国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

以危險方法危害公共安全罪若干問題之探討

2023-12-29 03:47:16賀騫儀
長治學(xué)院學(xué)報 2023年4期
關(guān)鍵詞:罪刑公共安全刑法

賀騫儀

(中國人民公安大學(xué) 法學(xué)院,北京 100038)

引言

近年來,由于“搶奪方向盤”“高空拋物”等惡劣行為造成的傷害事故時有發(fā)生,為懲罰犯罪分子、順應(yīng)廣大人民聲音,以危險方法危害公共安全罪進入修正案,同時該罪的具體適用也在增加。雖然本罪的適用使這類行為得到了懲罰,但也帶來了一個問題——以該罪定罪的趨勢逐漸擴張,有時也會把違法行為認定為犯罪。本罪的條文是用“其他……方法”來描述罪狀,該描述方式使其具有兜底的性質(zhì),有成為“口袋罪”的可能性。對一些概念的把握直接影響定罪,如“公共安全”“危險方法”等,對此類概念的界定,理論界一直存在爭議,并存在同案不同判現(xiàn)象,這些都是本罪在司法適用中存在的問題,本文將對這些問題進行一些粗淺的探討。

一、以危險方法危害公共安全罪的概念

以危險方法危害公共安全罪,是指行為人故意以放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等危險物質(zhì)以外的其他危險方法危害公共安全的行為。①《中華人民共和國刑法》第114 條:“放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質(zhì)或者以其他危險方法危害公共安全,尚未造成嚴(yán)重后果的,處三年以上十年以下有期徒刑?!北咀锏目腕w是公共安全(即不特定多數(shù)人的生命健康和重大公私財產(chǎn)安全)。客觀方面表現(xiàn)為行為人以其他危險方法危害公共安全。[1]這里的危險方法,是指除放火、決水、爆炸、投放危險物質(zhì)等等已有獨立罪名的危險方法以外的,但是與其危險性質(zhì)、危險程度等具有相當(dāng)性的其他方法。從司法實踐來看,私拉電網(wǎng)、破壞井下通風(fēng)設(shè)備等方式可以認定為此類危險方法。最高人民法院發(fā)布的司法解釋中也涉及到本罪的一些危險方法①最高法的相關(guān)司法解釋如《關(guān)于辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》《關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《關(guān)于審理破壞野生動物資源刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等。,如:故意傳播突發(fā)傳染病病原體,邪教人員以自焚、自爆方法危害公共安全,私設(shè)電網(wǎng)獵殺野生動物(若存在想象競合的情況,從一重罪處罰)等。本罪的主體是一般主體(即年滿16 周歲的完全刑事責(zé)任能力人)。主觀方面為故意。

二、“以危險方法危害公共安全罪”的口袋罪化

(一)口袋罪的概念

口袋罪也被稱為兜底罪,是指難以確定某一行為是否違反刑法規(guī)定,然而其類似于刑法中某一法條所闡述的情形就以該法條定罪的罪名,即符合刑法中的某一犯罪的各種要件的行為都定該罪。最典型的口袋罪即為1979 年制定《刑法》中的流氓罪,此外,還包括現(xiàn)行刑法的非法經(jīng)營罪。改革開放之初,公民的法律意識不強,對法律了解甚少。這就導(dǎo)致“有法不知依”現(xiàn)象的存在。為盡快改變這一現(xiàn)象,我國不得不根據(jù)當(dāng)時的時代背景,對多種危害行為以國家強制予以干預(yù),在法律和秩序中規(guī)定更多的措施和手段,來保護公民的合法權(quán)益。加之當(dāng)時法學(xué)教育尚在逐漸恢復(fù),法學(xué)人才短缺,立法跟不上社會變革,在某些領(lǐng)域某些事件只能以國家政策為指導(dǎo)。這便是“口袋罪”出現(xiàn)的主要原因。

