè)機會。從美國的司法實踐來看,并不是所有的行為均可以達到法律追訴的效果,只有對工作環(huán)境造成了嚴(yán)重的影響才可能被追訴,如Harris v.Forklift Systems,Inc.案中,法庭就著重對騷擾行為是否造成了工作環(huán)境的敵意性進行分析。
主觀過錯。侵權(quán)人在主觀上必須具有故意或者過失行使行為的過錯,也就是說,行為人必須在明知或者可能預(yù)見到自己的行為會造成侵害的基礎(chǔ)上實施騷擾的行為,如果由于本國文化的原因,而使某些正常的社交行為在其他國家受到誤解,而在了解到此種誤解后,行為人及時停止了這類行為,那么并不能認(rèn)為是具有主觀過錯。
(三)從職場性騷擾的法律要素看法律規(guī)制的困境
職場性騷擾的法律規(guī)制是具有很大難度的,這在很大程度上是由于職場性騷擾自身的性質(zhì)所決定的,在構(gòu)建法律體系的時候,就不得不制定大量的規(guī)則使其規(guī)范化。
第一,行為界定困難。職場性騷擾源于道德概念,仍具有道德性質(zhì)。它更多的表現(xiàn)為一種非暴力性的行為,這類行為界限模糊,形式多樣,要界定什么樣的行為,達到何種程度才需要承擔(dān)法律責(zé)任是十分困難的。在美國,“普通女性標(biāo)準(zhǔn)”經(jīng)常被法院采用,這一標(biāo)準(zhǔn)是指,在判斷一種行為是否構(gòu)成性騷擾時,就看一個普通的女性在同樣的情況下是否認(rèn)為這樣的行為是性騷擾行為。這一標(biāo)準(zhǔn)在一定程度上解決了性騷擾行為界定的困難。
第二,行為存在隱蔽性。性騷擾的行為本身就多是隱性的,不易被發(fā)現(xiàn)的,加之發(fā)生在工作、雇傭關(guān)系之中,使情況變得更加復(fù)雜。處于弱勢地位的人可能由于工作機會、工資待遇、前途發(fā)展等原因而選擇隱忍不發(fā)、默默忍受,也會因為害怕自己的私生活遭到非議而不愿公開自己的遭遇。
第三,主觀態(tài)度起到重要作用。不論是與當(dāng)事人的意愿相悖的要求,還是行為人主觀上有過錯的要求,都與當(dāng)事人的主觀態(tài)度相關(guān)。證明主觀態(tài)度本身就是一個難題,這在刑法理論中的到印證。如何證明嫌疑人具有故意、過失或直接占有的目的等主觀狀態(tài),學(xué)界爭論了很多年,有觀點稱:“在查明故意、特定意圖和動機等心理要素時會遇到很多重大困難,只有從外部事實及心理學(xué)上的法則進行多少是必要的反推,才有可能解決這些問題。”[7]
二、我國職場性騷擾法律實踐
(一)“殷某訴劉某名譽權(quán)糾紛案”背景及爭議焦點
被告劉某是某公司的員工,2012年她向公司投訴自己的上級,原告殷某,對其進行性騷擾,公司終止了與殷某的勞動合同,殷某于是向上海市黃浦區(qū)勞動人事爭議仲裁委員會提起了仲裁請求,仲裁庭經(jīng)過審理之后裁定某公司與殷某終止勞動關(guān)系是違法的。在此之后,某公司向黃浦區(qū)人民法院起訴,認(rèn)為自己的行為完全合法。法院經(jīng)過調(diào)查審理,支持了仲裁庭的意見,認(rèn)為殷某的行為并不構(gòu)成性騷擾,因此公司無權(quán)與其解除勞動合同?;诖伺袥Q,殷某再次提起訴訟稱自己名譽權(quán)受損,要求劉某在報刊上發(fā)布道歉聲明,并賠償自己的精神損失。[8]
本案的爭議焦點有兩個:公司單方面與殷某解除勞動合同的行為是否違法,以及被告劉某向公司投訴的行為是否侵害了原告的名譽權(quán)(第二個問題與本文主題無關(guān))。在第一個問題的討論中,最重要的問題是證明殷某的行為是否構(gòu)成性騷擾,因為公司與殷某解除勞動合同的理由是其“存在性騷擾和辱罵員工的行為,嚴(yán)重違反規(guī)章制度”,而根據(jù)《勞動合同法》第39條的規(guī)定,職工“嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的”,用人單位有權(quán)單方面解除勞動合同。那么,如果殷某存在此類行為,那么公司的行為就有法可依,反之,解除勞動合同的行為就是違法的。
