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獨立行使審判權(quán)過程中應(yīng)遵循法律規(guī)則
——以沈家本獨立行使審判權(quán)思想為線索

2018-02-11 01:20馬國洋
關(guān)鍵詞:審判權(quán)權(quán)力規(guī)則

馬國洋

(北京師范大學(xué) 法學(xué)院,北京 100875)

獨立行使審判權(quán)的思想雖然源于西方,但是在與中國本土的特點相結(jié)合后,才成為頗具中國特色的法律制度。一般來講,獨立行使審判權(quán)對于法律的公正與權(quán)威都有著重要意義。然而在當(dāng)今中國,審判權(quán)的獨立行使往往會受到一些因素的干涉。而如果仔細(xì)進行考察就不難發(fā)現(xiàn),這樣的障礙在獨立行使審判權(quán)的觀念進入中國起就存在著,也就是說,目前我國獨立行使審判權(quán)所存在的問題在一定程度上是與我國古代相似的。因此,這一問題的解決,也必須以當(dāng)時的狀況作為起點進行考察,才能對癥下藥。

鴉片戰(zhàn)爭后,獨立行使審判權(quán)的觀念才逐漸在中國開始流傳,然而,因為“中國自古崇尚禮教,視法制為卑卑不足道,司法二字不見經(jīng)傳,自與外國接觸,稍稍通曉?!盵1]所以獨立行使審判權(quán)在中國的開展舉步維艱。

晚清的預(yù)備立憲之聲十分高漲,而憲政的選擇自然需要一系列制度的保障,這其中,獨立行使審判權(quán)的問題就是必須要面對的。而這里自然要提到的,就是對清末法制有著重大影響的關(guān)鍵人物——沈家本。

一、沈家本對獨立行使審判權(quán)的基本態(tài)度

“法學(xué)匡時為國重,高名垂后以書傳?!盵2]居廟堂之高時,沈家本試圖用法律的理念實現(xiàn)國家的救亡圖存,復(fù)興中國的光輝法律;處江湖之遠(yuǎn)時,他又通過著書立說,將自己的理念和思想留給后來之人。其一生整理刑制、移植西學(xué),努力將中國的法律帶入近代,可謂鞠躬盡瘁,堪稱中國近代法學(xué)的關(guān)鍵人物。這其中,他獨立行使審判權(quán)的思想與處理方式頗值得研究。觀察沈家本對獨立行使審判權(quán)的態(tài)度,不難發(fā)現(xiàn)他對這一問題的常與變。

一方面,沈家本一以貫之的贊成審判權(quán)的獨立行使并力主推行。如他曾經(jīng)談到:“長于政教者未必能深通法律,長于治獄者未必為政事之才,一心兼營,轉(zhuǎn)致兩無成就?!盵3]他特別強調(diào)審判權(quán)不應(yīng)受到行政權(quán)的影響,這與我國一直以來審判權(quán)由行政官員兼任的歷史有關(guān)。為此,他曾專門冒著風(fēng)險上奏,對行政官員兼任司法官員進行了抨擊,認(rèn)為行政官員既沒有能力也沒有精力處理司法實務(wù),同時還容易產(chǎn)生舞弊,并導(dǎo)致相關(guān)規(guī)定流于形式。

為了增進自己觀點的說服力,沈家本一直嘗試用中國古代的經(jīng)典,來詮釋獨立行使審判權(quán)的必要性。如他曾經(jīng)談到:“抑知西法之中,固有與古法相同者乎。如刑之宣告即周之讀書用法,漢之讀鞠及論,唐之宣告犯狀也。”[4]這樣的聯(lián)系方式,雖有生搬硬套的嫌疑,但在當(dāng)時的特殊歷史環(huán)境之下,恐怕是最易于讓人接受的辦法。

而另一方面,沈家本對獨立行使審判權(quán)的追求方式的態(tài)度是有變化的。一般而言,對獨立行使審判權(quán)的追求有兩個層次,一個是制度方面的模仿,如審判制度的建立、律師制度的建立;另一個就是思想方面的認(rèn)同,如接受審判權(quán)應(yīng)同行政權(quán)相分離的理念。對這二者的追求可能存在先后順序。在早期,沈家本倡導(dǎo)獨立行使審判權(quán)應(yīng)遵循的是背后之精神,然而,一個無法回避的問題是,當(dāng)一個問題沒有思想基礎(chǔ)時,其制度是很難模仿的。因此,他在之后逐漸開始轉(zhuǎn)而完善有關(guān)的制度。

二、重精神追求輕制度設(shè)計

在中國獨立行使審判權(quán)所面臨的最關(guān)鍵問題,就是權(quán)力的再劃分問題。即使在當(dāng)下,行政權(quán)力量強大的問題依然存在。在清末,雖然清廷試圖進行改革,但其改革多居于表面,晚清司法權(quán)限的部院之爭就是一個很好的例證。

