趙東平
(南京大學(xué) 法學(xué)院,江蘇 南京 210093)
“九步審訊法”(The Reid Technique of Interviewing and Interrogation)是美國審訊專家費(fèi)雷德·英博(Fred E.Inbau)、約翰·里德(John E.Reid)、約瑟夫·巴克利(Joseph P.Buckley)等人在其所著的《審訊與供述》第三、四、五版中提出的旨在消除嫌疑人的抗拒,促使其作出供述的偵訊策略和方法,其具體內(nèi)容包括:提出正面指控、展述審訊主題、阻止再次否認(rèn)、克服異論障礙、攫取對方注意、控制消極情緒、列出選擇問題、查明犯罪細(xì)節(jié)、提取書面供詞?!熬挪綄徲嵎ā痹诿绹兄詈竦姆苫A(chǔ)及巨大的司法市場需求。英博等人的著作《審訊與供述》出版后,被稱為美國的“訊問圣經(jīng)”。在20世紀(jì)80年代之前,英國警方在訊問方面也深受這本書的影響。雖然“九步審訊法”是建立在直覺判斷和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,并沒有收集任何經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),也沒有以客觀和科學(xué)的方法支撐驗(yàn)證理論本身,但它的實(shí)用性卻不容置疑。當(dāng)《審訊與供述》第四版剛出版時,在美國便有幾十萬的偵查人員接受了他們書中所述技巧的訓(xùn)練。
“九步審訊法”在美國的廣泛運(yùn)用遵循了美國有關(guān)供述的立法及相關(guān)判例法。
在美國的供認(rèn)法律中,米蘭達(dá)規(guī)則無疑是最重要和最具影響力的判例法。根據(jù)米蘭達(dá)規(guī)則,警方在訊問前有義務(wù)告知嫌疑人如下內(nèi)容:你有權(quán)保持沉默,你所講的每一句話都會作為呈堂證供;你有權(quán)聘請律師,如果你無錢聘請律師,訊問開始之前會給你指派一位律師;你有權(quán)隨時終止這次訊問。米蘭達(dá)規(guī)則自誕生之日起,一直被廣泛應(yīng)用于美國司法程序中,它是美國憲法關(guān)于“禁止強(qiáng)迫自我歸罪權(quán)”和“取得律師幫助權(quán)”的具體化和程序性保障,是體現(xiàn)美國司法程序正義的重要規(guī)則。
通過Mirandav.Arizona案的審理,美國聯(lián)邦最高法院表明,“訊問前或者訊問過程中,犯罪嫌疑人在任何時間以任何方式表示他要保持沉默,訊問必須終止?!贝藭r,不產(chǎn)生訊問的問題。只有當(dāng)嫌疑人被告知米蘭達(dá)規(guī)則后,在頭腦清醒且自愿的狀態(tài)下簽署棄權(quán)聲明,訊問才能夠開始并得以順利進(jìn)行。因此,“九步審訊法”作為一種訊問策略,并不會與米蘭達(dá)規(guī)則相沖突。相反,米蘭達(dá)規(guī)則在一定程度上保障了“九步審訊法”的合法性——在美國,一般來說,警方只要告知了審訊對象米蘭達(dá)規(guī)則,其后來的供認(rèn)都將被法庭認(rèn)為是自愿的。
在現(xiàn)代美國的口供規(guī)則體系中,自愿性已取代了可靠性而成為聯(lián)邦及各州法院檢驗(yàn)口供可采性的法理基礎(chǔ)。但這一自愿性,并不是完全絕對的自由自愿,而是法律允許范圍內(nèi)的一定壓力下的供述與保持沉默間的一種權(quán)衡選擇。