為了解決性騷擾行為的認(rèn)定問題,法院分析了主要證據(jù)——談話錄音,該證據(jù)由被告劉某提交,用以證明殷某存在性騷擾行為。錄音中,殷某與劉某有一段對話,對話內(nèi)容涉及“潛規(guī)則”一詞,對于這個詞的含義雙方各執(zhí)一詞,殷某認(rèn)為這僅僅是指公司的一項制度,而劉某卻認(rèn)為這是一種性暗示。法院在判決書中提出“從談話錄音的內(nèi)容上下文分析,從社會大眾的理解角度分析”這兩種分析方法,下面對這兩種方法進行具體論述。
首先,從錄音的上下文分析。這一方法的主要目的在于對證據(jù)所包含的內(nèi)容本身加以理解,從而判斷證據(jù)的證明力。它與其中的系統(tǒng)解釋相類似,系統(tǒng)解釋指在解釋法律條文時,要聯(lián)系這一條文所在的法律、法律部門乃至整個法律體系,從整體上解釋法律條文的含義。[9]但是,法院并沒有就其具體如何理解錄音內(nèi)容進行闡述,我們也只能從判決中看出法官籠統(tǒng)的態(tài)度。
其次,從社會大眾的理解角度分析。這一方法又與英美法系中“理性人”標(biāo)準(zhǔn)不謀而合。在侵權(quán)領(lǐng)域,要判斷侵權(quán)行為人的主觀過錯以及他是否盡到了注意義務(wù),要以社區(qū)中的任何一個普通人的理性認(rèn)識來判斷,此即“理性人”標(biāo)準(zhǔn)。我國法官的“社會大眾的理解角度”雖然與“理性人”標(biāo)準(zhǔn)相似,卻略顯單薄,我們無法理解“社會大眾”怎么界定,也無法知道法官如何具體運用這種方法。
(二)我國性騷擾立法狀況
我國當(dāng)前的性騷擾立法狀況十分堪憂,幾乎是空白的狀態(tài),對性騷擾的行為、行為人的責(zé)任、證據(jù)規(guī)則等問題均沒有加以規(guī)定。與職場性騷擾相關(guān)的法律如下:《憲法》第38條,2005年新修《婦女權(quán)益保障法》第40條、第58條,2012年《女職工勞動保護特別規(guī)定》第11條、第12條,《民法通則》第101條、第120條,《勞動法》第3條、第12條、第13條,2001年《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》第8條第2款、第10條,《中華人民共和國治安管理處罰法》第42條、第44條。
2005年《婦女權(quán)益保障法》第一次將“性騷擾”寫入法律,“性騷擾”一詞在中國也成為一個法律概念,但這一次的修訂只是抽象而籠統(tǒng)的規(guī)定“禁止對婦女實施性騷擾”,而解決辦法也是不痛不癢的有權(quán)向有關(guān)機關(guān)和單位投訴。相比于《婦女權(quán)益保障法》的原則性規(guī)定,民法對名譽權(quán)、隱私權(quán)等人格尊嚴(yán)的規(guī)定更具有現(xiàn)實意義?!睹穹ㄍ▌t》規(guī)定禁止用“侮辱、誹謗”的方式侵犯公民名譽權(quán),還規(guī)定了停止侵害、賠禮道歉等責(zé)任形式,也是司法實踐中追究性騷擾行為人責(zé)任的主要依據(jù)。最高法院在2001年出臺了《關(guān)于確定民事侵權(quán)精神損害賠償責(zé)任若干問題的解釋》,為職場性騷擾侵犯人格權(quán)的賠償提供了支持,如果行為人的行為給受害人造成了精神上的嚴(yán)重傷害,受害人可以據(jù)該解釋要求精神損害賠償。性騷擾行為情節(jié)較為嚴(yán)重,觸犯了《治安管理處罰法》,也可以被處以罰款和居留。此外,職場性騷擾往往會損害他人的勞動權(quán),導(dǎo)致不公正的職場待遇,《勞動法》對此作出了規(guī)定。
在2012年,國務(wù)院通過《女職工勞動保護特別規(guī)定》,其中第十一條、第十二條首次明確提出了用人單位在職場性騷擾中的義務(wù)和責(zé)任,表現(xiàn)為“預(yù)防和制止”,同時,進一步規(guī)定了對用人單位進行監(jiān)督的四個組織和團體。
