季衛(wèi)東
中共十八大、特別是十八屆三中全會(huì)以來,作為國家治理體系現(xiàn)代化主要指標(biāo)的法治受到空前重視,儼然形成了基本共識。過去一年間轟轟烈烈的反腐敗運(yùn)動(dòng),為樹立法制權(quán)威提供了必要的前提條件、營造了適宜的政治氛圍,也大幅度提升了民眾對嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法的期待。
在此背景下,怎樣加快“法治中國”建設(shè)的進(jìn)程、真正落實(shí)公平正義原則,成為一項(xiàng)牽動(dòng)全局的、迫切的中心工作。
但在現(xiàn)階段的中國,推行法治不得不面對路徑依賴的事實(shí)和過渡期的特殊形勢,切忌僅憑理念、教條、舶來品、既有框架閉門造車,更不能陷入“口號治國”式的語言游戲之中。為此,首先需要對實(shí)踐中無法回避的問題以及有效治理的需求進(jìn)行梳理,明確界定今后制度創(chuàng)新的目標(biāo)和通道。
通過主權(quán)概念加強(qiáng)決斷和單一秩序的政治主張,始終會(huì)遭遇權(quán)力過度集中的指責(zé)以及加劇結(jié)構(gòu)性腐敗的危險(xiǎn)
在我看來,現(xiàn)代法治國家的頂層設(shè)計(jì)必須綜合考慮以下三個(gè)基本向度。
第一,主權(quán)學(xué)說和政治決斷力。也就是說,為了形成統(tǒng)一的國內(nèi)市場,增強(qiáng)行政效率,應(yīng)該確立全國整合化的秩序,避免某種被放任的自由最終導(dǎo)致執(zhí)政者舉棋不定的狀態(tài)。
特別是在過去十余年間,種種原因已經(jīng)造成或者進(jìn)一步強(qiáng)化了“制度之中有土制度、規(guī)則之中有潛規(guī)則”、“上有政策、下有對策”的拼圖格局,甚至呈現(xiàn)某種尾大不掉之勢,因而當(dāng)今撥亂反正的要?jiǎng)?wù)是盡量消除纏訟不已、推諉責(zé)任、大事無從決斷、沒有人能一錘定音的危險(xiǎn)。在此意義上,卡爾·施密特所強(qiáng)調(diào)的主權(quán)者決斷并非無稽之談,其實(shí)也并非單純的“例外狀態(tài)”一個(gè)概念可以打發(fā)。決斷的思維方式帶有功利主義色彩,以目的和手段的邏輯關(guān)系為基調(diào)。
眾所周知,在中國的語境里,主權(quán)的話語又分為兩組,一曰堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),二曰堅(jiān)持人民當(dāng)家做主。但是,這兩者勾連的各種制度環(huán)節(jié),特別是程序要件還有待進(jìn)一步完備。
第二,規(guī)范體系和法律共同體。通過主權(quán)概念加強(qiáng)決斷和單一秩序的政治主張,始終會(huì)遭遇權(quán)力過度集中的指責(zé)以及加劇結(jié)構(gòu)性腐敗的危險(xiǎn)。為此,應(yīng)該對極其強(qiáng)大的支配者意志加以約束,通過行為規(guī)范、程序以及根據(jù)個(gè)人權(quán)利的各種追訴活動(dòng)把權(quán)力關(guān)到制度的籠子里,這就是依法治國的基本邏輯,也是現(xiàn)代國家治理的“日常狀態(tài)”。
中共十八屆三中全會(huì)《決定》中所提出的“法治政府”和“法治社會(huì)”命題,屬于現(xiàn)代法治原則的題中應(yīng)有之義。只有政府和社會(huì)都共同守法,才能建構(gòu)一個(gè)法律共同體,才能樹立一個(gè)絲絲入扣、層層相洽的法律體系。嚴(yán)格意義上的法律秩序應(yīng)該具有如下本質(zhì)特征:一視同仁、不全則無;絕對不能容許任何個(gè)人或團(tuán)體享有凌駕于法律之上的特權(quán)并以此撕裂規(guī)范之網(wǎng)。因此,從中國的現(xiàn)實(shí)問題出發(fā),執(zhí)政黨在依法執(zhí)政思路上采取法治方式的實(shí)質(zhì)是要貫徹普遍的、全面的守法精神和規(guī)范思維,而行之有效的關(guān)鍵在于獨(dú)立而公正的審判權(quán)。沒有中立的第三方進(jìn)行判斷和制裁,法律就有可能逐漸流于形式,甚至被誤解、被玩弄、被踐踏。在這里,法院的權(quán)威與法制的權(quán)威互為表里。