美國多年的司法實(shí)踐表明,在以下情況下獲取的口供屬于自愿的:一是不會導(dǎo)致受審者作出不真實(shí)口供的欺騙性策略是允許的。美國聯(lián)邦及各州法院允許訊問者使用以下方法:①告訴受審者,警察遲早都會查清真相的;②讓受審者知道,他可以說他想說的一切,但這會冒被監(jiān)禁的風(fēng)險;③對受審者所說的話流露出不耐煩的情緒;④使受審者意識到訊問者認(rèn)為其有罪的暗示。二是受宗教或者道德影響所作的口供也是可采的,“神圣的希望只會導(dǎo)出真相而不是別的。”可見,美國的刑事司法實(shí)踐總是試圖在人權(quán)保障與犯罪控制之間尋找平衡點(diǎn)。
近現(xiàn)代以來,美國一直奉行著對抗制的訴訟模式。這一模式在刑事訴訟方面的主要表現(xiàn)為:①法官不主動依職權(quán)調(diào)查證據(jù),自我克制是法官在案件調(diào)查活動中的慣例;②案件事實(shí)的發(fā)現(xiàn)委諸于控訴方和辯護(hù)方的舉證和辯論,在法庭調(diào)查中實(shí)行交叉詢問制度;③實(shí)行變更原則,允許控訴方變更、追加、撤回訴訟,允許控訴方與辯護(hù)方進(jìn)行辯訴交易;④采起訴認(rèn)否程序(arraignment),在刑事訴訟中如果被告人自愿而不是被迫作出有罪的供述,則控辯雙方對案件事實(shí)無須舉證和辯論,法官可以徑行作出有罪的判決;⑤實(shí)行陪審團(tuán)制度,由一定數(shù)量的非專業(yè)人士(通常為12人)組成陪審團(tuán),在沒有法官出席的情況下負(fù)責(zé)對事實(shí)存否作出裁決。而其中的辯訴交易制度和起訴認(rèn)否程序(又叫有罪答辯制度),必然導(dǎo)致美國的偵查人員對口供孜孜不倦的追求,因?yàn)橹灰诜稍试S的范圍內(nèi)得到自愿供述,就極有可能啟動辯訴交易制度(事實(shí)上,在美國有90%以上的刑事案件通過辯訴交易來處理),或者他們將在法庭上得到被告人的有罪答辯,以致法官直接作出有罪判決的訴訟結(jié)果。無論是辯訴交易還是有罪答辯,都有效地解決了案件積壓和司法拖延的問題,大大地減少了訴訟成本。故為了獲得嫌疑人的口供,審訊策略的運(yùn)用在警察工作中是必需的,“九步審訊法”正迎合了這一需求。
在20世紀(jì)90年代,以“九步審訊法”為代表的心理強(qiáng)制審訊策略在美國訊問中的運(yùn)用,不僅促使78.29%的犯罪嫌疑人放棄了米蘭達(dá)權(quán)利,還導(dǎo)致24.18%的嫌疑人徹底作出了有罪供述(即嫌疑人承認(rèn)了犯罪的所有要素)、17.58%的嫌疑人作出了部分供認(rèn)(即嫌疑人承認(rèn)了犯罪的部分要素)、22.53%的嫌疑人作出了歸罪性的陳述(即雖然嫌疑人并未承認(rèn)犯罪的任一要素,但是他卻提供了一些使得警方認(rèn)為他有罪的信息)。
美國學(xué)者卡森(Karsin)和麥克納爾(Mc-Nall)將“九步審訊法”劃分為“夸大”和“縮小”兩大策略。其中“夸大策略”是指審訊員通過夸大對嫌疑人不利的證據(jù)的證明力和犯罪的嚴(yán)重性,以促使嫌疑人作出供述的策略?!翱浯蟛呗浴卑?個子策略:①努力抓住嫌疑人講述中某些小的謊言;②設(shè)法使嫌疑人通過某種方式將自己與犯罪聯(lián)系起來;③設(shè)法使嫌疑人相信他否認(rèn)涉案是沒有意義的;④假設(shè)一個對嫌疑人不利的共案犯?!翱浯蟛呗浴睂Σ灰讋痈星榈南右扇耸褂糜葹橛行?。以下分述之。