(二)本罪在適用中存在口袋罪化的問題

當(dāng)前,以危險方法危害公共安全罪所遍布的領(lǐng)域逐漸擴大。市場經(jīng)濟、道路交通以及社會管理等方面都屬于此罪的適用范圍。[2]本罪采用概括式的立法,能夠在某種程度上彌補法律的不足,對于刑法中缺乏明確規(guī)定的條文,在某些特定情況下都可以適用本罪。[3]但如果認定不當(dāng),難免表現(xiàn)出口袋罪的特征。對一般公民來說,口袋罪會讓其不好分辨出哪些行為觸犯刑法,這也可能會使刑法失去預(yù)測性;對執(zhí)法機關(guān)而言,又可能給其提供了徇私枉法、濫用職權(quán)、刑訊逼供等機會。

一方面,口袋罪并不符合罪刑法定原則,另一方面,若某個罪名在刑法中沒有明確的條文規(guī)定,同時在司法實踐中被曲解,則該罪名會被認定為口袋罪。[4]因此,口袋罪具有一定的貶義性與形象性。罪刑法定原則作為一項司法原則,清楚地指出法律條文的制定要明確以及準(zhǔn)確,但是條文的準(zhǔn)確性要根據(jù)具體情況而定,刑法中有著諸多“其他”的內(nèi)容就是典型的范例?!捌渌眱?nèi)容大多采用列舉式與概括式的方法來進行闡述,這會在某種程度上令法律條文含糊不清,然而若不以列舉的形式進行規(guī)定,會使得立法中出現(xiàn)更多的口袋罪。不過,口袋罪的出現(xiàn)不僅僅是因為列舉式加概括式立法的后果,法律條文中“其他”的范圍界限不清才是口袋罪化的關(guān)鍵。本罪亦是如此。因此,罪刑法定原則作為刑法的最高原則,在司法實踐中具有舉足輕重的重要性,從某種程度上說,掌握這一要點有利于理解與維護罪刑法定原則。并且,司法人員在具體的司法實踐中容易曲解此罪的性質(zhì)與特點,從而使得此罪加速成為口袋罪,自然也偶爾會存在違背罪刑法定原則的情況。本文研究之罪所規(guī)定的具體實施行為為其他危險方法,缺少明確的限定范圍,因此與罪刑法定原則存在一些矛盾是可以理解的。然而,立足于司法的視角,此罪的存在具有正當(dāng)性,不可能將其從刑法中刪除。為防止濫用本罪,除立法上更明確以外,還要注重司法理念的更新。這種理念更新便是“實行行為定型化”。[5]如何做到不枉不縱,既能發(fā)揮“兜底”條文的作用,又不違背罪刑法定原則?準(zhǔn)確認定本罪中的“公共安全”和“其他危險方法”是關(guān)鍵。

三、以危險方法危害公共安全罪的“公共安全”的認定標(biāo)準(zhǔn)

(一)“公共安全”的含義

“公共安全”一詞,可拆解為“公共”和“安全”,兩者中首先要正確理解“公共”的含義。學(xué)術(shù)界通常在刑法分則第二章之下討論“公共”的涵義,也有學(xué)者將其置于《刑法》第114 條、第115 條的特定語境下界定“公共”的含義。[6]總體來看,一般有下面四種情況:第一,“不特定人說”。這種觀點認為本罪中的“公共”是指不特定人。雖然每個學(xué)者對其表述不完全一樣,但基本含義大致相同,即認為不特定針對的是某一種行為,并且事先很難預(yù)測這種行為可能損害的對象和發(fā)生的結(jié)果,同時對結(jié)果也很難進行控制,該結(jié)果也有可能在任何時候變得更加嚴(yán)重。第二,“多數(shù)人說”。該觀點認為“公共安全”是指多數(shù)人的安全,指的是數(shù)量上的多數(shù),在整體中占有很大比重的數(shù)量,單獨一個人不成立該罪名。第三,“不特定且多數(shù)人說”。我國的刑法教材中持這一觀點的極少。第四,“不特定或多數(shù)人說”。該觀點認為“多數(shù)”是公共這一范疇的重點,不特定意味著可能的多數(shù)。目前,在我國法學(xué)界的主要爭論是第三種和第四種觀點。持“不特定或多數(shù)人說”觀點的學(xué)者認為“不特定且多數(shù)人說”錯誤地縮小了“公共”安全的范圍,而持“不特定且多數(shù)人說”的觀點的學(xué)者認為“不特定或多數(shù)人說”包含“不特定少數(shù)”“特定多數(shù)”等情形而不當(dāng)擴張了“公共”安全的范圍。[7]本研究認為,理解“公共安全”的含義應(yīng)該采用第四種觀點更為恰當(dāng),因為“多數(shù)”和“不特定”既相互區(qū)別又相互聯(lián)系?!安惶囟ā焙汀岸鄶?shù)人”兩者相輔相成,不可偏廢,不可強調(diào)其中一個而忽視另一個。對“多數(shù)人”的理解也不可能脫離“不特定”的含義,反之亦然。

