周磊+宗雨+張瓊
內(nèi)容摘要:直接言詞原則是大陸法系國家基本審判制度和證據(jù)規(guī)則。我國刑事訴訟法中吸收了直接言詞原則的內(nèi)容,但在審判實(shí)踐中不同程度的存在違反直接言詞原則的現(xiàn)象。直接言詞原則的落實(shí)是提升公訴質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)以審判為中心的訴訟制度改革的必要途徑。
關(guān)鍵詞:直接言詞 以審判為中心 公訴質(zhì)量 司法改革
2013年,全國第六次刑事審判工作會議指出要全面落實(shí)直接言詞原則。2014年最高人民檢察院下發(fā)《關(guān)于貫徹落實(shí)<中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定>的意見》,強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)以審判為中心的訴訟制度改革,認(rèn)真落實(shí)推進(jìn)嚴(yán)格司法的措施,規(guī)范司法行為,全面提高公訴人出庭能力,保證公訴案件質(zhì)量。本文謹(jǐn)就直接言詞原則與公訴質(zhì)量提升發(fā)表淺見。
一、直接言詞原則的涵義及訴訟價(jià)值
直接言詞原則是大陸法系國家的基本審判制度和證據(jù)規(guī)則,源自于19世紀(jì)的立法改革。目前,直接言詞原則已成為現(xiàn)代法治國家普遍適用的訴訟原則。
(一)直接言詞原則的涵義
直接言詞原則是大陸法系國家普遍采用的一項(xiàng)原則,它是直接原則和言詞原則的合稱,其要旨在于對案件做出裁判的法官必須直接對證據(jù)進(jìn)行審查,認(rèn)定案件事實(shí)。[1]直接審理原則以使法官形成正確的心證和發(fā)現(xiàn)實(shí)體真實(shí)為目的,主要有兩方面的含義:一是“在場原則”,即法庭開庭時(shí),法官、被告人、檢察官以及其他訴訟參與人必須親自到法庭出席庭審活動(dòng);二是“直接采證原則”,即參與法庭審判的法官必須親自參加法庭調(diào)查和采納證據(jù),直接接觸和審查證據(jù)。言詞審理原則又稱為“言詞辯論原則”,或“口證原則”,是指法院審理案件,特別是當(dāng)事人及其他訴訟參與人對訴訟材料的提出和進(jìn)行辯論,要在法官前以言詞即口頭形式進(jìn)行,這樣取得的材料才可以作為法院裁判的依據(jù)。[2]這一原則也有兩個(gè)方面的含義:一是,參加審判的各方應(yīng)以言詞陳述的方式進(jìn)行審理、控告、辯護(hù)等各種訴訟行為,所有沒有在法庭審判過程中以言詞或口頭的方式進(jìn)行的訴訟行為,均應(yīng)視同沒有發(fā)生或不存在,不具有程序上的效力;二是,在法庭上提出任何證據(jù)材料均應(yīng)以言詞陳述的方式進(jìn)行,訴訟各方對證據(jù)的調(diào)查應(yīng)以口頭方式進(jìn)行,如以口頭方式詢問證人、鑒定人、被害人等,以口頭方式對實(shí)物證據(jù)發(fā)表意見,任何未經(jīng)在法庭上以言詞方式提出和調(diào)查的證據(jù)均不得作為裁判的根據(jù)。[3]由于直接原則和言詞原則二者互相貫通、相互兼容,因此在理論上被綜合在一起,稱為直接言詞原則。
(二)直接言詞原則的訴訟價(jià)值
在刑事訴訟中,直接和言詞原則的意義在于“割斷控訴方書面卷宗筆錄與法院裁判之間的必然聯(lián)系,確保法官與證據(jù)之間建立直接的聯(lián)系,并將其裁判直接建立在法庭調(diào)查所得的證據(jù)基礎(chǔ)之上。”[4]學(xué)界對直接言詞的訴訟價(jià)值從不同側(cè)面進(jìn)行了揭示。
第一,是推進(jìn)“以審判為中心”訴訟制度改革的內(nèi)在要求。以審判為中心的內(nèi)涵是:偵查、起訴活動(dòng)應(yīng)當(dāng)面向?qū)徟小⒎膶徟幸?,同時(shí)發(fā)揮審判在認(rèn)定事實(shí)、適用法律上的決定性作用。庭審為中心是審判中心主義的邏輯推演,實(shí)現(xiàn)庭審實(shí)質(zhì)化,要求舉證、質(zhì)證、認(rèn)證在法庭展開,將庭審作為心證來源的主要渠道。結(jié)合直接言詞原則,明確審判人員職責(zé)、法官角色的重新定位、建立完善證據(jù)展示制度,方式實(shí)現(xiàn)庭審中心的應(yīng)有之舉。[5]