英博等人指出,一個對實(shí)施犯罪并不感到內(nèi)疚的人可能對犯罪的某些次要方面說謊,同時無辜的嫌疑人在審訊期間也可能對犯罪的某些次要方面撒謊,如提供虛假的不在犯罪現(xiàn)場的申明,因?yàn)樗麄儾幌M孤端麄儗?shí)際上在什么地方。例如某兇殺案件中,一個與受害人有不正當(dāng)關(guān)系的男性被列入嫌疑對象,在審訊中,該嫌疑人聲稱自己不在現(xiàn)場,但他的這個不在現(xiàn)場的證明很快就被查明是假的,這促使審訊中的偵查人員堅(jiān)信他是殺人兇手,但嫌疑人堅(jiān)決否認(rèn)。之后,一名具有專業(yè)技能和職業(yè)道德的審訊人員接受此案,他努力去查明這個虛假不在現(xiàn)場證明的原因,并終于使嫌疑人講出了真實(shí)情況——當(dāng)兇殺發(fā)生時,他正與另外一個已婚婦女在床上睡覺。他第一次給出不在現(xiàn)場的證明時說謊的原因是為了不暴露自己新近的不正當(dāng)行為。英博等人建議,每當(dāng)嫌疑人在回答與案件直接有關(guān)的問題時看來講的是實(shí)話,但他不愿意講出案件發(fā)生時他在何處,那么審訊人員可以說:“如果你在案件發(fā)生時所干的事情與本案無關(guān),我告訴你,我將為你說的一切保密。我對你的私事不感興趣。所以請你告訴我你當(dāng)時在什么地方?!?/p>
“設(shè)法使嫌疑人通過某種方式將自己與犯罪聯(lián)系起來”這一策略,在具體運(yùn)用時,可采取陷阱式提問法。例如,在美國發(fā)生的一起恐怖主義犯罪案件中,犯罪嫌疑人利奧是一名不說話的“幽靈囚犯”,審訊一度陷入僵局。本和他的側(cè)寫師團(tuán)隊(duì)接收這個案子后,通過與嫌疑人利奧談?wù)涡叛鰡栴}打開了他的話匣子,之后獲悉嫌疑人遭受的童年創(chuàng)傷及他兒子遭受炸彈襲擊身亡的事實(shí),本應(yīng)景地設(shè)計(jì)了一個很悲傷的謊言,在大家情緒集中爆發(fā)的時候,讓利奧失去了自我控制,最終說出了事情的真相。英博等人指出,這一策略應(yīng)在審訊初期使用,即在嫌疑人完全意識到這問題的含義之前使用。
這一策略的運(yùn)用,事實(shí)上是試圖讓嫌疑人的犯罪行為動機(jī)合理化。例如,審訊人員向嫌疑人指出,犯罪行為可能是意外或是為了自衛(wèi),而不是故意的。目的是說服嫌疑人接受犯罪的實(shí)質(zhì)責(zé)任同時試圖減輕犯罪意圖。英博等人指出,對渴望逃避犯罪行為后果的有罪嫌疑人而言,這是一個誘人的逃避方法。
英博等人指出,運(yùn)用此策略時,審訊人員必須向犯罪嫌疑人——特別是非情感型犯罪嫌疑人——講清楚,不僅犯罪事實(shí)已經(jīng)查明,并且目前已經(jīng)得到的或在偵查終結(jié)前可以得到的證據(jù)足以證明這些犯罪事實(shí)。換言之,應(yīng)努力使嫌疑人認(rèn)識到他繼續(xù)拒絕交待事實(shí)是無濟(jì)于事的。審訊實(shí)踐中,審訊人員運(yùn)用此策略時,可能需要向嫌疑人出示一些能證明嫌疑人有罪的情報(bào)或證據(jù),之后明確地告知嫌疑人:“無論你是否承認(rèn)自己與這事有關(guān),幾乎都沒有什么意義了,因?yàn)樽C據(jù)會為自己說話的!我們花時間來和你談話的唯一原因就是要給你一個機(jī)會來說明那些你認(rèn)為可能有意義的減罪情節(jié)……”