三、我國性騷擾法律實踐存在的問題及借鑒
我國性騷擾的立法、司法存在很多問題是顯而易見的,我們?nèi)匀惶幵趶摹盁o法”到“有法”的過程中,而性騷擾規(guī)制走在最前端的美國,已經(jīng)在職場性騷擾的法律實踐中逐步完善其各項法律制度,給我們提供了借鑒。
(一)行為判斷標(biāo)準(zhǔn)模糊
對職場性騷擾行為的判斷是一件棘手的事,通常只有顯而易見的性騷擾行為才被認(rèn)定為性騷擾,并沒有表現(xiàn)出法律對于群體利益的保護傾向。在廣州首例職場性騷擾勝訴案[10]中,原告提交了其同事拍攝的照片作為證據(jù),照片明顯顯示出被告對原告的越界行為,法院才以此認(rèn)定被告的性騷擾行為。
在美國,職場性騷擾案件主要以行為是否受歡迎來判斷是否構(gòu)成性騷擾。在MERITOR SAVINGS BANK v.VINSON[11]中,法官闡述了性騷擾的行為應(yīng)當(dāng)是不受歡迎的(unwelcome),而不是以是否自愿(voluntary)來判斷的。由于在工作環(huán)境中,職工有可能因為工資、晉升等原因接受性騷擾的行為,所以法官認(rèn)為以自愿與否來判定并不適當(dāng),不受歡迎才應(yīng)當(dāng)作為判別標(biāo)準(zhǔn)。
美國法院還常采用“理性女性”[12]標(biāo)準(zhǔn),1991年Ellison v.Brady 案中采取了此標(biāo)準(zhǔn)來判斷職場性騷擾。這一標(biāo)準(zhǔn)是由英美法系侵權(quán)責(zé)任中的“理性人”標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展而來的,由于在職場性騷擾案件中,受害人多為女性,而且在性騷擾行為認(rèn)定的態(tài)度上,女性的觀點與男性的觀點存在較大差距,因此“理性女性”標(biāo)準(zhǔn)的出現(xiàn)較合理的解決了這一矛盾。
(二)責(zé)任制度缺失
在我國對行為人的責(zé)任并沒有特殊的規(guī)定,我們?nèi)匀灰罁?jù)民法中的侵權(quán)責(zé)任來追究行為人的責(zé)任。在很多情況下也無法使行為人承擔(dān)應(yīng)有的責(zé)任。
美國的雇主責(zé)任再一次在職場性騷擾法律制度的發(fā)展中率先走出了一步。2013年VANCE v.BALL STATE UNIVERSITY ET AL.[13]一案中對雇主責(zé)任進行了解釋,職場性騷擾的雇主責(zé)任會由于性騷擾人的不同地位和狀態(tài)有所不同。如果行為人只是共同工作者,那他只需要對控制工作條件的過失承擔(dān)責(zé)任。如果行為人是管理人,而騷擾行為以一個有形的職業(yè)行為(比如一次重要的職位變動)為結(jié)束,那么他就要承擔(dān)嚴(yán)格責(zé)任。但是如果不存在這種變動,行為人在以下兩種情況下可以免責(zé):第一是雇主盡到了合理的注意義務(wù)來防止和改正性騷擾行為,第二是原告不合理地沒有從這種預(yù)防和糾正中獲取利益。
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[10]鄧新建.廣州首例原告勝訴性騷擾案背后的較量[EB/OL].法制網(wǎng)www.legaldaily.com.cn,2014-11-11.
[11]U.S.Supreme Court,MERITOR SAVINGS BANK v.VINSON,477 U.S.57(1986).
[12]徐愛國.侵權(quán)法女性主義視角的解讀[J].學(xué)習(xí)與探索,2012(3).
[13]SUPREME COURT OF THE UNITED STATES,VANCE v.BALL STATE UNIVERSITY ET AL.No.11–556.Argued November 26,2012—Decided June 24,2013.