光緒三十二年九月二十日,慈禧太后頒布懿旨,由法部負(fù)責(zé)司法而大理院負(fù)責(zé)審判,其中沈家本任大理院正卿。[5]然而,司法和審判的界限具體在什么地方?法部與大理院如何進行權(quán)力交接?人事等權(quán)力究竟在什么地方?這一系列問題擺在了沈家本面前,清廷無知且無能,難以解決這樣的問題,只能通過行政手段強行逼迫兩機關(guān)自己解決。而正是在這件事情某些問題的處理上,沈家本的觀點在一定程度上存在矛盾。

沈家本這一時期所主張的審判權(quán)的獨立行使,強調(diào)的是探究獨立行使審判權(quán)背后的精神。雖然在這個階段其也有一定制度上的改革,但是從其著作中,不難看出他此時對于獨立行使審判權(quán)的態(tài)度。如他曾在《裁判訪問錄序》中談到不能簡單的模仿西方的制度,并將英、美、德、法、日等國法律的不同原因歸結(jié)為各國的政教風(fēng)俗不同,而法律的運用必須以此為基礎(chǔ)進行調(diào)整。[6]正是基于這樣的觀點,這一時期的沈家本更多的是希望堅持獨立行使審判權(quán)的精神,并結(jié)合中國的特殊國情進行改良,選擇最適合當(dāng)時國情的方法。這一觀點本無可厚非,甚至是法律移植的必經(jīng)之路,但是,其在進行過程中的某些行動,卻在一定程度上違背了獨立行使審判權(quán)的基本精神。如在權(quán)力斗爭之時,沈家本雖然知道用人的權(quán)力不應(yīng)獨攬,但是結(jié)合中國現(xiàn)狀選擇了爭奪權(quán)力:“臣等調(diào)用各部院官員,亦屬不得已之舉,刑名判決關(guān)系至重,若不親加試驗,難期得力,設(shè)有貽誤,咎將歸誰?!盵7]客觀來說,這樣的方式對當(dāng)時中國的法治而言確實是更有利的,但是卻違背了法治的基本精神。法治本身的設(shè)計就應(yīng)該按照應(yīng)有的制度進行,基于合理的程序運轉(zhuǎn),沈家本權(quán)宜之計的實質(zhì),是違背了法治的基本原則,打破了權(quán)力的固有關(guān)系,雖然有利于人才的利用,但是對制度和規(guī)則的破壞,卻也是不爭的事實。這樣的破壞,不得不說是一種權(quán)力濫用的表現(xiàn)。如果基于一些情況就可以打破基本的規(guī)則,那么規(guī)則的價值又將何在呢?如果為了獲得更有效的結(jié)果就破壞了原有的設(shè)計,那么程序的意義又有幾何呢?試問,以法理為理論基礎(chǔ)的沈家本都帶頭打破法治的基本原則,那司法的公信力又何在呢?今日為了推行獨立行使審判權(quán)肆意打破規(guī)則,他日是否可以因為其他原因破壞獨立行使審判權(quán)呢?因此,這個問題成為他人詬病沈家本的一個重要因素。如梁啟超就曾經(jīng)評判沈家本爭奪權(quán)力的行為,是恰恰倒置。[8]而時任法部尚書戴鴻慈也曾抨擊沈家本竊取權(quán)力,將立法司法和人事權(quán)統(tǒng)攬,違背了憲法的體制。[9]然而,從另一方面來看,這種矛盾卻又是不得不面對的。清末法治建設(shè)就像開荒一樣,在特殊時期若不采取特別的方法,很難使其進程有效推行,所謂亂世用重典,站在當(dāng)時的歷史環(huán)境之下很難要求沈家本做到二者兼顧,這是當(dāng)時時代的困境。

三、制度設(shè)計與精神追求并重

在部院之爭以一種傳統(tǒng)的政治方式結(jié)束之后,沈家本對獨立行使審判權(quán)問題,開始了制度層面上的改革,這一階段可以看到他為了進行制度構(gòu)建而主持的大量立法。

(一)審判機構(gòu)改革

宣統(tǒng)元年頒布的《法院編制法》,對審判機構(gòu)改革有重大意義。這部法律完全否定了我國傳統(tǒng)的審判制度,移植了西方國家的三審終審制、合議制、公開審判,以及獨立行使審判權(quán)等制度。對獨立行使審判權(quán)而言,在符合其精神的情況下,以法律的形式將制度有效的確立了下來。

同時,這部法律對權(quán)限的劃分也有著重要的意義,行政權(quán)和司法權(quán)得以各行其是。該法規(guī)定:“凡從前法部大理院權(quán)限未清之處,自此次《法院編制法》頒行以后即應(yīng)各專責(zé)成”,[10]將任用法官、劃分區(qū)域等權(quán)力劃歸了法部,而大理院擁有最高審判權(quán)并可以解釋法令。這樣,兩個部門在行使各自職能的時候,更容易做到各司其職。