這一策略事實(shí)上是運(yùn)用“囚徒困境”的心理學(xué)原理,在共同犯罪人之間“挑撥離間”。在實(shí)踐中,通過運(yùn)用這一策略促使嫌疑人供述的實(shí)例屢見不鮮。例如在一起共同入室盜竊案中,犯罪嫌疑人是兄弟倆,他們一直堅(jiān)稱自己無罪。后來審訊人員設(shè)法先撬開了弟弟的嘴,得到了一點(diǎn)口供,之后即刻審訊哥哥,刻意提示相關(guān)信息,并說道:“好啦,你弟弟已經(jīng)把一切都告訴我們了,現(xiàn)在就看你能不能澄清自己了。”最后,兩人被“離間”成功,作了供述。英博等人指出,挑撥共犯之間的關(guān)系可以使用兩種基本方法:一是把嫌疑人隔離開,既不能互相看見,也不能互相聽見;二是選擇初犯、從犯或幫助犯等作為誘使其相信他人已經(jīng)招供的人,即是把那些看起來最容易上當(dāng)?shù)娜擞米鬟@種策略的對象。
在我國的審訊實(shí)踐中,“夸大策略”中的幾個子策略用得最為頻繁的應(yīng)是“假設(shè)一個對嫌疑人不利的共案犯”,我國有學(xué)者將其稱為“離間訊問法”。而“設(shè)法使嫌疑人相信他否認(rèn)涉案是沒有意義的”這一策略的運(yùn)用也不少見,在我國主要是與“坦白從寬,抗拒從嚴(yán)”這一刑事政策結(jié)合使用。鑒于篇幅所限,本文僅就“努力抓住嫌疑人講述中某些小的謊言”這一策略,用案例進(jìn)行剖析,表明“夸大策略”在我國審訊實(shí)踐中的實(shí)效性。
如前所述,不論是有罪的犯罪嫌疑人還是無辜的嫌疑人均可能在犯罪的某些次要方面撒謊。因此,如何識別、捕捉及拆穿嫌疑人的說謊信息,對促使有罪的嫌疑人如實(shí)供述,辨明無辜者尤為重要。例如,在某銀行行長受賄案中,該行長違反信貸管理規(guī)定,一次性貸款200萬元給一個僅有10萬元固定資產(chǎn)的某公司。由于收受賄賂情節(jié)隱秘,難以獲取確鑿的證據(jù)證明該行長的受賄事實(shí),審訊一度陷入僵局。后來,一位專業(yè)的審訊人員通過運(yùn)用夸大策略中的“努力抓住嫌疑人講述中某些小的謊言”這一子策略,通過尋找犯罪嫌疑人的供述矛盾,達(dá)到揭露謊言,滿足犯罪嫌疑人自我心理強(qiáng)制的形成,產(chǎn)生供述動機(jī)以達(dá)到使犯罪嫌疑人供述的目的。在審訊中,審訊人員先從該行長違反信貸規(guī)定這一行為談起。
問:你們的銀行貸款有哪些規(guī)定?
答:貸前三查,貸后監(jiān)督。
問:貸款需要有一定的資產(chǎn)擔(dān)保嗎?
答:按規(guī)定需要。
問:你貸款的某公司是什么性質(zhì)的公司?
答:不十分清楚。
問:你貸給對方公司200萬是做什么用的?
答:可能是做生意。
問:你貸給某公司的這筆款子是用什么來擔(dān)保的?
答:沒有擔(dān)保。
問:那它如果虧損了怎么辦呢?
答:估計(jì)不會虧的。
問:如果虧了還不上這筆款子怎么辦呢?
答:沒想過。
問:根據(jù)貸款的日期,這筆款子已經(jīng)到期了,為什么還沒有還呢?
答:我問過他們,款子占用在貨上還沒有回籠。
問:如果該款回不了籠呢?
答:不可能全部回不來,多少要回來一些。
問:這筆款子到期后你催討過嗎?
答:催過。
問:向法院起訴過嗎?
答:沒有。
問:為什么沒有?
答:(不語)……
問:你敢嗎?
答:(不語)……
問:你身為行長,違反規(guī)定對貸款的企業(yè)不驗(yàn)資、不檢查、不監(jiān)督、不調(diào)查、無擔(dān)保,款子到期無回籠,無任何保全措施,后果出現(xiàn)不采取補(bǔ)救辦法,不向法院起訴,你能說通嗎?這又說明什么?原因你不用說誰都清楚!但這件事還要你自己說!
