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法律英語在法學(xué)專業(yè)體系中的價值及課程改革

2017-09-25 10:30石慧
中國大學(xué)教學(xué) 2017年9期
關(guān)鍵詞:英美法學(xué)英語課程

石慧

摘 要:法律英語課程教學(xué)改革源自其日益邊緣化的危機和對構(gòu)建中國特色法學(xué)體系的應(yīng)然重要性。教學(xué)改革中應(yīng)做到教學(xué)質(zhì)素升級,重視以法律文化詮釋語言含義;做到教學(xué)位階轉(zhuǎn)型,以法律思維培養(yǎng)為核心;做到教學(xué)視域轉(zhuǎn)變,轉(zhuǎn)向更廣闊宏大的比較法視域。

關(guān)鍵詞:法律英語課程;教學(xué)改革

習(xí)近平總書記在2017年5月3日中國政法大學(xué)座談會上對于構(gòu)建中國特色法學(xué)體系做出了明確指示[1],向法學(xué)教育工作者提出了新的使命和任務(wù)。長期以來,法律英語課程在法學(xué)專業(yè)教學(xué)中日趨邊緣化,那么,在構(gòu)建中國特色法學(xué)體系過程中,這門課程還有沒有必要存在,它本應(yīng)具有什么價值,如何開展教學(xué)改革,這些問題值得反思。教學(xué)改革當著眼于法律文化、定位于法律思維培養(yǎng)、立足于比較法視野,法律英語課程才不至于淪為邊緣性的語言課,才不至于失去其在構(gòu)建中國特色法學(xué)體系進程中的應(yīng)然價值。

一、法律英語課程教學(xué)改革的動因

我國在20世紀70年代末80年代初開始了法律英語教學(xué),盡管全國高等院校的法學(xué)專業(yè)現(xiàn)已普遍開設(shè)了這門課程,但地位卻日益邊緣化。首先,法律英語課程往往被異類化為外語課,難以堅實地在法學(xué)專業(yè)課中立足;其次,從實際情況來看,開課往往沒有保障。根據(jù)教學(xué)計劃,該課程屬于選修課,通常在大三開設(shè),選課人數(shù)常不足。以西南政法大學(xué)為例,2006 年前法學(xué)院選課學(xué)生有時能超過30%,并連續(xù)選修三個學(xué)期。但之后幾年,人數(shù)比例逐年下降,2010 年選課人數(shù)僅10%左右,而且開課學(xué)期減為一個[2]。

然而,在構(gòu)建中國特色法學(xué)體系過程中,法律英語課程大有可為。它是實現(xiàn)構(gòu)建中國特色法學(xué)體系核心目的——增強國際話語權(quán)——

的橋梁。國際話語權(quán)是用于國際社會交往中的名片,它必須至少具備兩個條件:其一,熟悉國際規(guī)則——知道別人在怎么做;其二,運用即使有異于既有國際規(guī)則而范式上仍不失同頻共振的方式——讓別人聽得懂。這樣才能做到有理說得出、說了傳得開。該課程在這兩個條件上有所助益,它既得學(xué)習(xí)英美法律制度的內(nèi)容優(yōu)勢,又占學(xué)習(xí)英語語言的形式優(yōu)勢,為中國法學(xué)搭起通向國際社會的橋梁。

法律英語課程也是實現(xiàn)構(gòu)建中國特色法學(xué)體系人才目標——特別是建設(shè)涉外法治人才隊伍——的有效路徑。這支隊伍目前仍遠未發(fā)展壯大,從人數(shù)上看,只有很少的中國籍專業(yè)人員參加重要的國際司法裁判組織;從水平上看,中國參與國際法律事務(wù)存在“技術(shù)性”缺陷,甚至導(dǎo)致參與“無效”。例如,在國際法委員會制定《外交保護條款草案》過程中,我國僅在二讀案文已經(jīng)通過、送到聯(lián)合國大會第六委員會審議的時候,才對草案進行了評論,而且評論比較空泛,都是基于“我們認為”“我們理解”這一“想當然”的邏輯,而英美國家則是充分地援引案例以支撐他們的觀點[3]。橫亙在中國法律人與全球法律職業(yè)共同體之間的屏障可能就是雙方對話的范式在精神氣質(zhì)上不相契合。法律英語課程通過直接研習(xí)英美法律職業(yè)共同體范式,進而過渡到知悉全球法律職業(yè)共同體范式,是培養(yǎng)中國涉外法治人才的有效路徑。