對“安全”這一概念的最大理論分歧在于單純的財產(chǎn)安全是否屬于本罪客體中的“公共安全”,有學(xué)者主張將財產(chǎn)安全分為公有財產(chǎn)安全和私有財產(chǎn)安全,認為私有財產(chǎn)安全不能歸入公共安全的范圍之內(nèi);[8]有的學(xué)者則主張,在公共安全中的財產(chǎn)安全依賴于人身安全,只有那些與公共安全中的人身安全有聯(lián)系的財產(chǎn)安全才是公共安全。[9-12]本研究也認為,該罪并不保護單純的財產(chǎn)安全,原因是刑法分則對財產(chǎn)犯罪已設(shè)立專章,具有單獨的罪名,所以即便毀損財產(chǎn)的行為與“危險方法”存在手段競合,也不能認定為以危險方法危害公共安全罪。[13]

(二)“不特定”與“多數(shù)人”的含義

就“公共安全”含義的四個觀點來說,雖然各自的內(nèi)涵不同,但四個觀點都有“不特定”與“多數(shù)人”,這就可以得出其在“公共安全”這一范疇中的重要程度。因此要準(zhǔn)確把握“不特定”“多數(shù)人”的含義,才能真正把握“公共安全”的含義。[14-15]首先,“不特定”應(yīng)是相對于“特定”來講的,應(yīng)是犯罪嫌疑人所實施的犯罪行為所直接作用的具體人或物,并且行為人能夠預(yù)見損害的后果。而這里的“不特定”,是指犯罪行為所產(chǎn)生的實際危險范圍及程度無法控制且難以預(yù)測,即可能侵害的對象和可能產(chǎn)生的危害后果無法控制且難以預(yù)測,危害的范圍、程度及后果擴大的概率高,并由此會損害特定人以外的其他人,行為人也對此無法具體預(yù)見和難以在事實上進行控制。這樣的犯罪行為,不管行為人的個人意識中有無確定的侵害目標(biāo),僅從客觀上造成的危險來說,行為人主觀上所設(shè)想的特定對象的危險也是不可控的,因為行為人會給“特定人”之外的其他人造成損害,從而也就會造成不特定的犯罪對象與危害后果。其次,公共安全中的另一個核心概念是“多數(shù)人”。正如有些學(xué)者所主張的,理解公共安全的重心是理解“多數(shù)”。但是多少人算是“多數(shù)人”?在認定時存在理論上的分歧,根據(jù)一般觀點的理解,“多數(shù)”指的是三人或三人以上的群體。但是,也有觀點認為在整體中占據(jù)較大比重的數(shù)量的即為多數(shù)。我們應(yīng)當(dāng)把其和“不特定”這個術(shù)語聯(lián)系起來,以掌握“多數(shù)人”這個概念。如果被犯罪行為所具體作用的人或物是“不特定”的,那么可能就會使得“不特定人”感到危險,也就可能會損害“多數(shù)人”的生命健康和財產(chǎn)安全。在綜合各種觀點與司法實踐經(jīng)驗后,本研究認為多數(shù)應(yīng)是指不特定人群,如果某一行為同時符合“不特定”和“多數(shù)人”這兩點,那么在司法實踐中,就認定該犯罪行為構(gòu)成本罪。

綜上所述,以危險方法危害公共安全罪中的“公共安全”應(yīng)為不特定的多數(shù)人生命、健康安全,重大公私財產(chǎn)安全僅作為次要利益保護。如果僅侵犯了財產(chǎn)安全是不能認定為本罪的。并且,應(yīng)以“不特定且多數(shù)人說”來解釋本罪“公共”的含義?!安惶囟ā睉?yīng)當(dāng)是指危害行為或危害結(jié)果影響范圍的不確定性?!岸鄶?shù)人”應(yīng)當(dāng)是指存在現(xiàn)實危及多數(shù)人的危險或者該行為引申出來的可能危及多數(shù)人的危險。如果兩者同時存在就可以認定為符合以危險方法危害公共安全罪中的“公共安全”。