答:(沉默)……他們貸款時給了我5萬元的“好處費(fèi)”。
犯罪行為作為一種運(yùn)動形式,有其自身的運(yùn)動軌跡,也有其自身的邏輯軌跡。上述案例,該審訊人員運(yùn)用了邏輯的語言,提取了犯罪嫌疑人無法抵賴的特定事實(shí)和環(huán)節(jié),進(jìn)行客觀的聯(lián)系和組合,使之能系統(tǒng)化地揭露供述矛盾,證明犯罪結(jié)果的過程。
“夸大策略”是極優(yōu)的策略,但“夸大策略”亦有其自身固有的缺陷。盡管英博等人極力聲明,“這種方法并不會使無辜者承認(rèn)有罪,而且其中的每一步都既符合法律要求,也符合道德規(guī)范?!钡聦?shí)卻是,美國近年來頻頻曝光的冤假錯案表明,英博等人的審訊策略不僅使有罪者作出了有罪供述,還導(dǎo)致了無辜者錯誤認(rèn)罪。在刑事法上被告供述對查明案件事實(shí)真相可謂至關(guān)重要,但如果依照虛假的供述定案則極易造成刑事錯案的發(fā)生,因此在我國的偵查訊問中,運(yùn)用“夸大策略”將面臨以下的法律風(fēng)險:
(1)“騙供”的風(fēng)險
“夸大”的詞義是把事情說得超過了實(shí)際程度,言過其實(shí)??梢姡翱浯蟆彪[含著欺騙的成分。偵查審訊的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,由于與犯罪行為相聯(lián)系的羞恥感和對法律后果的害怕,大多數(shù)犯罪嫌疑人并不愿意供述。因此,要突破審訊,獲取嫌疑人的口供,一定的壓力、欺騙、說服和操縱應(yīng)是必需的。誠如我國著名學(xué)者何家弘教授所言,“欺騙取證”不但是一種審訊策略,更是一種斷案智慧。
我國《刑事訴訟法》明確規(guī)定“嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法的方法收集證據(jù)?!钡?,沒有對威脅、引誘、欺騙作出定義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),也沒有對“夸大”指定認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。但是倘若嚴(yán)格按照這條規(guī)定執(zhí)行,那么,“夸大策略”將因其帶有欺騙性質(zhì)而被認(rèn)定為“騙供”,而通過這一策略所獲取的口供即使是真實(shí)的,也極有可能淪為“非法證據(jù)”而被排除掉。無疑,這是運(yùn)用“夸大策略”進(jìn)行審訊時,首當(dāng)其沖要承擔(dān)的一個巨大的法律風(fēng)險。
(2)虛假供述的風(fēng)險
在美國一些個案中,確實(shí)出現(xiàn)了由于運(yùn)用“九步審訊法”而導(dǎo)致無辜者錯誤認(rèn)罪的現(xiàn)象,面對這一現(xiàn)實(shí),英博等人不得不在其著作《審訊與供述》(2001版)中指出,“毫無疑問,訊問可能導(dǎo)致無罪的人作虛假供述(False Confession)。”
何為虛假供述?對此,古德瓊森(Gudjonsson)下了最嚴(yán)格的定義,“指一個人對自己未犯的罪行進(jìn)行供述?!辈⑻摷俟┦鰟澐譃椤白栽感吞摷俟┦觥?、“壓迫—依從型虛假供述”以及“壓迫—內(nèi)化型虛假供述”三類,指出依從型和內(nèi)化型虛假供述都可能與一定的訊問壓力或強(qiáng)制訊問有關(guān)。由此表明:在訊問中,因?yàn)樽栽感吞摷俟┦龅拇嬖冢瑐刹槿藛T即使不使用任何訊問手段,虛假供述仍然是不可避免的,而訊問策略的運(yùn)用確實(shí)存在導(dǎo)致虛假供述的風(fēng)險。
綜上,“夸大策略”雖優(yōu),但它的運(yùn)用卻可能導(dǎo)致騙供和虛假供述的風(fēng)險,因此,我們應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎地使用,盡可能地降低風(fēng)險。
(1)做好訊問前的充分準(zhǔn)備
任何審訊策略的成功使用,都必須建立在對案件信息盡可能多的了解和分析的基礎(chǔ)上。英博等人在其著作中指出,在使用“九步審訊法”之前,必須做充分的審訊前準(zhǔn)備,包括:了解已知案情、收集有關(guān)材料、分析案件情況、注意一些經(jīng)常被人忽視的基本原則等等。同理,我國反貪偵查人員在對賄賂犯罪嫌疑人展開審訊之前,也必須做好充分的準(zhǔn)備,結(jié)合目前具體的情況,筆者認(rèn)為,要特別強(qiáng)調(diào)對案件進(jìn)行情報(bào)收集(情報(bào)的收集可重點(diǎn)落實(shí)在審訊對象的工作閱歷、性格特征、家庭背景、財(cái)產(chǎn)狀況等)、對線索的梳理和深挖,認(rèn)真制定審訊計(jì)劃、擬定多套訊問提綱等等。