第二,有助于實(shí)現(xiàn)司法的親歷性與判斷性。按照直接言詞原則的要求,法官必須始終參與案件的審判過程,控辯雙方必須當(dāng)庭提出主張,證人、鑒定人必須當(dāng)庭作證,并接受對質(zhì)和詰問,這樣有利于全面的揭示案件的客觀真實(shí),使得法官對個(gè)案從感性認(rèn)識上升到理性認(rèn)識,形成對案件事實(shí)的內(nèi)心確信。
第三,有利于被告人、辯護(hù)人充分行使辯護(hù)權(quán)。直接言詞原則可以確保控辯雙方獲得就對方提供的證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證的機(jī)會,使整個(gè)法庭的證據(jù)調(diào)查客觀、公正。被告人及其辯護(hù)人能夠在法庭審理中通過舉證,提出證明被告人無罪、罪輕的證據(jù)材料;通過辯論,闡述被告人無罪、罪輕或者可以或應(yīng)當(dāng)減輕、免除刑事責(zé)任的理由和依據(jù)。直接言詞原則有助于保障控辯雙方訴訟地位平等,為被告人、辯護(hù)人充分行使辯護(hù)權(quán)提供了可能。
二、直接言詞原則在司法實(shí)踐中存在的問題
我國刑訴法沒有明確規(guī)定直接言詞原則,但是有的規(guī)定體現(xiàn)了直接言詞原則的精神。學(xué)界基本達(dá)成這樣的共識,我國刑事訴訟法律中吸收了直接言詞原則的內(nèi)容。本文以G省A市兩級公檢法機(jī)關(guān)為對象,重點(diǎn)查閱了近三年來尤其是2015年的一審案件起訴書與判決書,圍繞司法實(shí)務(wù)中證人、鑒定人(具有專門知識的人)、偵查人員出庭情況以及庭長、院長、審委會決定案件情況進(jìn)行調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在司法實(shí)踐中落實(shí)直接言詞原則存在如下問題:
第一,言詞證據(jù)“書面化”。在司法實(shí)踐中,幾乎每個(gè)案件都會涉及證人證言這一證據(jù)種類,對證人的質(zhì)證在整個(gè)庭審中占據(jù)重要位置。質(zhì)證程序一般為:公訴人宣讀證人證言并闡述證明目的,被告人及其辯護(hù)人分別對證言內(nèi)容進(jìn)行質(zhì)證。對不出庭的證人證言的質(zhì)證,不是由證人當(dāng)庭進(jìn)行補(bǔ)充說明或者解釋,而是由公訴人根據(jù)證據(jù)的“三性”進(jìn)行回應(yīng),以得出宣讀的證人證言“內(nèi)容客觀真實(shí),與本案具有關(guān)聯(lián)性,取證程序合法,建議法庭采信”的結(jié)論。法官往往不會當(dāng)庭得出該證言是否可以采信的結(jié)論,而是待庭審后綜合案件的書證、物證、電子數(shù)據(jù)、其他證人證言、被告人供述、被害人陳述、鑒定意見等對該證言進(jìn)行判斷,得出“某人的證人證言與在案的其他證據(jù)相印證,予以采信”或者“某人的證人證言與在案的其他證據(jù)相矛盾,不予采信”的結(jié)論。
第二,證人出庭率較低。在毒品犯罪、侵犯財(cái)產(chǎn)權(quán)利、人身權(quán)利等犯罪案件中,鑒定意見作為認(rèn)定犯罪情節(jié)的主要證據(jù),對案件的定罪量刑起關(guān)鍵作用。司法實(shí)踐中,通常由公訴人宣讀鑒定意見的結(jié)論部分,被告人及其辯護(hù)人分別進(jìn)行質(zhì)證,而不是鑒定人當(dāng)庭對自己的鑒定經(jīng)過、結(jié)論進(jìn)行闡述。也有部分案件通知鑒定人出庭,但是出庭效果不理想。個(gè)別案件出庭效果不但沒有證明鑒定意見的正確性,反而排除了鑒定意見的可采性。
第三,法官對偵查卷宗的依賴程度較高。偵查卷宗記載的書面證言作為審判依據(jù)的比例很高,當(dāng)庭口頭陳述作為審判依據(jù)的比例較低。對沒有通知證人、鑒定人、偵查人員出庭的案件而言,審判依據(jù)當(dāng)然是偵查卷宗記載的證人證言。當(dāng)證人、鑒定人、偵查人員出庭時(shí),上述人員在當(dāng)庭口頭陳述的內(nèi)容并沒有法定的優(yōu)先適用性,而是綜合全案證據(jù)判斷,優(yōu)先適用能與其他證據(jù)相印證的證據(jù)。這可以從判決書上得以體現(xiàn),判決書一般表述為“認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)在偵查卷第幾頁”。在筆者的辦案實(shí)踐中,幾個(gè)案情復(fù)雜的案件,在庭審結(jié)束后,法官多次就偵查卷宗內(nèi)的證據(jù)問題與筆者進(jìn)行溝通,以便建立證據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性。
