黃帥
摘 ?要: 2019年4月,中央政法委作了“禁止下達(dá)起訴率等指標(biāo)”的要求,旨在使得檢察官裁量權(quán)能夠依照司法規(guī)律行使,不再受起訴率指標(biāo)影響,傳遞了檢察官不起訴裁量權(quán)擴(kuò)大運用的利好信號。權(quán)力擴(kuò)大化適用的同時必須要有相應(yīng)配套程序與制度對權(quán)力進(jìn)行合理制約,其中被害人因其特殊地位,在其中的制約起著重要的作用。我國當(dāng)前的被害人制約體系存在著事中參與不足、事后救濟(jì)不完善的問題。與國外的一些制約體制的特點相比,缺少獨立的第三方力量可供被害人求助。完善我國的被害人對不起訴裁量權(quán)的制約體系,補(bǔ)正我國現(xiàn)有制度同時,構(gòu)建一種使得被害人有第三方力量求助的獨立機(jī)構(gòu)的制度也是應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考慮的。
關(guān)鍵詞:不起訴裁量權(quán);被害人權(quán)利;權(quán)力制約;權(quán)利救濟(jì)
中圖分類號:D92 ????????????文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?????????文章編號:1672-4437(2019)04-0076-06
犯罪率上升與司法資源的緊張,這是世界上大多數(shù)國家都在面臨著的問題,我國也并不例外。面對這樣的情況,為了使案件得以合理分流和加快案件的處理進(jìn)程便成為各國刑事司法追求的目標(biāo)。在這種情況下,在審查起訴階段,擴(kuò)大不起訴裁量權(quán)成為了各國刑事司法發(fā)展的一個趨勢[1]。不起訴裁量權(quán)與對不起訴裁量權(quán)的制約看似是一對相互對立的概念范疇,在如今不起訴裁量權(quán)的運用趨于擴(kuò)大化的改革方向與環(huán)境之下,似乎探討對不起訴裁量權(quán)的制約略有矛盾的意味。但是若從不起訴裁量制度角度考慮,則權(quán)力本身與對權(quán)力的制約二者共同構(gòu)成了制度的整體——沒有被合理制約的權(quán)力是極容易被濫用的,并且從權(quán)力本身角度而言,缺乏正當(dāng)程序制約,權(quán)力的行使也是沒有公信力的,不會得到人們的支持,在司法實踐中的實際效果可能也會面臨一定的質(zhì)疑。所以,從價值取向上來看,本文的意圖絕不是與時代潮流相左另辟蹊徑,而是探討在不起訴裁量權(quán)趨于擴(kuò)大化適用的情況下,完善相應(yīng)制約制度,尤其是被害人的制約,從而為權(quán)力的行使?fàn)I造一個更好的環(huán)境,促進(jìn)相關(guān)司法制度的良性發(fā)展。
一、語境與環(huán)境——不起訴裁量權(quán)制約的必要性與被害人制約的特殊性
(一)檢察機(jī)關(guān)不起訴裁量權(quán)在我國的適用
不起訴裁量權(quán)的出現(xiàn)是起訴便宜主義在我國刑事訴訟中的體現(xiàn),是指在案件已經(jīng)具備了起訴的法定條件的前提之下,檢察官可以根據(jù)自己對案件情況的認(rèn)識與判斷,進(jìn)而決定選擇起訴或者不起訴的權(quán)力[2]。這種權(quán)力是對案件處理的一種選擇權(quán),對符合起訴條件的案件認(rèn)為不起訴更加契合于公共利益的時候,可以作出不起訴的決定[3]。
我國公訴案件中不起訴的種類分為法定不起訴、證據(jù)不足不起訴和酌定不起訴,另外在未成年刑事案件中還有附條件不起訴。由于不起訴裁量權(quán)的運用以“案件具備起訴的法定條件”為前提,法定不起訴還是證據(jù)不足不起訴,都不具備起訴的法定條件,所以,不起訴裁量權(quán)的運用天然排除了絕對不起訴的兩種情況,因而在案件范圍上僅適用于酌定不起訴與附條件不起訴的案件。從具體案件上看,不是所有案件都是允許不起訴裁量權(quán)的運用的,對于酌定不起訴與附條件不起訴的適用都是有著相對嚴(yán)苛的條件,允許檢察官在條件之內(nèi)進(jìn)行有限的自由裁量。酌定不起訴的適用條件為:犯罪行為情節(jié)輕微,依照《刑法》不需要判處刑罰或者免除刑罰。附條件不起訴的條件為:未成年人涉嫌實施的犯罪為《刑法》第四章、第五章、第六章規(guī)定的犯罪,可能判處1年有期徒刑以下刑罰,符合起訴條件,但有悔罪表現(xiàn)??偨Y(jié)相對不起訴的條件設(shè)置的特點,可將其歸結(jié)為:將不起訴裁量權(quán)的運用限定在輕微罪當(dāng)中——即“微罪不起訴”。