綜上所述,法律英語課程日益邊緣化的危機,要求教學(xué)改革,改革關(guān)乎它的“生計”;課程對于構(gòu)建中國特色法學(xué)體系的重要性,也召喚教學(xué)改革,改革關(guān)系到它應(yīng)然價值的實現(xiàn)。教學(xué)改革中,應(yīng)做到教學(xué)質(zhì)素升級、教學(xué)位階轉(zhuǎn)型和教學(xué)視域轉(zhuǎn)變。

二、以法律文化為質(zhì)素的教學(xué)升級

法律英語課程以英語為形式載體,卻不應(yīng)以語言為本體。語言層次的教學(xué)目標追求準確和有效率即可,不必過于從語言學(xué)專業(yè)角度去研究句式文法文風(fēng)語法等語素現(xiàn)象。

教學(xué)中,應(yīng)把語言當作現(xiàn)象而不是本質(zhì)、手段而不是目的、起點而不是終端,解構(gòu)式地挖掘語言背后蘊涵的法律文化含義,如同把語言視為繪畫中的個體形象,需用法律文化去填充畫面的底色,以形成背景;又如同把語言看作散的拼圖片,需用法律文化為線索去指引拼接,從而得以完整呈現(xiàn)。

舉正當法律程序作為實例進行教學(xué)解讀。它是講美國憲法時重要的法律術(shù)語,最直接的法律淵源是美國憲法第5修正案“未經(jīng)正當法律程序,不得剝奪任何人的生命、自由或財產(chǎn)”以及第14修正案“無論何時,……亦不得于未經(jīng)正當法律程序前使任何人喪失其生命、自由或財產(chǎn)……”。首先,追溯到這一規(guī)則的法律文化源頭,即“自然正義”。根據(jù)自然正義,公權(quán)力在行使過程中應(yīng)受嚴格的程序約束,其一,任何人不得自己做自己的法官,其二,任何人在受到公權(quán)力不利行為的影響(特別是刑事處罰或其他制裁)時,有獲得告知、說明理由和提出申辯的權(quán)利[4]。進而,跟蹤這一法律文化的發(fā)展。在1876年成立的美國律師協(xié)會以及美國聯(lián)邦最高法院大法官費爾德、福勒爾、姆迪等的積極推動下,正當法律程序突破了僅具有程序性含義的認識窠臼,延伸到實質(zhì)性含義的新天地[5],即立法本身要有正義性——剝奪個人生命、自由或財產(chǎn)的實體法應(yīng)符合“合理性基礎(chǔ)標準”[6]。然后,從司法實踐中尋找確證。如,Texas v. Johnson案中,法官在已經(jīng)清楚論證了被告人焚燒國旗是“表達性行為”,屬于憲法第1修正案調(diào)整范圍之后,還不厭其煩地分析得州政府在制定作為判被告人有罪依據(jù)的州法時所考慮的州利益是否合理[7],這不是畫蛇添足,而是正當法律程序條款所要求的。最后,經(jīng)過了法律文化填色和經(jīng)典判例拼圖之后,正當法律程序所暗含的私權(quán)金城堡壘要嚴防公權(quán)僭越的深深憂患就被喚引了出來[8],概念就從語言文字的表面活脫出來,它的輪廓越來越清晰,表情越來越具象。

總之,法律英語課程教學(xué)中,以法律文化為教學(xué)質(zhì)素,所講授的語言才不會是冰冷蒼白的,用語言陳述的外國法律規(guī)則也才會真正成為對我國有現(xiàn)實參照意義的范式。

三、以培養(yǎng)法律思維為位階的教學(xué)轉(zhuǎn)型

法學(xué)教育的核心目標是思維培養(yǎng),以蘋果公司前CEO喬布斯一言蔽之,學(xué)法律就是學(xué)習(xí)如何思考[9]。法律英語課程作為一門法學(xué)專業(yè)課,也不例外地承擔(dān)了思維培養(yǎng)的功能,只是因為它帶有語言學(xué)和法學(xué)雙重內(nèi)容的表象,所以容易被迷失定位在知識教學(xué)的層面上。