三、貫徹直接言詞原則以提升公訴質(zhì)量
公訴質(zhì)量,是指除自訴案件外的刑事案件質(zhì)量,即由檢察機(jī)關(guān)提起公訴的案件質(zhì)量。公訴質(zhì)量提升的前提是案件事實(shí)認(rèn)定正確,即認(rèn)定的法律事實(shí)等于或者接近于客觀真實(shí),認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)來源合法,據(jù)以判斷案件事實(shí)的過程合乎程序要求。較高的公訴質(zhì)量可以為高效、準(zhǔn)確打擊犯罪提供良好的法治環(huán)境,降低犯罪控制的司法成本,也說明法律可能越順暢地得到貫徹和實(shí)施,從而有助于提高公訴隊(duì)伍管理的科學(xué)化水平。[6]
(一)一審是貫徹直接言詞原則的重點(diǎn)階段
根據(jù)刑訴法的規(guī)定,在一審階段,庭審查明的案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,依照法律應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人有罪的,作出有罪判決;依照法律應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被告人無罪的,作出無罪判決;案件事實(shí)不清,證據(jù)不足的,宣告被告人無罪或者對證據(jù)不足的事實(shí)作出不予認(rèn)定的判決。在二審階段,重點(diǎn)圍繞對第一審判決提出異議的事實(shí)、證據(jù)以及提交的新的證據(jù)進(jìn)行,對沒有異議的事實(shí)、證據(jù)和情節(jié),可以直接確認(rèn)。簡言之,一審重在事實(shí)審,二審重在法律審;一審為全面開庭審,二審為部分開庭審;一審要求所有訴訟參與人直接參與庭審,二審?fù)彆r(shí),不要求所有訴訟參與人直接參與庭審,如同案審理的未上訴的被告人可不參加庭審。因此,重點(diǎn)在一審階段落實(shí)直接言詞原則具有必要性。
(二)健全證人、鑒定人、偵查人員出庭制度是貫徹直接言詞原則的必經(jīng)之路
證人、鑒定人、偵查人員出庭制度的有效建立和落實(shí),是貫徹直接言詞原則的必由之路,“證人不出庭,以偵查機(jī)關(guān)取得的難以驗(yàn)證其真實(shí)性的書面證言代替證人出庭作證,是我國刑事訴訟最為突出的弊端之一。”對于偵查人員出庭,法庭認(rèn)為有必要時(shí),偵查人員應(yīng)當(dāng)就被告人的到案經(jīng)過、是否具有立功表現(xiàn)、搜查、檢查人身、物品的經(jīng)過、勘驗(yàn)、檢查現(xiàn)場的經(jīng)過、提取、固定、保存、送檢鑒定標(biāo)本的經(jīng)過、獲取言詞證據(jù)的經(jīng)過、途徑等出庭作證。證人、鑒定人出庭難成為制約以庭審為中心的訴訟制度改革的“攔路虎”。本文認(rèn)為,案件經(jīng)過“繁簡分流”后,復(fù)雜案件的關(guān)鍵證人、鑒定人需要出庭,簡單案件則不需要。證人、鑒定人出庭作證制度應(yīng)包含一套完整的證人、鑒定人出庭程序規(guī)則,如傳喚規(guī)則、宣誓規(guī)則、交叉詢問規(guī)則等,應(yīng)當(dāng)通過修訂刑訴法司法解釋的方式予以完善。證人出庭作證的目的是當(dāng)庭陳述案件事實(shí)發(fā)生的經(jīng)過,以便查明案件事實(shí)真相,前提是證人具有當(dāng)庭陳述的能力和條件。如因客觀條件限制,導(dǎo)致證人不能出庭作證或者出庭后不能作證的,其庭前所作的證言并非當(dāng)然無效。證人、鑒定人出庭作證是落實(shí)直接言詞原則的標(biāo)志性特征,要努力克服困難,逐步做到關(guān)鍵證人、鑒定人、偵查人員出庭作證,否則庭審中心主義就會淪為空談。2012年《刑事訴訟法》修改,雖然意圖強(qiáng)化證人出庭,也采取了強(qiáng)制和保障證人出庭的某些措施,但因未能限制應(yīng)出庭而未出庭的證人書面證言的使用,導(dǎo)致強(qiáng)化證人出庭作證的立法目的基本未實(shí)現(xiàn)。