準(zhǔn)確認定“公共安全”還能幫助我們將以危險方法危害公共安全罪和刑法分則中規(guī)定的侵犯人身的犯罪區(qū)別開來,從而更好地區(qū)分罪與非罪、此罪與彼罪。本罪與侵犯人身的犯罪的主要區(qū)別在于,本罪侵害的是公共安全,通常情況下社會危害性比侵犯人身犯罪大,侵害對象不特定。侵犯人身的犯罪侵害對象是一定的,其主要針對的是具體的個人的人身安全和財產(chǎn)的安全。[16]在中國近年的司法實踐中,被媒體記者報道出來的危害公共安全的危險方法層出不窮、各種各樣,因此尤其要求法官認真判斷每個案件的具體情況。

四、以危險方法危害公共安全罪的“其他危險方法”的認定

(一)“其他危險方法”的界定

1.“其他危險方法”的含義

為了理解“其他危險方法”,可以將這個概念拆解為“其他”和“危險方法”?!捌渌笔侵赋呕稹⒈ǖ泉毩⒊勺锏奈:舶踩袨橐酝獾姆椒?。[17]“危險方法”是指“有遭受到現(xiàn)實損害可能的方法”,其有大、小危險之分,危急、緩和之別。但是因為本罪的客觀構(gòu)成要件中“其他”的表述,使得實施行為的客觀特征不明確,而只是采用單純規(guī)范的客觀價值描述的方式來定義實施行為的性質(zhì),所以,這就導(dǎo)致“危險方法”失去了它本身的特點,其缺點也就顯而易見。故,怎樣正確判斷本罪的“危險方法”變成為了認定本罪的另一個重要考量因素。[18]

2.如何理解“其他危險方法”

“其他危險方法”的理解,學(xué)術(shù)界也不統(tǒng)一。本研究認為本罪中所討論的“其他危險方法”顯然不包含刑法分則第二章中已另立罪名的放火、爆炸、破壞交通工具等等這些危害公共安全的犯罪行為。因為,既然立法者已經(jīng)對這些行為設(shè)置了罪名,司法工作人員在司法實踐中就必須依法給犯罪嫌疑人確定其犯罪行為的罪名,不能以本罪論處。若采用此種定罪方法,就非常有可能對某一行為作出錯誤的判斷,由此導(dǎo)致司法裁判錯誤。這既不符合罪刑法定原則,同時又違反客觀定罪的原則。另外,盡管本罪的條文在描述罪狀時有“兜底”性質(zhì)的措詞,但是不能將本罪看作兜底條款,否則同樣會違反罪刑法定原則。

3.“其他危險方法”的認定

在認定“其他危險方法”時,首先,司法工作人員應(yīng)當(dāng)對具體犯罪事實進行綜合考察,判斷是否會導(dǎo)致法律所規(guī)定的能達到危害公共安全的危險狀態(tài)。這種“其他方法”體現(xiàn)在危險性上應(yīng)符合兩個方面的條件。其一,該行為所作用的犯罪對象應(yīng)該是直接體現(xiàn)公共安全的具體的人或物。其二,該犯罪行為與人員的重傷、死亡及公私財產(chǎn)重大損失的后果有著直接即刑法上的因果關(guān)系,而無需第三因素的介入。[16]

其次,必須明確本罪是抽象危險犯還是具體危險犯。有些學(xué)者主張本罪是抽象危險犯,抽象危險說認為危險的存在應(yīng)該由法官根據(jù)案件的具體實際情況來判斷確定,而不能進行假定或推斷。還有學(xué)者認為,本罪屬于具體危險犯,本罪的“其他危險方法”應(yīng)當(dāng)是具有具體危險性質(zhì)的方法,并且應(yīng)由立法者做出明確的說明,而無需法官來認定。關(guān)于成立該罪的危險狀態(tài)應(yīng)該是這樣一種法定危險狀態(tài),即足以發(fā)生危害公共安全實害結(jié)果的法定危險狀態(tài),[19]關(guān)于這點并沒有什么爭議。筆者也贊同本罪屬于具體危險犯。這樣在認定本罪時會遵從較嚴(yán)格的條件,能幫助本罪在適用時避免擴張。