第三,操作技術(shù)和制度合理化。在當(dāng)局者的決斷與普遍遵循的規(guī)范之間要達(dá)成符合實(shí)際情況的平衡,還需要各種具體的機(jī)制和舉措來適當(dāng)運(yùn)作,需要保留一定的彈性空間,其中特別值得重視的問題是如何堅(jiān)持統(tǒng)治理性,防止裁量權(quán)被濫用。
一般而言,中國的文化傳統(tǒng)傾向于用道德來彌補(bǔ)法律的不足。正是道德話語可以使法律條文具有彈性和轉(zhuǎn)機(jī),從而為裁量和通融打開方便之門。在現(xiàn)階段的政治實(shí)踐中,一旦依法治國受阻,人們總是拿“以德治國”來搪塞,這樣的傳統(tǒng)思維定式隨處可見、經(jīng)久不衰。然而我們必須清醒地認(rèn)識到,遵守法律只是道德的底線,德治的要求遠(yuǎn)比法治難得多。如果一個(gè)人連法律規(guī)則都不能遵守,怎能指望他踐行道德的更高標(biāo)準(zhǔn)?對于一個(gè)社會(huì)而言,守法并非公平正義和道德的充分條件,但一定是實(shí)現(xiàn)善治的必需條件、首要前提。在這個(gè)意義上也可以說,法律秩序不立,道德理念就根本無從談起。
在這樣的語境里,為了確保法律落到實(shí)處、收到實(shí)效,反倒更應(yīng)該強(qiáng)調(diào)法律的工具理性和反思理性,并竭力推動(dòng)點(diǎn)點(diǎn)滴滴的制度建設(shè),為個(gè)人依法維權(quán)的活動(dòng)提供充分的保障,包括律師們尋找法律漏洞的技術(shù)競賽。也就是說,把道德問題盡量轉(zhuǎn)換成程序和專業(yè)技術(shù)問題來處理。
如果這四根法律支柱不是穩(wěn)固的、強(qiáng)有力的,那么法治中國的構(gòu)想就會(huì)變成空中樓閣
值得指出的是,在各種具體制度和舉措的合理化方面,有四個(gè)法學(xué)領(lǐng)域或者部門法值得給予高度重視,不妨稱之為“法治中國的四維”。即:刑事法、稅法、侵權(quán)責(zé)任法以及行政訴訟法。
刑事法涉及公民的自由和生命,是法律強(qiáng)制力最典型的表現(xiàn)。因此,刑事審判的公正和精確直接影響法律秩序的正當(dāng)性。刑事制度設(shè)計(jì)的核心價(jià)值是罪刑法定,并通過程序公正、充分保障辯護(hù)權(quán)以及無罪推定等原則來預(yù)防冤假錯(cuò)案,而不是通過事后的伸冤和平反來主張司法體制的正當(dāng)性。
稅法關(guān)乎公民財(cái)產(chǎn)權(quán)保障以及政府權(quán)力邊界,是統(tǒng)治理性和公共服務(wù)質(zhì)量的象征。征稅必須經(jīng)過人民代表大會(huì)審議和同意,因而必須采取法律形式,而不能任由行政機(jī)關(guān)拍板決定。稅種、稅率以及財(cái)權(quán)與事權(quán)的配置都需要以合理的規(guī)劃和計(jì)算為基礎(chǔ),不能主觀武斷。稅政的核心價(jià)值是無產(chǎn)政府和有限政府,并且把稅金理解為政府向人民或者社會(huì)提供公共物品的對價(jià)。
侵權(quán)責(zé)任法涉及公民相互之間行為的橫向調(diào)整,以借助個(gè)人的訴訟活動(dòng)來限制社會(huì)性權(quán)力為宗旨。行政訴訟法涉及公民與政府之間行為的縱向調(diào)整,以通過個(gè)人訴訟活動(dòng)限制國家性權(quán)力為宗旨。兩項(xiàng)結(jié)合,構(gòu)成法治國家的重要訴訟指標(biāo)。
