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“事實自證”規(guī)則在美國醫(yī)療案件中的應(yīng)用

2024-01-23 05:42:40湯文華
英語世界 2024年1期
關(guān)鍵詞:縫針證言陪審團(tuán)

湯文華

一、“事實自證”規(guī)則的起源

“事實自證”規(guī)則(res ipsa loquitur1)起源于19世紀(jì)英國Byrne? v. Boadle(1863年)一案。在該案中,原告Byrne經(jīng)過面包店時被樓上掉下的面包桶砸傷。面包桶是被告Boadle面包店的物品,掉下來的原因不明。原告提起訴訟,指控被告的過失責(zé)任。

該案大法官波洛克(Pollock)認(rèn)為:任何人在自己的倉庫中存放木桶時,都有責(zé)任確保木桶不會掉落。被告使用這棟建筑物,木桶在他的管理下,他對雇員的行為負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。因此,木桶掉落的事實足以構(gòu)成過失的表面證據(jù)(prima? facie? evidence)。原告無須提供證據(jù),因為如果沒有被告的過失,木桶就不會掉落。在這個案件中,被告被推定為有過失,但如果被告能夠提供與過失不符的其他事實,那么他就可以免除過失責(zé)任。

隨后,英國的另一起著名案件Scott v. London & St. Katherine Docks Co.(1865年),在法律上確立了“事實自證”規(guī)則的適用標(biāo)準(zhǔn)。在該案件中,原告Scott是一名海關(guān)官員,在檢查被告?zhèn)}庫時,因為六袋糖包從起重機(jī)上掉下,被擊中而受傷,且受到永久性傷害。

該案法官威廉斯·厄爾(Williams Erle)在判決中寫道:對于過失,必須提供合理的證據(jù)。然而,當(dāng)事物處于被告或其雇員的管理之下,并且在一般情況下,如果被告已經(jīng)采取適當(dāng)?shù)淖⒁夂凸芾泶胧?,意外事件就不?yīng)該發(fā)生。事件本身就已經(jīng)提供了合理的證據(jù),如果被告未能提供合理的解釋或證據(jù),那么可以認(rèn)為意外事件是由于缺乏注意引起的。該案件在法律上確立了“事實自證”規(guī)則的適用標(biāo)準(zhǔn),即原告在無法提供被告過失的直接證據(jù)時,可以根據(jù)兩個要件將事件本身作為過失認(rèn)定的依據(jù):(一)被告對過失行為具有管理和控制力;(二)如果沒有缺乏注意或管理失當(dāng),過失行為就不會發(fā)生。

19世紀(jì)晚期至20世紀(jì)初,英國的“事實自證”規(guī)則也引起了美國法律界的關(guān)注。最初,約翰·威格莫爾 (John Wigmore)教授在1905年的證據(jù)法教科書中確認(rèn)了這一法律規(guī)則。根據(jù)威格莫爾教授的觀點,要滿足“事實自證”規(guī)則應(yīng)具備以下三個條件:(一)原告遭受的損害是在被告過失的情況下發(fā)生的;(二)導(dǎo)致?lián)p害的工具或方法必須在被告的排他性掌控之下;(三)對于損害的發(fā)生,原告不能存在故意行為或有其他可解釋的原因。只要滿足這三個條件,即使原告沒有直接證據(jù)證明,法院仍然可以推定被告存在過失。

二、“事實自證”規(guī)則在美國醫(yī)療案件中的應(yīng)用

在醫(yī)療領(lǐng)域,特別是在復(fù)雜的醫(yī)療行為和手術(shù)過程中,患者通常難以了解醫(yī)療細(xì)節(jié)。因此,當(dāng)原告難以提供直接證據(jù)時,美國法院可能會考慮應(yīng)用“事實自證”規(guī)則,目的是確?;颊咴卺t(yī)療錯誤案件中能夠獲得公正的裁決,即使他們無法提供詳細(xì)的事實或證據(jù)。

在美國醫(yī)療案件中,“事實自證”規(guī)則的應(yīng)用通常涉及兩個方面:普通常識原則(Common Knowledge Doctrine)和專家證言(Expert Testimony)。

(一)普通常識原則(Common Knowledge Doctrine)