(二)“其他危險方法”行為本身的危險相當(dāng)性

從法學(xué)解釋的視角出發(fā),“行為本身的危險相當(dāng)性”應(yīng)當(dāng)是與“放火、決水、爆炸、投放危險物質(zhì)”這幾種危害行為具有類似性,即該方法本身就具有相當(dāng)?shù)奈kU性。[1]若某一行為即使危害到公共安全,但該行為并不會給公共安全造成嚴(yán)重的損害,也并不能夠成立本罪。犯罪的本質(zhì)特征之一是嚴(yán)重的社會危害性,損害結(jié)果不同,法律對犯罪嫌疑人的處罰程度也就不同。因此,并不是所有的危險方法都屬于這里討論的“其他危險方法”,對于危險性不大的危害行為并不在該罪的討論范圍之內(nèi),只有具有“相當(dāng)性”的危害方法才屬于“其他危險方法”。

“相當(dāng)性”的理解具有兩層涵義,包括“結(jié)果性”和“一次性”。[18]第一,“結(jié)果性”是指行為人使用的危險方法造成的結(jié)果應(yīng)當(dāng)與放火、爆炸等危險方法的結(jié)果相當(dāng),能夠造成重傷、死亡及公私財產(chǎn)的重大損失。第二,“一次性”是指某一行為一旦實施,就會在較短的時間內(nèi)致使不特定多數(shù)人的生命健康、財產(chǎn)安全遭受損害,并且行為人不能對危害結(jié)果發(fā)生的范圍及程度實施控制。當(dāng)法官在認定某一行為是否屬于其他危險方法時,應(yīng)當(dāng)將其與放火爆炸等行為進行比較,判斷是否具有“一次性”的特點。[19]只有二者同時具備,才能被認定為本罪中的其他“危險方法”。綜上所述,若行為人實施了數(shù)次行為,則該行為就并不屬于此處討論的“危險方法”,若行為人的行為雖具有“一次性”,但只能造成不特定少數(shù)人傷亡及不特定少數(shù)人的財產(chǎn)損失,也不屬于本罪的“危險方法”。[19]

(三)“其他危險方法”導(dǎo)致危險發(fā)生的現(xiàn)實狀況

本罪應(yīng)為具體危險犯,客觀方面不要求有實際危險后果的發(fā)生,也能構(gòu)成本罪。那么在實際危險后果沒有發(fā)生的情況下,如何把握一個行為具有與放火等危險行為的危險性呢?或許,考察行為的現(xiàn)實性或可能性會是一個較好的方法?!艾F(xiàn)實性”是該行為一旦實施就會造成公共安全的實質(zhì)損害,“可能性”指的是犯罪嫌疑人實施的行為自身不會危害到公共安全,而其產(chǎn)生的另一種行為則會給公共安全帶來危害。如果危險行為在實施時沒有對公共安全造成威脅,則該行為并不存在實際的危險性,就不應(yīng)認定為其他危險方法。

五、以危險方法危害公共罪認定的影響因素

(一)罪刑法定原則對該罪的合理限制

由于本罪的社會危害性僅次于危害國家安全罪,當(dāng)該類犯罪行為發(fā)生后,極有可能使社會成員產(chǎn)生較大恐慌,造成消極的社會影響。這就需要法官在刑事法律所允許的限度之內(nèi)及時、嚴(yán)厲地處置危害公共安全的重大刑事案件,這也是本罪的作用所在。法官在評判一個犯罪行為時,往往會以犯罪行為人的主觀惡性和犯罪行為的社會危害性作為評判依據(jù),而忽視了對犯罪行為本質(zhì)的認定,極易導(dǎo)致法官在審理案件時會造成主觀上的判斷高于客觀上的判斷,價值上的判斷高于現(xiàn)實上的判斷,實體上的判斷高于形式上的判斷等一些錯誤的判斷方式,也就極其容易導(dǎo)致以危險方法危害公共安全罪向“口袋罪”發(fā)展,從而造成“不公正”的審判。在司法實踐中,法官應(yīng)將“法無明文規(guī)定不為罪,法無明文規(guī)定不處罰”牢記于心。2010 年最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策的若干意見》(以下簡稱《意見》)明確指出,把寬嚴(yán)相濟的司法方針貫徹到位,做到罰當(dāng)其罪,要嚴(yán)格堅持社會主義法治,切實貫徹刑法基本原則,在貫徹落實刑法的基本原則中遵守立法原意,依照法律規(guī)定準(zhǔn)確定罪量刑。