另外,沈家本引進了相應(yīng)的配套制度,如律師制度和陪審團制度等。

(二)程序法的制定

沈家本認(rèn)為民事案件和刑事案件適用不同的規(guī)則,是獨立行使審判權(quán)的重要內(nèi)容。他與伍廷芳的聯(lián)名上書《修律大臣奏呈刑事民事訴訟法折》,在折中談到日本在本來衰微的情況下可以收回法權(quán)并讓各國僑民臣服的一個重要原因,就是明治維新之后開始學(xué)習(xí)西方的法律,并且頒布刑事和民事訴訟法。[11]因此,他認(rèn)為應(yīng)該將民事案件和刑事案件在程序上進行區(qū)分,從訴訟和裁判的程序上對傳統(tǒng)的弊端進行革除。此后,他還分別擬訂了《大清刑事訴訟律草案》和《大清民事訴訟律草案》。其中《大清刑事訴訟草案》采取通行的制度包括:法院需告訴才處理、檢察提起公訴、原被告地位相同、審判公開和三審終審等。[12]而《大清民事訴訟律草案》的綱要,主要包括權(quán)力的區(qū)劃明晰、當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、有關(guān)程序的規(guī)定,以及特別程序的規(guī)定。

以上兩個草案雖因辛亥革命的爆發(fā),未予合議頒布,但晚清的訴訟實踐,基本與這兩部法律相符,其內(nèi)容相較于以前有較大進步,并在很大程度上反映了沈家本獨立行使審判權(quán)的思想。

四、制度設(shè)計與精神追求的背后

筆者認(rèn)為,沈家本對獨立行使審判權(quán)的基本態(tài)度,是一直未變的,同時對于獨立行使審判權(quán)背后的精神追求,也是一以貫之的。他有關(guān)獨立行使審判權(quán)應(yīng)該堅持與本土的政教習(xí)俗相結(jié)合的觀點,從沒有發(fā)生過改變,他始終堅信:“新學(xué)往往從舊學(xué)中推演而出,事變愈多,法理愈密。然而大要總不外‘情理’二字。”[13]而真正改變的是他對制度的態(tài)度,這種改變表現(xiàn)為一種對基本規(guī)則的遵循。在部院之爭時期,無論是為了權(quán)力的斗爭還是為了法律的更好發(fā)展,沈家本對權(quán)力的爭奪,實際上已經(jīng)破壞了法治最基本的規(guī)則,其核心是權(quán)力對法律本身的壓迫。沈家本既然期望于用法律拯救國家,那么就應(yīng)該遵守法律的最基本規(guī)則,那就是對法律的尊重。事實上,沈家本是看到了這一點的。他曾經(jīng)以申韓之學(xué)與泰西之學(xué)做對比,談到過“人人不得稍越法律之范圍”,是泰西之學(xué)的基本規(guī)則。他也直接談到了遵守法律的重要性:“法立而不守,而輒曰法之不足尚,此固古今之大病也?!盵14]因此,無論在法律移植的過程中如何參考本國的政教習(xí)俗,基本的規(guī)則是不應(yīng)該打破的。而打破規(guī)則的行為,實際上是一種對制度的不尊重。之后沈家本開始大量的制定規(guī)則依賴規(guī)則。這個時候,雖然沈家本依然認(rèn)為應(yīng)該在移植的過程中,結(jié)合本國的政教習(xí)俗,但是他的態(tài)度,已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄟ^規(guī)則的制定改變國家。這樣的轉(zhuǎn)變,是沈家本前后獨立行使審判權(quán)思想發(fā)生轉(zhuǎn)變的實質(zhì)。

結(jié)語

沈家本是清末時期法律界的代表人物,其獨立行使審判權(quán)思想的轉(zhuǎn)變,一定程度上可以折射出那一時期處理法律問題的邏輯。沈家本對待獨立行使審判權(quán)的兩個時期,正好反映了彼時中國在處理法律問題時的矛盾,在渴望進行法律移植努力學(xué)習(xí)西學(xué)的同時,又擔(dān)心沒有足夠的法律共識,因此往往通過政治力量進行推動,而在推動的過程中,很可能已經(jīng)打破了最基本的游戲規(guī)則。

任何治理手段都有其最基本的規(guī)則,對法治而言,其不可破壞的規(guī)則,就是任何人都不能站在法律之上破壞法律規(guī)定。就像沈家本曾經(jīng)談到的那樣:“吾獨不解:骫法之人,往往即為定法之人……一法立而天下共守之,而世局亦隨法學(xué)為轉(zhuǎn)移。法學(xué)之盛,馨香祝之矣。”[15]

當(dāng)今中國依然要面臨這一問題,在依法治國的今天,將堅持法治最基本的規(guī)則和基于中國特色進行的再構(gòu)建相結(jié)合,才是我國未來發(fā)展的關(guān)鍵所在。法治乃規(guī)則之治,規(guī)則是法治的基礎(chǔ)[16],規(guī)則意識是依法治國必不可少的內(nèi)容。然而客觀的說,目前我國行政權(quán)還是一定程度上對審判權(quán)的獨立行使有干涉,這顯然是不符合法治基本精神的。就這個問題,向古人汲取經(jīng)驗,不失為一個不錯的選擇,沈家本對獨立行使審判權(quán)的論述,以及其后期態(tài)度,在一定程度上符合當(dāng)今的時代精神。

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