“事實自證”規(guī)則允許法院在某些情況下,根據(jù)普通常識和一般人的經(jīng)驗來推斷被告的過失。在醫(yī)療案件中,如果某個事件或結(jié)果非常明顯,在沒有醫(yī)學(xué)專家證言的情況下,普通人也能夠理解其中的錯誤或疏忽,這時法院就會考慮應(yīng)用“事實自證”規(guī)則,讓陪審團(tuán)判斷,以推定被告是否存在過失。例如,在常規(guī)手術(shù)中遺留手術(shù)器械或海綿等,或治療手肘卻導(dǎo)致生殖器官受傷,針對這類明顯的過失行為,法院可以依據(jù)普通常識來推定醫(yī)生或醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在過失。

在Kambat v. St. Francis Hospital(1997)一案中,原告在接受子宮切除手術(shù)時,被告醫(yī)生誤將一塊剖腹墊遺留在她的腹腔內(nèi)。在這起醫(yī)療事故案件中,原告指控被告醫(yī)院和醫(yī)生犯有過失,導(dǎo)致剖腹墊遺留。法院認(rèn)為,根據(jù)日常生活經(jīng)驗,陪審團(tuán)無須專家證言,就能夠判斷術(shù)后剖腹墊不應(yīng)該遺留在患者腹腔內(nèi)。因此,法院裁定被告醫(yī)院和醫(yī)生有過失,并判決賠償原告。

但是,當(dāng)醫(yī)療事故超越一般人根據(jù)普通常識所能判斷的范圍,便不適用“事實自證”規(guī)則。例如,在Bin Xin Tan v. St. Vincent’s Hospital & Medical Center(2002)一案中,患者(原告)被醫(yī)生診斷為患有肝癌,于是接受了右肝葉切除手術(shù)。原告的律師主張患者實際上并未患有癌癥(右肝葉的病理結(jié)果為良性),因此本無須切除肝臟。由于右肝葉的切除,患者不得不進(jìn)行肝臟移植手術(shù),卻在手術(shù)中不幸身亡。經(jīng)過調(diào)查,作為被告診斷原告患癌依據(jù)的細(xì)胞切片已經(jīng)丟失,因此無法證明原告是否真的患有癌癥。

該案法院認(rèn)為,雖然右肝葉的病理結(jié)果為良性,但被告醫(yī)師誤診是否存在過失,以及是否與死者死亡之間具有因果關(guān)系,均超越一般人根據(jù)普通常識所能判斷的范圍, 因此不適用“事實自證”規(guī)則。

基于以上兩個案件,可以看出法院一致認(rèn)為,除非在過失行為明顯的案例中,根據(jù)一般人的普通常識足以證明被告醫(yī)生存在過失,否則不適用“事實自證”規(guī)則。

(二)專家證言(Expert Testimony)

在一些復(fù)雜的醫(yī)療案件中,“事實自證”規(guī)則可能需要依賴專家證言來證明案件中的技術(shù)性細(xì)節(jié)和專業(yè)問題。雖然“事實自證”規(guī)則本身通常不要求專家證言,但是在復(fù)雜的醫(yī)療事故中,一般陪審員無法理解復(fù)雜的醫(yī)學(xué)事實,這時有必要依賴專家證言,厘清相關(guān)的醫(yī)學(xué)知識,幫助法院理解案件,使當(dāng)事人雙方地位平等,并最終確定是否應(yīng)該應(yīng)用“事實自證”規(guī)則。

例如,在States? v.? Lourdes? Hospital(2003)一案中,原告在被告醫(yī)院接受手術(shù),但術(shù)后其右肩、右臂和軀干右側(cè)發(fā)生疼痛,她認(rèn)為醫(yī)生在手術(shù)過程中因疏忽致其手臂發(fā)生極端角度彎曲,進(jìn)而導(dǎo)致疼痛。原告對被告醫(yī)院提起醫(yī)療過失索賠,并傳喚了一位專家證人作證,證明在無過失情況下,她所受的傷害不太可能發(fā)生。初審法院允許采用專家證言,并駁回了被告醫(yī)院的總結(jié)判決動議。上訴法院推翻了初審法院的裁決,不允許采用專家證言。但是,最高法院認(rèn)為,專家證言可以與“事實自證” 規(guī)則并存,且專家證言能在陪審團(tuán)的普通常識及醫(yī)生的專業(yè)知識之間構(gòu)筑橋梁,彌補(bǔ)差異。