(二)正確適用限縮解釋

以危險方法危害公共安全罪的認定依據(jù)是《刑法》條文中關(guān)于罪狀的說明以及《刑法》總則中關(guān)于犯罪構(gòu)成的基本原則,絕不能從罪名中直接“推想”出內(nèi)容。[20]最高人民檢察院以及最高人民法院應(yīng)當(dāng)出臺相關(guān)的司法解釋和指導(dǎo)性案例,避免下級法院在審理案件時濫用該罪,保證“同案同判”。我國目前關(guān)于以危險方法危害公共安全罪的司法解釋以及指導(dǎo)性案例比較少,相關(guān)意見主要有《醉酒駕車法律適用意見》《懲治妨害安全駕駛行為的意見》《審理高墜案件的意見》和《懲治妨害疫情防控違法犯罪的意見》;指導(dǎo)性案例共156 個,其中刑事類案件25 件,所占比率僅16%。在對該罪進行限制解釋時,可以采用比例原則,該原則能夠更有效地限制司法認定的隨意性,作為憲法基本原則的比例原則具有最高法律效力,刑法作為公法當(dāng)然也適用,并且,比例原則已為許多國家的憲法所明文規(guī)定,在我國《憲法》中也有多處規(guī)范依據(jù)。對“公共”“安全”“其他危險方法”等有關(guān)于定罪量刑的標(biāo)尺都要進行清楚明確的界定,將其規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,減少在實踐中對該罪擴大化適用的情況,避免出現(xiàn)“同案不同判”的現(xiàn)象。

(三)合理地應(yīng)對民意

黨的十八大以來,黨中央多次明確提出要堅定不移走中國特色社會主義法治道路,要全面依法治國。黨的十九大又做出許多依法治國的重大措施。這些都充分說明建設(shè)社會主義法治社會從始至終都是我國的治國理念,即由憲法和法律來規(guī)定我國的治國理政的價值、原則和方式。黨的二十大再次提出了全面依法治國的重要性,并進行了布局。人民主權(quán)原則是我國憲法的基本原則,規(guī)定了國家的一切權(quán)力屬于人民,法律應(yīng)當(dāng)反映人民的意志和利益,不過值得注意的是,只有那些可以反映中國最廣泛人民群眾切身利益的意志才可能會被上升為我國法律,對于“個別觀念”“個別想法”僅供參考。隨著媒體報道的危害社會安全的惡性案件越來越多,公眾關(guān)于要嚴(yán)厲懲罰這一類犯罪案件的呼聲越來越高,司法機關(guān)在處理此類刑事案件時面臨越來越大的壓力。結(jié)果常常是“輿論”影響了司法判決,使得這類案件往往被無區(qū)別地認定為以危險方法危害公共安全罪,犯罪嫌疑人會因此被判處更重的刑事處罰,從而也就違反了罪刑法定原則。從判決結(jié)果來看,似乎是順應(yīng)了“民意”、平息了“民憤”,然而卻違反了司法獨立原則和司法公正原則,從這一角度來說,犯罪嫌疑人也逐漸變?yōu)槊褚獾摹笆芎φ摺?。法官?yīng)當(dāng)根據(jù)客觀事實情況來審理案件,嚴(yán)格依照法律的規(guī)定對犯罪嫌疑人進行定罪處罰。對于此種情況,裁判者必須保持清醒,防止被不正確的“輿論”沖昏了頭腦,從而造成司法裁判的錯誤。一方面,根據(jù)《意見》第五條的規(guī)定①《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策的若干意見》第五條規(guī)定:“必須充分考慮案件的處理是否有利于贏得廣大人民群眾的支持和社會穩(wěn)定,是否有利于瓦解犯罪、化解矛盾,是否有利于減少社會對抗,促進社會和諧,爭取更好的社會效果?!保ü僭谔幚戆讣?,可以考慮公眾的意見與建議,但不能被公民的言論所左右。法官應(yīng)當(dāng)牢記:司法裁判應(yīng)以法律為準(zhǔn)繩,公眾的看法只有在真正反映民意時才可以作為考量社會危害性的一個因素。另一方面,保持法官審判者的中立地位,遵循罪刑法定原則的精神,以法律為準(zhǔn)繩,才是最適合的選擇。對公眾輿論進行引導(dǎo)是目前我國應(yīng)對以危險方法危害公共安全罪存在的問題的一個重要措施。對一個社會行為能否定罪、定什么罪、受多大的處罰要經(jīng)過刑法基本原則的篩選。這才是司法機關(guān)應(yīng)當(dāng)堅守并在司法實踐中向社會成員所傳達的。