(2)訊問中模糊語言的使用
模糊語言,作為一種彈性語言,是指外延不確定、內(nèi)涵無定指的特性語言。在賄賂犯罪偵查訊問中,為降低“夸大策略”的“騙供”風(fēng)險,反貪偵查人員在使用訊問語言上,應(yīng)靈活使用模糊語言——因?yàn)槟:Z言的寓意豐富,外延又較為寬泛,將使得審訊者訊問表達(dá)的意義可以有多種理解。另外,嫌疑人在特定的訊問情境中往往對任何信息都會表現(xiàn)得極為敏感和多疑。兩者結(jié)合將更有利于造成被審訊者產(chǎn)生認(rèn)識錯覺——感覺到偵查機(jī)關(guān)確實(shí)已經(jīng)掌握可靠證據(jù),最終不得不作出有罪供述。
當(dāng)然,模糊語言的使用必須是適度的。在審訊中,模糊語言外延的寬泛性既是其優(yōu)點(diǎn)也是其缺點(diǎn)。若使用不當(dāng),將會由于其缺乏針對性,不能直接擊中要害,反而使得嫌疑人繼續(xù)懷疑偵查機(jī)關(guān)是否掌握了證據(jù),從而更加深其消極抵抗的心理。
(3)給“欺騙”以適度的允許和限制
新《刑事訴訟法》有關(guān)“尊重和保障人權(quán)”、“不得強(qiáng)迫自證其罪”、“非法證據(jù)排除規(guī)則”的相關(guān)規(guī)定,對口供提出了更高的要求,但口供作為八大證據(jù)之一的地位并未撼動。在當(dāng)前的賄賂犯罪案件中,“零口供”定案的情況有但卻屈指可數(shù),因此獲取嫌疑人的供述仍是偵查人員當(dāng)前最為重要的任務(wù)。而要突破審訊,采用一定的帶有欺騙性訊問策略是必要的。因此,我們的立法首先應(yīng)當(dāng)肯定適度欺騙的正當(dāng)性。事實(shí)上,“兩個證據(jù)規(guī)定”已肯定了適度欺騙的正當(dāng)性,如《關(guān)于辦理刑事案件排除非法證據(jù)若干問題的規(guī)定》的第1條規(guī)定,“采用刑訊逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人供述和采用暴力、威脅等非法手段取得的證人證言、被害人陳述,屬于非法言詞證據(jù)”。但很可惜,現(xiàn)行《刑事訴訟法》第50條卻仍然規(guī)定,“嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅、引誘、欺騙以及其他非法方法收集證據(jù)。”在此,我們期待下一次修改的根本改變。
應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的是,為降低騙供及導(dǎo)致虛假供述的風(fēng)險,欺騙必須是適度的,即欺騙必須有底線,包括法律底線和道德底線。
法律底線,即作為審訊策略中的欺騙不能是違法的。關(guān)于欺騙的合法性,筆者認(rèn)為,要掌握以下三個“度”:一是以遵守現(xiàn)行的相關(guān)法律為前提。具體來說,就是要遵守“兩個證據(jù)規(guī)定”和新《刑事訴訟法》對口供規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。二是欺騙不能導(dǎo)致虛假供述的發(fā)生。如前所述,盡管虛假供述的發(fā)生是不可避免的,但由偵查人員自身的因素而導(dǎo)致的虛假供述卻是應(yīng)當(dāng)禁止的,我們的立法不能放縱偵查人員在運(yùn)用審訊策略過程中恣意妄為,從而導(dǎo)致了虛假供述的頻頻發(fā)生,以致冤假錯案層出不窮。三是必須尊重和保護(hù)審訊對象的人權(quán)。尊重和保護(hù)審訊對象的人權(quán)是“尊重和保障人權(quán)”這一憲法性原則在審訊中的貫徹。故在審訊中,偵查人員不能為了獲取口供,而不惜以損害審訊對象的人權(quán)為代價。具體來說,就是不得侮辱審訊對象的人格、摧毀審訊對象的自尊、侵害審訊對象的合法隱私等。
道德底線,即不得產(chǎn)生過高的道德成本。萬毅教授指出,為控制偵查謀略實(shí)施中的道德成本,至少以下幾個方面的底限不得突破:一是不得任意擴(kuò)大適用范圍。包括:非“緊急原因”不得適用、非“公開之?dāng)橙恕辈坏眠m用。二是不得使社會“受到良心上的沖擊”。包括:不得違背宗教倫理、職業(yè)倫理以及家庭人倫,不得有損那些具有社會公信力的基本制度面,不得妨礙嫌疑人或證人意志的自愿性和真實(shí)性等。筆者深以為然。
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