挖掘法律英語課程的思維培養(yǎng)功能,首先是掌握具體法律制度的形式邏輯律,進而考察制度承載的價值觀,以揣摩各方主體之間利益分配的考量,以期練就出集邏輯律和價值觀于靈動的張力空間、并加以審時度勢判斷的常識性反應(yīng)。

其次,特別發(fā)揮法律英語課程內(nèi)容全面的優(yōu)勢,以建立起一種宏觀的法律思維。與一般的部門法專業(yè)課不同,本課程概要而不失系統(tǒng)地涉及英美法律制度全貌,既包括公法,又包括私法。各個不同制度的背后都隱含貫穿著一脈相承的基本理念,正便于融會貫通地打下宏觀法律思維的基礎(chǔ)。

例如,在講英國海上保險法“一切險”制度時,如何進行法律思維的訓(xùn)練呢?從概念和法條本身來看,它見于英國倫敦保險人協(xié)會(The Institute of London Underwriters, ILU)制定的協(xié)會貨物條款(Institute Cargo Clause)(A)條款:“除下列第4、5、6、7條除外規(guī)定外,本保險承保被保險標的物一切滅失及毀損危險”。首先,這個具體的法律知識可以抽象成這樣的形式邏輯:它是除外條款(即4、5、6、7條)之外的概括風(fēng)險保險,而不是列明風(fēng)險保險。其次,在融入價值判斷后,它可以被抽象為一種法律思維:私權(quán)領(lǐng)域內(nèi),在不損害第三人和社會利益的情況下,應(yīng)由當事人意思自治來分配雙方利益。最后,用極端情形加以考問,進行“閉水測試”。比如,承運人具有欺詐意圖,將被保險人的貨物運至非約定目的地進行盜賣,該損失是否應(yīng)由保險人根據(jù)“一切險”條款做出賠償[10]?本案的關(guān)鍵是,第三人的惡意是否使造成保險標的損失的風(fēng)險具有了確定性,故而不屬于承保風(fēng)險,保險人得以不必賠償?再深入地看,這其實是“一切險”制度中,公權(quán)力是否應(yīng)介入保險合同當事人之間分配第三人倫理道德風(fēng)險?冷靜地對各種價值取向和道德觀進行權(quán)衡,就能清楚地意識到:雖然惡意承運人引發(fā)的道德風(fēng)險非社會所欲,但對這一風(fēng)險的分配完全可以由保險人與被保險人雙方意思自治解決,并且分配的主動權(quán)本來掌握在保險人方,因為保險合同是其提供的格式條款,如果不同意如此承保,完全有機會通過設(shè)計除外條款而實現(xiàn)。再者,由公權(quán)力介入私權(quán)主體之間來分配風(fēng)險,公權(quán)力的判斷就一定更準確嗎?其對私權(quán)主體一方的特別保護何嘗不是對另一方的非正義?所以,公權(quán)力應(yīng)克制介入的沖動,僅需依據(jù)對保險合同條款的解釋,認定保險人應(yīng)當做出賠償。經(jīng)過這樣完整的思維訓(xùn)練后,在面對紛繁變化的案件時,就能堅定地分清楚哪些法律事實是相關(guān)的,而不至于被一驚一乍的表象所干擾。

總之,法律英語課程教學(xué)中,定位為思維培養(yǎng),所講授的英美國家法律知識才不至于是有限的、固定的,知識背后所承載的英美法律人思維將成為過渡到知曉全球法律職業(yè)共同體思維范式的基礎(chǔ)。

四、以比較法為視野的教學(xué)視域轉(zhuǎn)變

法律英語課程講英美法系中的語言使用,素材都是英美法律制度,教學(xué)很容易落入英美法視野的井底。然而,教師卻必須警醒地追問:在中國——一個大陸法系國家,學(xué)英美法律制度、學(xué)英美法律制度中的語言究竟有什么用?于是當知學(xué)到課程內(nèi)容的本身只得了一個初級產(chǎn)品。