結(jié)語

現(xiàn)代社會正經(jīng)歷高速發(fā)展,新型危害“公共安全”的手段和方式也隨之出現(xiàn),對于這些新種類的犯罪行為模式,如果其危害社會的程度達到一定標(biāo)準(zhǔn),不及時處罰則有損社會利益,但法律具有局限性,不可能將所有犯罪模型統(tǒng)統(tǒng)進行明確具體的規(guī)定,有時只能尋找具有兜底性質(zhì)的法律條文對行為人進行定罪量刑。一般公民在面對違法犯罪行為時,普遍存在恐慌、害怕的情緒,要求司法機關(guān)懲罰犯罪嫌疑人的呼聲非常高,以維護所謂的正義。此時,司法機關(guān)便會選擇法定刑稍重的以危險方法危害公共安全罪來給犯罪嫌疑人“求刑”,以平息民憤,這也是導(dǎo)致本罪擴張適用的一個原因。這樣做可能會暫時地“順應(yīng)民意”,但卻有很大的副作用。應(yīng)將懲罰犯罪與保障人權(quán)相結(jié)合,而不是一味地定罪求刑。兜底性罪名雖然可以保障社會穩(wěn)定,但這并不意味著它可以濫用,也不意味著刪除兜底性罪名就可以實現(xiàn)司法公正,只有平衡好兩者之間的關(guān)系,利用司法解釋以及指導(dǎo)性案例等手段,將定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)明確清晰化,才是最優(yōu)解。因此,必須嚴(yán)格控制本罪再次朝“口袋罪”方向發(fā)展,必須堅持刑法的基本原則不動搖,明確該罪的基本構(gòu)成要件。如此既能夠防止濫用刑罰、維護國家司法的權(quán)威,又能夠保障人民的基本權(quán)利不被侵犯。

猜你喜歡
罪刑公共安全刑法
靖江市啟動水上公共安全共建區(qū)
過度刑法化的傾向及其糾正
法律方法(2021年4期)2021-03-16 05:35:02
在公共安全面前別任性
基于知識圖譜的知識推理與公共安全結(jié)合的理論研究
電子測試(2018年18期)2018-11-14 02:31:20
人臉識別技術(shù)在公共安全領(lǐng)域中的應(yīng)用
刑法適用與刑法教義學(xué)的向度
刑法論叢(2016年3期)2016-06-01 12:15:17
論法益保護與罪刑均衡
刑法論叢(2016年1期)2016-06-01 12:13:35
罪刑法定語境下少數(shù)民族習(xí)慣法的出路分析
天府新論(2015年2期)2015-02-28 16:41:36
從實證統(tǒng)計分析看走私普通貨物、物品罪罪刑均衡的若干問題(一)
英美法系罪刑法定原則的維度和啟示——兼與大陸法系罪刑法定原則比較
资中县| 商南县| 新竹市| 剑阁县| 乌兰察布市| 绩溪县| 攀枝花市| 云和县| 榆林市| 盖州市| 淄博市| 濮阳县| 营山县| 郯城县| 济宁市| 正安县| 理塘县| 黄梅县| 丹阳市| 商南县| 巴东县| 扎鲁特旗| 平安县| 蒙阴县| 锦州市| 措美县| 平顶山市| 高邮市| 恩施市| 申扎县| 扬中市| 上蔡县| 永胜县| 肥乡县| 闸北区| 定远县| 延吉市| 三都| 六盘水市| 曲阜市| 安平县|