(二)制約不起訴裁量權(quán)的必要性——以“起訴率”為切入點
嚴(yán)格控制“起訴率”可謂是一種對不起訴裁量權(quán)的“另類的”制約辦法,其中體現(xiàn)的精神在于“解決問題的最好辦法便是消滅問題本身”——即盡可能消滅不起訴裁量權(quán),也就不存在不起訴裁量權(quán)的濫用的問題了。2007年,前最高人民檢察院檢察長賈春旺表示,檢察系統(tǒng)要調(diào)整考核標(biāo)準(zhǔn),改進(jìn)考查方法,不能人為控制不批捕率,不起訴率[4]。在當(dāng)時的環(huán)境下是發(fā)出了不起訴裁量權(quán)的改革的信號——長期以來,上級檢察院對于下級檢察院的考核標(biāo)準(zhǔn)中,長期存在著以“起訴率”的高低衡量工作的劣與優(yōu)的情況,然而起訴率本身是一種客觀現(xiàn)象,人為控制起訴率最直接的結(jié)果就是鼓勵檢察官起訴。本來不起訴更為合適的情況,因為考核標(biāo)準(zhǔn)的存在而迫使檢察官為考核壓力而作出起訴的決定。與此同時,我國公訴案件的有罪判決率也一直“居高不下”,于是帶來的現(xiàn)象便是高起訴率、高有罪判決率并存的局面——這意味著本來作出不起訴決定更合適的案件被起訴后進(jìn)入審判程序,被告人有極大可能被判有罪。這種情況下,首先造成了大量的司法資源的浪費,不利于訴訟效率的提升;其次,與我國的刑事政策之“寬嚴(yán)相濟(jì)”的精神相悖;再次,對不起訴更為合適的案件所進(jìn)行的追訴,導(dǎo)致因犯罪造成的社會關(guān)系的破壞難以修復(fù),犯罪嫌疑人、被告人難以重新回歸社會進(jìn)而導(dǎo)致更多的社會問題。
然而水必有源,木必有根——為何在有如此之多的問題的情況下,當(dāng)時還要人為控制不起訴率呢?問題的根源在于,不起訴裁量權(quán)缺乏合理的制約。1979年刑事訴訟法賦予了檢察機(jī)關(guān)決定免予起訴權(quán),而這個權(quán)力的特點在于適用條件寬泛,且缺乏必要的監(jiān)督,于是導(dǎo)致免予起訴權(quán)濫用十分嚴(yán)重。根據(jù)1992年最高人民檢察院工作報告顯示,當(dāng)年度全國檢察機(jī)關(guān)受理貪污賄賂案件向人民法院提起公訴的有18510件,免予起訴的有16779件[5]。1996年刑事訴訟法廢除了免予起訴權(quán)制度,并且以相對不起訴制度代替原來的免予起訴制度,但不起訴裁量權(quán)濫用的改善情況并未收到理想的效果。因此,最高人民檢察院于1998年發(fā)文,開始控制不起訴率。在沒有合理的制度與程序制約不起訴裁量權(quán)的情況下,為了防止不起訴裁量權(quán)的濫用,我們過去長期采取了簡單粗暴的一刀切,人為控制起訴率——即一種“解決問題的最好辦法就是消滅問題本身”的思路,這是不符合刑事訴訟規(guī)律的。2019年4月,中央政法委作了“禁止下達(dá)起訴率等指標(biāo)”的要求,旨在使得檢察官裁量權(quán)能夠依照司法規(guī)律行使,不再受起訴率指標(biāo)影響,傳遞利好信號同時,更加體現(xiàn)了構(gòu)建合理制度的重要性,否則不僅要求難以落實,其他干擾檢察官行使裁量權(quán)的變相指標(biāo)還會層出不窮。
(三)被害人對不起訴裁量權(quán)制約的特殊性:國家與被害人之間的價值沖突
國家追訴主義帶來的是被害人獨立的追訴權(quán)的喪失,隨之而來的可能就是檢察機(jī)關(guān)的官僚主義傾向,“若國家追訴主義與起訴裁量主義相結(jié)合,則這種傾向?qū)⒏用黠@?!?sup>[6]122國家追訴主義將對犯罪行為的追訴的權(quán)力收歸國家,起訴裁量主義賦予了追訴機(jī)關(guān)相對較大的自由裁量權(quán)。我國奉行國家追訴為主要,個人追訴為補(bǔ)充的犯罪追訴模式,在占據(jù)刑事案件絕大多數(shù)的公訴案件中,被害人沒有獨立的追訴權(quán),雖然在刑訴法的法律條文規(guī)定上看,被害人處在當(dāng)事人的地位,但在司法實踐中其實際地位幾乎與證人無異,其權(quán)益的實現(xiàn)需要公訴機(jī)關(guān)職責(zé)的履行而得以實現(xiàn)。