那么,對這個初級產(chǎn)品怎么加工呢?加工的平臺應(yīng)是更宏大的比較法視域,加工的方法應(yīng)是從英美法特殊性到國際普遍性再到中國法特殊性的反復(fù)打磨。具體來說,在反映人類治理國家和社會普遍規(guī)律的現(xiàn)代法治文明成果這一更恢宏的背景中,將英美法視為特殊性個體,追尋其從特殊性發(fā)展為國際普遍性的求同存異融合的歷程;再將所發(fā)現(xiàn)的國際普遍性作為對照,以中國法的特殊性與之進行思辨,思辨這種特殊性是否符合普遍性、不符合的不同是否與普遍性相協(xié)調(diào)。這樣,初級產(chǎn)品就打磨成了一面能照見中國法治真正特色的鏡子。

以英美刑法中罪刑法定原則為例,教學(xué)中運用比較法視野可以這樣做:首先,英美法與國際法之間的比較,以確定普遍性。英國大憲章第39條規(guī)定:“凡自由民除經(jīng)其貴族依法判決或遵照國內(nèi)法律之規(guī)定外,不得加以扣留、監(jiān)禁、沒收財產(chǎn)、剝奪其法律保護權(quán),或加以放逐、傷害、搜查或逮捕”,美國憲法中規(guī)定的“追溯既往的法律不得通過之”以及“未經(jīng)正當法律程序,不得剝奪任何人的生命、自由或財產(chǎn)”的都是這個原則的法律淵源。由英美擴及世界,1810年法國刑法典首次以刑事立法的形式規(guī)定:“不論違警罪、輕罪或重罪,均不得以實施犯罪前未規(guī)定之刑罰處罰之”,以后其他大陸法系國家相繼效仿,在世界范圍內(nèi)逐漸傳播。兩相比較,雖英美法側(cè)重于程序方面,強調(diào)無罪推定,大陸法側(cè)重于實體方面,明確為罪刑法定,二者表述不同,卻不妨礙其作為資產(chǎn)階級反對封建刑法罪刑擅斷的共同成果,作為保障市民社會不受國家權(quán)力過度干預(yù)的共同機制,成為不同社會制度的世界各國刑法中最為重要的一項原則,國際法上對其普遍性含義已形成共識:“法無規(guī)定者不為罪”、“法無規(guī)定者不處罰”和“非罪不罰”[11]。

其次,國際法與中國法之間的比較,以找到特殊性。在中國,罪刑法定原則是在1997年刑法中確立下來的。“法律明文規(guī)定為犯罪行為的,依照法律定罪處罰;法律沒有規(guī)定為犯罪行為的,不得定罪處罰”。有學(xué)者認為,這條規(guī)定前半句是積極的表述形式,后半句是消極的表述形式。與國際法的通常表述相比,后半句無異,但不同之處是多了前半句。也就是說,國際通行是采用消極的表述方式,而我國采用了積極加消極表述方式的統(tǒng)一,這就是特殊性。

最后,以普遍性為對照,對特殊性進行思辨:其究竟是發(fā)展還是差距?乍一看,增加了積極方面內(nèi)容的中國規(guī)定看似更完整更全面,殊不知這恰恰成了畫蛇添足之筆。普遍性的消極模式才符合罪刑法定原則的應(yīng)然價值取向,即防止濫用刑罰權(quán),保障人權(quán),因為“盡管刑法規(guī)范的是犯罪及其刑罰,但它針對的對象卻是國家。這就是罪刑法定主義的實質(zhì),也是它的全部內(nèi)容”[12]。而具有中國特殊性的積極加消極統(tǒng)一模式把懲罰犯罪與保障人權(quán)相統(tǒng)一,使得罪刑法定原則在價值取向上更多重,并且以積極運用刑罰權(quán),懲罰犯罪人為第一位[13];遏制對象上更多元,并且以犯罪人為第一位,這就轉(zhuǎn)移了該原則應(yīng)有的價值關(guān)懷的視線,對中國刑事司法工作者的價值判斷不無誤導(dǎo)[14]。由是觀之,我國的特殊性與國際的普遍性不同,并且違背了國際普遍性中的基本理念,是差距而不是中國特色的發(fā)展。

總之,法律英語課程教學(xué)中,采用比較法視野,英美法律制度才不至于只有孤立的學(xué)習(xí)意義,才能成為對中國特色法治建設(shè)具有鮮活借鑒意義的參照物。

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[責(zé)任編輯:周 楊]

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