(三)審委會不審議案件實(shí)體問題是貫徹直接言詞原則的內(nèi)部規(guī)制
直接言詞原則的落實(shí),要求“審理者裁判,裁判者負(fù)責(zé)”,而現(xiàn)實(shí)是絕大部分疑難復(fù)雜案件提交審委會決定。審委會審議案件存在諸多不合理之處,主要表現(xiàn)在:一是,缺乏全面了解案件事實(shí)真相的條件。審委會了解案件事實(shí)的途徑來源于法官的“匯報(bào)”,法官的匯報(bào)帶有較強(qiáng)的個(gè)人色彩。匯報(bào)案件通常遵循證明體系原則,講究“自圓其說”,如匯報(bào)人傾向于認(rèn)定被告人無罪,便詳細(xì)、著重匯報(bào)無罪的證據(jù)和理由,反之亦然。二是,喪失獲取心證的程序正義性。即便法官的匯報(bào)客觀、真實(shí)、可行,不會對審委會進(jìn)行誤導(dǎo),但是,由尚未參與庭審的法官對案件事實(shí)進(jìn)行判斷,本身有違認(rèn)識事物的客觀規(guī)律,獲取心證的程序不具有正義性。
(四)起訴書一本主義是貫徹直接言詞原則的必要延伸
我國法院奉行一種以案件筆錄為中心的庭審方式,這種庭審方式對于直接言詞原則的貫徹構(gòu)成消極的影響。書面的和間接的證據(jù)調(diào)查方式,必然導(dǎo)致案卷筆錄成為法庭認(rèn)定案件事實(shí)的主要信息來源。所謂起訴書一本主義,是指公訴機(jī)關(guān)在起訴時(shí),除公訴書以外,不得向法院附帶移送任何可能導(dǎo)致法官預(yù)斷的證據(jù)或其他文書。這一制度是對抗式訴訟制度的產(chǎn)物,對于防止法院在審查公訴案件時(shí)“先定后審”具有重要作用。起訴書一本主義與直接言詞原則并非簡單的因果關(guān)系,也非程序上的必然順承。二者具有獨(dú)立的訴訟價(jià)值,又有共同的價(jià)值追求——實(shí)體公正;二者面向不同的訴訟階段,又都是庭審中心主義的必然要求。起訴書一本主義的確立為直接言詞原則的落實(shí)提供了更多可能,而直接言詞原則的落實(shí)為起訴書一本主義的確立增加了合理性依據(jù)。法官的預(yù)斷對直接言詞原則的落實(shí)來說無疑是巨大的障礙,因?yàn)橐坏┓ü儆谕デ靶纬蓛?nèi)心確信,庭上對于直接言詞的需求將降至最低,舉證質(zhì)證環(huán)節(jié)勢必流于形式。因此,將當(dāng)前的案卷移送制度逐步變革為起訴書一本主義,對于防止法官庭前預(yù)斷,進(jìn)而更大程度上適用直接言詞原則來說意義重大。
四、結(jié)論
實(shí)現(xiàn)以審判為中心的訴訟制度改革,要充分發(fā)揮審判的功能,有助于解決我國當(dāng)前刑事訴訟中實(shí)質(zhì)上的“偵查中心主義”所產(chǎn)生的種種問題。[7]立足于我國的司法實(shí)踐,全面落實(shí)直接言詞原則存在困難,因此只能逐步推進(jìn),在當(dāng)下貫徹相對的直接言詞原則,即保證關(guān)鍵證人出庭作證的同時(shí),允許法庭在一定情況下,采用經(jīng)過當(dāng)庭質(zhì)證的書面證言。為此,實(shí)現(xiàn)審判“以庭審為中心”需要貫徹直接言詞原則,實(shí)現(xiàn)“審理者裁判、裁判者負(fù)責(zé)”的司法權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。
注釋:
[1]參見何家弘、劉品新:《證據(jù)法學(xué)》,法律出版社2004年版,第82頁。
[2]徐進(jìn)主編:《訴訟法學(xué)詞典》,中國檢察出版社1991年版,第278頁。
[3]樊崇義等著:《刑事訴訟法修改專題研究報(bào)告》,中國人民公安大學(xué)出版社2004年,第468-469頁。
[4]陳瑞華:《刑事審判原理論》,北京大學(xué)出版社2003年版,第166頁。
[5]卞建林:《直接言詞原則與庭審方式改革》,載《中國法學(xué)》1995年第6期。
[6]白建軍著:《法律實(shí)證研究方法》,北京大學(xué)出版社2008年版,第222頁。
[7]王敏遠(yuǎn):《2012年刑事訴訟法修改后的司法解釋研究》,載《國家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2015年第1期。