如果這四根法律支柱不是穩(wěn)固的、強(qiáng)有力的,那么法治中國的構(gòu)想就會(huì)變成空中樓閣。因而在立法和修法基礎(chǔ)之上,還須推動(dòng)財(cái)稅制度改革、行政制度改革以及司法制度改革,使得有關(guān)規(guī)范能夠真正運(yùn)作起來。
財(cái)稅改革是憲法實(shí)施的必由之路。尤其是預(yù)算法案的革新以及人民代表大會(huì)預(yù)算審議的實(shí)質(zhì)性開展,可以當(dāng)作憲法秩序重構(gòu)的主要抓手。鑒于目前中國的客觀形勢,財(cái)稅改革的中心課題理當(dāng)設(shè)定為:瓦解權(quán)力與資本的分利聯(lián)盟,防止經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和上層建筑畸形固化,保衛(wèi)社會(huì)自治機(jī)制與再建民間社會(huì)——這才是社會(huì)主義的真諦。具體而言,就是要采取生活者的立場和視角,通過公正而有效率的財(cái)政再分配,盡快推進(jìn)保障與保險(xiǎn)、醫(yī)療服務(wù)、住房和交通等基礎(chǔ)設(shè)施、人才培養(yǎng)、糧食和資源能源的自給、環(huán)境保護(hù)、社區(qū)安全、溝通條件改善等一系列重要的社會(huì)系統(tǒng)工程。
在中國現(xiàn)階段的社會(huì)脈絡(luò)里,行政制度改革也有必要采取財(cái)政手法,并通過行政管理的負(fù)面清單或者權(quán)力清單的明確化、簡短化的方式來減少政府干預(yù)。司法制度改革則應(yīng)該主要采取人事手法來切入,通過法官任免程序的調(diào)整以及司法的專業(yè)化、透明化來實(shí)現(xiàn)審判的獨(dú)立與公正。
應(yīng)該追加一個(gè)有百利而無一害的憲法性規(guī)定,即承認(rèn)最高法院享有在具體問題上的憲法解釋權(quán)
在司法改革方面,還不得不指出一個(gè)最重要的出發(fā)點(diǎn):我國的審判機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)都不是閉合系統(tǒng),沒有形成自我完成的結(jié)構(gòu)、功能以及涵義。
從法律文本上看,最高法院被認(rèn)為是終審機(jī)關(guān),是就案件進(jìn)行法律判斷的終極權(quán)威,但卻又受制于作為法律監(jiān)督機(jī)構(gòu)的檢察院,對抽象行政行為以及導(dǎo)致規(guī)范沖突的行政規(guī)則沒有合法性審查的權(quán)限而只能提交國務(wù)院法制辦處理,幾乎從來不對憲法文本進(jìn)行解釋。從而導(dǎo)致審判活動(dòng)以最高檢察院、全國人大常委會(huì)、國務(wù)院法制辦以及信訪系統(tǒng)為樞紐,在法院外形成了一個(gè)周而復(fù)始的循環(huán)圈,貫通法律的頂端與社會(huì)的基層。
另一方面,最高檢察院直接對全國人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)的制度設(shè)計(jì)雖然有利于檢察獨(dú)立原則的貫徹,也有利于對行政權(quán)的監(jiān)督。但是,即便如此,最高檢察院還是不能在公訴和法律監(jiān)督等方面一錘定音。就刑事偵查而言,公安部門享有更大的權(quán)力,檢察機(jī)關(guān)并不能真正有效地進(jìn)行節(jié)制。就法律監(jiān)督而言,全國人大常委會(huì)、中央紀(jì)委監(jiān)察部、信訪系統(tǒng)等同樣享有很大的權(quán)限。也就是說,檢察活動(dòng)也以其他國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)以及信訪系統(tǒng)為節(jié)點(diǎn)和通道,在檢察院之外形成了一個(gè)循環(huán)圈,使得權(quán)限和責(zé)任的界限變得非常曖昧。