在美國法律體系中,專家證言在“事實自證”規(guī)則下的應(yīng)用是一個復(fù)雜而具有挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域。一般來說,“事實自證”規(guī)則允許法院在某些情況下,根據(jù)普通常識和一般人的經(jīng)驗來推斷被告的過失。然而,在醫(yī)療法律案件中,通常涉及高度復(fù)雜性和技術(shù)性的醫(yī)學(xué)問題,這使得一般人很難理解和判斷。因此,在這種情況下,通常引入專家證言,以幫助法院理解案件并確定是否應(yīng)該應(yīng)用“事實自證”規(guī)則。

在法律實踐中,專家證言的作用是解釋復(fù)雜的醫(yī)學(xué)事實,幫助法院和陪審團(tuán)理解案件的技術(shù)細(xì)節(jié)。專家可以提供關(guān)于醫(yī)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)生的行為是否符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn),以及事件的普遍性和概率等方面的專業(yè)知識。這些專家證言可以幫助法院確定是否應(yīng)該應(yīng)用“事實自證”規(guī)則,并在案件中起到關(guān)鍵作用。

三、“事實自證”規(guī)則的構(gòu)成要件

“事實自證”規(guī)則允許從事件發(fā)生中推斷被告的過失,從而形成足以提交給陪審團(tuán)的過失初步證據(jù)。為了使推斷能夠提交給陪審團(tuán)考慮,原告必須證明: (一)如果沒有被告的過失,原告的傷害通常不會發(fā)生;(二)被告對導(dǎo)致?lián)p害的工具或方法具有排他性的控制權(quán)(exclusive control);(三)原告對損害的發(fā)生沒有故意行為或其他可解釋的原因,即事故的發(fā)生不是由原告的任何自愿行為(voluntary action)所致。

(一)無過失則損害不發(fā)生

美國法院認(rèn)為,如果沒有被告的過失行為,原告的損害就不會發(fā)生,從而可以推斷被告存在過失。例如,在Tucson General Hospital. v. Russel (1968年)一案中,原告在醫(yī)院的X光臺上準(zhǔn)備進(jìn)行X光檢查時,被X光機(jī)掉下來的部件砸傷。上訴法院裁定,就“事實自證”規(guī)則而言,該事故通常在沒有過失的情況下不會發(fā)生,因此可以合理推定醫(yī)院對其X光機(jī)的控制存在過失。被告繼續(xù)上訴,最高法院裁定,本案適用“事實自證”規(guī)則,因為事故是被告未妥善安置X光機(jī)所致。

但是,如果原告的損害可能是由其他非被告原因所致,美國法院通常認(rèn)為不適用“事實自證”規(guī)則,因為沒有滿足“無過失則損害不發(fā)生”這一要件。例如,在Locke v. Pachtman(1994年)一案中,被告進(jìn)行手術(shù)時,縫針斷裂,因無法找到斷裂的縫針頭,被告將縫針頭碎片留在原告體內(nèi)。事后,原告身體出現(xiàn)持續(xù)劇痛,于是去看了另一位醫(yī)生,該醫(yī)生通過手術(shù)取出了斷裂的縫針頭碎片。原告以醫(yī)療過失起訴被告,要求被告為醫(yī)療過失造成的疼痛和精神損害進(jìn)行賠償。

一般而言,推斷被訴損害在沒有過失的情況下不會發(fā)生,要么必須得到專家證詞的支持,要么必須是陪審團(tuán)的共識。在該案中,法院認(rèn)為這兩種標(biāo)準(zhǔn)都沒有得到滿足。庭審中,原告首先主張,專家證詞足以使陪審團(tuán)認(rèn)定縫針斷裂在沒有過失的情況下不會發(fā)生,但法院駁回了這一主張,因為即使是原告的專家證人也承認(rèn),縫針斷裂是手術(shù)的正常風(fēng)險。原告的專家證人并沒有就醫(yī)生在原告手術(shù)中應(yīng)該采取的合理行動提供其他證詞,無論是使用縫針,還是縫針頭斷裂方面。因此,過失的初步證明在這里并不充足。

