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個人信息保護原理

2018-01-23 03:06:30王銳銳
職工法律天地 2018年16期
關(guān)鍵詞:識別性保護模式財產(chǎn)權(quán)

王銳銳

(341000 江西理工大學(xué)文法學(xué)院 江西 贛州)

個人信息保護的相關(guān)法律研究在我國還只是處于起步階段,很多實質(zhì)性的問題存在較大的爭議,呈現(xiàn)出眾說紛紜的局面。

首先,關(guān)于個人信息的定性問題,不同的學(xué)者存在著不同看法,主要有人格權(quán)說與財產(chǎn)權(quán)權(quán)說兩種學(xué)說。在人格權(quán)說中,有學(xué)者贊成一般人格權(quán)說,如劉靜《個人信息的一般人格性》,但該學(xué)說并不成通說。絕大多數(shù)學(xué)者贊同將個人信息權(quán)界定為具體人格權(quán),對個人信息予以具體人格權(quán)保護,主要的代表是王利明,他的《論個人信息權(quán)在人格權(quán)法中的地位》明確提出了此種觀點。另外,在人格權(quán)說理論中,又分別就信息權(quán)的客體到底是隱私權(quán)還是人格權(quán)產(chǎn)生了分歧。至于財產(chǎn)權(quán)說,主要是為了解釋和應(yīng)對大數(shù)據(jù)時代個人信息商業(yè)利用而產(chǎn)生的,此說較早由洪海林在《個人信息財產(chǎn)化及其法律規(guī)制》提出。此種學(xué)說主要是從信息本身潛藏的商業(yè)價值角度來考量的。

與此同時,也有一些學(xué)者的觀點比較折中,認(rèn)為就此問題的判斷不應(yīng)過于絕對化,可以采用不同的衡量標(biāo)準(zhǔn),即單一屬性的信息采取一種保護措施,具有多重屬性的信息,采取人格權(quán)和財產(chǎn)權(quán)雙方面保護兼具的保護措施。

無論是人格權(quán)說還是財產(chǎn)權(quán)說,均不能夠合理地解釋同時具有人格價值與財產(chǎn)價值的個人信息為何既能具有人格權(quán)利又能具有財產(chǎn)權(quán)利,且其或偏重保護,或偏重利用,有違大數(shù)據(jù)時代防止個人信息濫用,平衡個人信息民法保護及合理利用的宗旨。

其次,對于個人信息進行界定也存在著爭議,關(guān)于個人信息界定的理論,學(xué)術(shù)界爭論不斷。就目前來看,比較具有代表性的理論主要有三種:即關(guān)聯(lián)說理論、隱私說理論和識別說理論,其中識別說理論是現(xiàn)有理論的主流。

關(guān)聯(lián)說理論,即以關(guān)聯(lián)性為標(biāo)準(zhǔn)界定個人信息,將凡是與信息主體相關(guān)聯(lián)的信息均認(rèn)定為個人信息。該理論認(rèn)為“所謂個人信息,包括與人相關(guān)之一切信息,而不局限于其人格或私生活有關(guān)者。亦即,有關(guān)自然人的個人信息從其生物性之身體到社會性之地位,及至個人之活動、外界評價,等等,凡與其相關(guān)聯(lián)之信息,均在所屬?!?,在大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)不再適用,其對個人信息的定義無疑過于寬泛,這顯然是不合理的,也會妨礙個人信息的合理處理和利用。

隱私說理論,即通過隱私的概念來界定個人信息,強調(diào)個人信息的隱私性,即與個人隱私相關(guān)的信息才能被界定為個人信息,這些個人信息一般應(yīng)當(dāng)具有不應(yīng)為他人所知以及與公共利益無關(guān)等特征。隱私說理論是美國個人信息界定的主流學(xué)說,美國的Parent教授認(rèn)為:“個人信息即是社會中多數(shù)不愿向外透露者;或是個人極其敏感而不愿為他人知道者”。隱私說理論主要適用于普通法系國家,如美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等。隱私說理論以隱私為標(biāo)準(zhǔn)界定個人信息,對個人信息的界定失之過嚴(yán),且隱私本身即是一個沒有定論的概念,每個信息主體所理解的隱私和所期望的隱私保護不盡然相同。況且在大數(shù)據(jù)時代,對個人信息的合理處理和利用已經(jīng)成為一種不可逆轉(zhuǎn)的趨勢,而通過隱私這一標(biāo)準(zhǔn)對其予以頗為嚴(yán)格的保護,顯然在價值取向上產(chǎn)生難以調(diào)和的分歧。這些都使得適用隱私說理論并不能夠滿足大數(shù)據(jù)時代個人信息保護的現(xiàn)實需要。

識別說理論,顧名思義,即是以識別性為標(biāo)準(zhǔn)界定個人信息。所謂識別,是指該個人信息具有與信息主體之間存在身份確定的可能性。理論上,識別包括直接識別和間接識別,二者對信息主體身份的識別性存在顯著區(qū)別。具體而言,前者是指通過能夠直接確認(rèn)信息主體身份的個人信息來識別,例如肖像等;而后者則是指無法通過單一信息直接確定信息主體的身份,但通過對某些信息或資料進行關(guān)聯(lián)分析,卻足以最終鎖定信息主體的身份。但是無論直接識別還是間接識別均納入個人信息保護范圍之中。而在大數(shù)據(jù)時代,以識別性界定個人信息顯然會不當(dāng)?shù)財U大個人信息范圍,既不利于個人信息的保護,也不利于對其進行合理利用。

再次,關(guān)于個人信息的保護模式,主要有兩種觀點,分別是“兩種模式說”和“四種模式說"。其中前者的“兩種模式說”是從立法保護的角度為出發(fā)點進行構(gòu)建的保護模式,其中德國與美國的立法存在差異,德國為“統(tǒng)一式”,是將不同領(lǐng)域的個人信息統(tǒng)一納入一個立法中進行保護;美國則為“分散式”,是指針對不同領(lǐng)域個人信息的特點,分別立法進行不同程度的保護;后者的“四種模式說”主要是對各國個人信息保護的立法總結(jié),即:以歐盟為代表的一般立法模式、以美國為代表的特別立法模式、以澳大利亞為代表的行業(yè)自律模式、以加拿大為代表的技術(shù)保護模式。不難看出,無論是哪種立法保護模式,都是各個國家根據(jù)自己的實際情況所進行的選擇,其主要目的都是是為了對公民的個人信息進行更好地保護。

通過上述分析,我們看到了目前我國關(guān)于個人信息權(quán)的爭議及研究現(xiàn)狀。個人認(rèn)為在進行個人信息的相關(guān)法律法規(guī)研究及制定時,應(yīng)該考慮實際情況,具體問題具體分析,在借鑒國外優(yōu)點的同時走出一條適合自己的道路。

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