只要上述體外循環(huán)圈沒有打破,層出不窮、永無止境的信訪和疊床架屋的互相監(jiān)督會(huì)把現(xiàn)代國家治理的各種合理形式溶解于無形,審判獨(dú)立和檢察獨(dú)立就難以真正推動(dòng)。所以,近來我們可以觀察到一種不可思議的現(xiàn)象:身處司法第一線的法官和檢察官似乎頗有那么一點(diǎn)“葉公好龍”。當(dāng)中央似乎要正式給審判獨(dú)立和檢察獨(dú)立以說法時(shí),有關(guān)方面卻突然表現(xiàn)得憂心忡忡、顧慮重重。
據(jù)悉,檢察院害怕獨(dú)立之后公訴的證據(jù)基礎(chǔ)會(huì)削弱、刑事偵查的質(zhì)量要求得不到公安部門的支持,在法律監(jiān)督方面也會(huì)出現(xiàn)有心無力的場面。而法院則害怕獨(dú)立之后的地位進(jìn)一步邊緣化,司法經(jīng)費(fèi)得不到充分保障,判決執(zhí)行率也會(huì)下滑。在基層,法官因工作太難、責(zé)任太大、待遇太低、風(fēng)險(xiǎn)太高而開始采取“三十六計(jì)走為上計(jì)”的態(tài)度,有些地方的辭職者已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)規(guī)模。這些動(dòng)向決不可成為妨礙司法改革的理由,但卻是推敲具體實(shí)施方案之際不容忽視的參考因素。
這些奇妙現(xiàn)象告訴我們:司法改革不可能繼續(xù)靠局部的修修補(bǔ)補(bǔ)來推進(jìn),而必須跳出既有的體制窠臼,按照法治的邏輯和解決現(xiàn)實(shí)問題的客觀需求進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)。要考慮的制度改革事項(xiàng)固然很多,但其中有一個(gè)非常重要的作業(yè)是綱舉目張的,這就是根據(jù)依法執(zhí)政的指導(dǎo)思想重新定位中央政法委員會(huì)。
如果把現(xiàn)代國家治理體系理解為一個(gè)統(tǒng)一的、閉合的法治系統(tǒng),那么中央政法委的職責(zé)可以設(shè)定為切實(shí)管好它的入口和出口。入口在全國人大立法程序,執(zhí)政黨可以通過政法委進(jìn)行不同政策之間關(guān)系的協(xié)調(diào),防止部門利益和地方利益影響法律規(guī)范的合理性、連貫性。出口在司法文書執(zhí)行程序,執(zhí)政黨可以通過政法委進(jìn)行不同權(quán)力之間關(guān)系的協(xié)調(diào),動(dòng)員各種體制資源確保法律決定的落實(shí)。如果這樣的制度安排可行,那么執(zhí)政黨的領(lǐng)導(dǎo)與法律至上原則和司法獨(dú)立原則之間就不存在任何矛盾。
另外,要打破前述的那兩個(gè)體外循環(huán)圈,在對有關(guān)組織法進(jìn)行修改,特別是重新界定信訪系統(tǒng)的職能之余,還應(yīng)該追加一個(gè)有百利而無一害的憲法性規(guī)定,即承認(rèn)最高法院享有在具體問題上的憲法解釋權(quán)。
試想,作為對法律解釋和判斷的終局性機(jī)關(guān),如果無權(quán)在具體案件審理或具體權(quán)利認(rèn)定之際根據(jù)需要參與憲法文本解釋,豈非咄咄怪事?反過來看,承認(rèn)最高法院的憲法解釋權(quán)則是成本最小、對法治方式和規(guī)范思維的普及影響最大的一項(xiàng)司法改革舉措。沒有這樣的舉措,中共十八屆三中全會(huì)提出的進(jìn)一步健全憲法實(shí)施監(jiān)督機(jī)制和程序、一切違反憲法法律的行為必須予以追究的命題就很容易流于空談,人權(quán)的司法保障也無從著手。