作為替代方案,原告又主張不需要專家證詞,而是應(yīng)用“事實自證”規(guī)則,讓陪審團(tuán)判斷被告是否存在過失——縫針在沒有過失的情況下通常不會斷裂。法院同樣駁回了原告的主張,因為縫針斷裂是手術(shù)風(fēng)險的一部分,而且縫針斷裂后,被告采取了積極措施尋找縫針頭碎片,這與因疏忽將縫針頭留在切口內(nèi)的過失行為大不相同。因此,基于一般人的普通常識,法院認(rèn)為不可能合理地得出這樣的結(jié)論:在沒有過失的情況下,這種事件通常不會發(fā)生。

(二)被告有排他性控制力

通常情況下,法院不會按照“排他性控制”(exclusive control)的字面意思來執(zhí)行。例如,在被告排他性控制的工具離開被告控制后發(fā)生事故的情況下,也適用“事實自證”規(guī)則,前提是已經(jīng)證明被告在被指控的過失行為發(fā)生時具有排他性的控制權(quán)。

具體而言,“被告有排他性控制力”,是指被告在特定事件發(fā)生時對與該事件相關(guān)的任何過失負(fù)有責(zé)任,并且被告必須對造成傷害的工具或方法具有實際或義務(wù)上的控制能力。這種控制力要求證據(jù)提供一個合理的基礎(chǔ),即事件的原因可能與被告的過失有關(guān)。該要求的目的是排除除被告過失之外的所有可能性,而不是要求消除其他原因的可能性,只需將它們的可能性降低到被告的責(zé)任更大的程度。

在現(xiàn)實中,關(guān)于被告對醫(yī)療器具(instrumentality)的控制權(quán)問題很容易引起爭議。特別是在多個加害人參與的情況下,當(dāng)原告無法明確哪位被告負(fù)有責(zé)任時,被告對醫(yī)療器具是否具有控制權(quán)就成為一個爭議點。

在相關(guān)案件中,例如Ybarra v. Spangard(1944年)一案,原告在手術(shù)中遭受傷害,但無法明確指出特定的被告。在該案中,原告因腹痛咨詢了醫(yī)生A(被告)。醫(yī)生A診斷原告患有闌尾炎,并安排了醫(yī)生B(被告)為原告進(jìn)行闌尾切除手術(shù)。手術(shù)前,原告由護(hù)士C(被告)用輪椅推入手術(shù)室,由麻醉師D(被告)安置在手術(shù)臺上。麻醉師D將原告的頭頸和肩膀靠在兩個“硬物”上,并進(jìn)行了麻醉。手術(shù)后,原告醒來時感到頸部和右肩劇烈疼痛。在離開醫(yī)院后,疼痛加劇,導(dǎo)致右臂癱瘓和功能喪失。原告接受了其他兩位醫(yī)生的檢查,他們認(rèn)為原告受傷的原因是頸部和右臂受壓力或拉力。原告根據(jù)“事實自證”規(guī)則對涉及的所有醫(yī)護(hù)人員提起訴訟,意味著應(yīng)該根據(jù)他的傷害推斷醫(yī)護(hù)人員的過失。被告醫(yī)護(hù)人員辯稱,如果在造成傷害的行為中涉及多個被告或工具,并且實際上無法追溯到任何一個具體的被告或工具,那么“事實自證”規(guī)則不適用。

法院駁回了被告的主張,認(rèn)為該案適用“事實自證”規(guī)則,因為傷害發(fā)生的性質(zhì)足以推斷醫(yī)生的過失,即使無法確定具體是哪位醫(yī)生或哪個器械導(dǎo)致了傷害。這一判決在醫(yī)療事故責(zé)任領(lǐng)域確立了“事實自證”規(guī)則的適用范圍,即使無法明確責(zé)任方,如果傷害本身足以表明過失,原告仍有權(quán)主張醫(yī)療事故責(zé)任。

該案法院認(rèn)為,在醫(yī)療過程中,醫(yī)生和護(hù)士互為暫時代理人,醫(yī)生應(yīng)為護(hù)士的錯誤負(fù)責(zé)。在這種情況下,所有對于原告身體或?qū)е聜Φ墓ぞ呋蚍椒ň哂锌刂屏Φ娜耍徽J(rèn)定具有過失,必須對原告的損害負(fù)責(zé)。這種觀點的支持者認(rèn)為,由于被告更容易獲得證據(jù),醫(yī)療專家通常不愿意為原告作證,因此在判定責(zé)任時,應(yīng)該由被告承擔(dān)證明舉證的責(zé)任,也就是由被告來提供更多的證據(jù)證明其沒有過失。此外,依據(jù)“事實自證”規(guī)則,被告醫(yī)療人員有責(zé)任對無法解釋的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任,這有助于創(chuàng)造一種動力,推動醫(yī)療人員盡最大努力來避免醫(yī)療事故的發(fā)生。在醫(yī)生與患者之間存在一種信任關(guān)系,醫(yī)生有特殊的義務(wù)和責(zé)任,其中包括對損害的解釋和說明。

(三)原告行為不具原因力

“原告行為不具原因力”是指原告所采取的行為或做法,并非直接導(dǎo)致訴訟中所宣稱的損害或事件發(fā)生。在法庭上,被告可能會提出一種反駁觀點,即認(rèn)為原告的行為是導(dǎo)致?lián)p害的直接原因,從而試圖推翻原告的訴訟主張。這種主張通常涉及對原告所陳述的因果關(guān)系的質(zhì)疑,即被告認(rèn)為原告所宣稱的損害并非由被告的行為引起,而是由其他原因或行為引發(fā)的。在法律程序中,證明原告行為不具原因力可能會影響案件的最終判決。

如果原告的行為被視為事件發(fā)生的原因,則不得應(yīng)用“事實自證”規(guī)則。例如,在Brockman v. Harpole(1968年)一案中,原告未經(jīng)預(yù)約到診所要求醫(yī)生為其清潔耳朵。由于醫(yī)生當(dāng)時正在進(jìn)行手術(shù),原告不愿等待,堅持要求護(hù)士代勞。護(hù)士用力過度導(dǎo)致耳朵鼓膜破裂。法院裁定,原告拒絕等待醫(yī)師進(jìn)行耳朵檢查,其行為直接導(dǎo)致?lián)p害發(fā)生,因此不適用“事實自證”規(guī)則。

然而,在另一起案件(Meier v. Ross General Hospital,1968年)中,盡管死者參與了事故的發(fā)生,但“事實自證”規(guī)則仍然適用。在該案件中,一位精神病患者嘗試自殺,后被安置在醫(yī)院的精神病護(hù)理病房。醫(yī)院實行“開放門政策”(the open-door policy),允許患者在家庭式環(huán)境中不受束縛地生活。該精神病患者在病房可以自由活動,最終跳窗自殺。原告(患者的妻子)起訴醫(yī)院和醫(yī)生,要求法官指示陪審團(tuán),即使死者參與事故,只要排除其行為是事故責(zé)任的原因,仍可依賴“事實自證”規(guī)則。醫(yī)院主張其“開放門政策”符合業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)。法院裁定有利于原告,認(rèn)為死者的自愿行為不應(yīng)剝奪“事實自證”推定的效力。

上述案件中,法院解釋稱,死者的“自愿行為或貢獻(xiàn)”(voluntary action or contribution)并不剝奪“事實自證”規(guī)則的效力。法院強(qiáng)調(diào),即使死者的自殺行為被視為自愿行為,但自殺死亡本身就是案件中的損害,而不是導(dǎo)致死亡的“負(fù)責(zé)原因”。因此,法院支持原告的主張,“事實自證”規(guī)則在排除死者行為是事故責(zé)任的原因后仍然適用。

1 res ipsa loquitur是拉丁文,字面意思是“事實自證”或“事情自有說服力”(the thing speaks for itself) 。根據(jù)2019年《布萊克法律詞典》第11版,該規(guī)則允許“從事故的發(fā)生中單純地推斷出疏忽。這個規(guī)則只是承認(rèn)了我們從日常經(jīng)驗中所知道的:有些事故本質(zhì)上通常只有在有疏忽的情況下才會發(fā)生。res ipsa loquitur并不為原告創(chuàng)建假設(shè),而只是允許從事件的環(huán)境中推斷出疏忽。該規(guī)則實際上構(gòu)成了足以提交陪審團(tuán)審議的疏忽初步證據(jù),陪審團(tuán)可以——但并不是必須——得出可以推斷的結(jié)論……”。也就是說,在某些情況下,事件本身就足以證明被告的過失,無須原告提供具體的證據(jù)。在這種情況下,舉證責(zé)任落在被告身上,否則法院可以推定被告存在過失或責(zé)任。

(作者單位:中國政法大學(xué))

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