然而,雖然同為對犯罪的追訴,從國家角度出發(fā)的價值考量與從被害人角度出發(fā)的價值考量不必然完全重合。價值取向的不同導(dǎo)致一定程度上的公訴機(jī)關(guān)與被害人之間的矛盾與沖突。若被害人對不起訴裁量權(quán)缺乏必要的制約途徑,便會陷入“投訴無門”的境地。而法律應(yīng)當(dāng)對法律關(guān)系的參加者的權(quán)利都有所考慮,而非僅僅只是保護(hù)某一群體的權(quán)利[7]。被害人作為刑事訴訟的參與主體,其權(quán)利與訴求應(yīng)當(dāng)?shù)玫胶侠淼淖鹬亍?/p>
二、現(xiàn)狀與問題——中國當(dāng)前被害人對不起訴裁量權(quán)制約的基本途徑與弊端
(一)被害人在不起訴決定中的程序參與現(xiàn)狀與弊端
重事后救濟(jì),輕事中參與——這是我國在被害人對不起訴裁量權(quán)制約方面的一大特點。我國刑訴法第一百七十條規(guī)定:人民檢察院審查案件,應(yīng)當(dāng)訊問犯罪嫌疑人,聽取辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見,并記錄在案。即公訴機(jī)關(guān)在辦理案件時應(yīng)當(dāng)聽相關(guān)人員的意見,自然包括擬作不起訴決定時聽取被害人的意見。但是,我國刑事訴訟法中關(guān)于被害人乃至其他訴訟參與人對審查起訴階段的參與也僅僅只有這一條明文規(guī)定——這對于一項制度的建設(shè)而言,是相當(dāng)不完整的。另外最高人民檢察院于2001年發(fā)布的《人民檢察院辦理不起訴案件公開審查規(guī)則(試行)》(以下簡稱“公開審查規(guī)則”)意味著我國在不起訴裁量權(quán)制約方面進(jìn)行不起訴的公開審查的嘗試,不起訴公開審查實現(xiàn)的形式在我國一般為不起訴聽證。雖然很多檢察院對不起訴聽證做了一些嘗試性的探索,但大都停留在實踐探索的“摸著石頭過河”的層面,至今為止尚未出現(xiàn)一個明確的程序性規(guī)則[8]66??梢哉f,在我國,不起訴裁量權(quán)的行使是缺乏公開性的,被害人對于不起訴裁量權(quán)的事中參與性制約是非常不足的。
(二)被害人在不起訴決定后的程序救濟(jì)現(xiàn)狀與弊端
當(dāng)前,被害人對除附條件不起訴之外的所有不起訴決定都有“申訴+自訴”模式的救濟(jì)辦法,即向上級人民檢察院申訴,依舊不服的可向人民法院提起自訴,或不經(jīng)申訴程序,直接向人民法院提起自訴。對于這種“申訴+自訴”模式的不足之處,可以概括為以下兩點:
1.上級檢察院審查的實效性不足
檢察權(quán)由檢察院獨立行使原則是我國的刑事訴訟法中“專門機(jī)關(guān)行使專門職權(quán)”與“審判權(quán)、檢察權(quán)獨立行使”兩大基本原則的體現(xiàn)。在我國司法現(xiàn)狀與語境之下,我們所說的獨立行使不在于“檢察官獨立行使”,而在于“檢察院作為國家專門機(jī)關(guān)獨立行使檢察權(quán)”,是檢察院作為一個整體對檢察權(quán)的行使負(fù)責(zé)。況且,在我國檢察院的上下級關(guān)系不同于法院的“監(jiān)督”式的上下級關(guān)系,上下級檢察院之間是領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系。在這種“檢察院集體負(fù)責(zé)制”與上下級的“領(lǐng)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)”關(guān)系的雙重作用之下,上級檢察院對下級檢察院所作出的相對不起訴決定的審查的實效性很難得到保證。
所謂的實效性體現(xiàn)在兩個方面,即糾正錯誤決定與保障程序公正兩大方面。首先,對于糾正錯誤決定方面,因為不同于絕對不起訴中存在的“不符合法定起訴條件”或者“事實不清,證據(jù)不足”具有絕對性的判斷標(biāo)準(zhǔn),酌定不起訴與附條件不起訴都是以“符合法定起訴條件”為前提,法律對于相對不起訴的規(guī)定的條件也相對較為模糊,何謂“犯罪情節(jié)輕微”“不需要判處刑法”和“不起訴更為合適”的情形本就是需要在個案中具體分析的,直接辦理案件的檢察院接收的是第一手的證據(jù)與材料,對于案件事實了解是最為清晰明了的,所以對于是否符合相對不起訴的條件也是最為清楚的,這原本也是賦予檢察官自由裁量權(quán)的意義所在。除非有明顯不合適的情況,否則上級檢察院無法就下級檢察院的不起訴決定進(jìn)行實質(zhì)的有效的審查并且改變原有的不起訴決定。所以,申訴的程序?qū)τ诔俗鞒霾黄鹪V決定明顯不合適的情況之外,對于錯誤決定的糾正的實效性問題值得懷疑。其次,對于保障程序性公正問題,這種向上級檢察院申訴的途徑也是存在較大的問題。正當(dāng)程序的意義之一在于增加當(dāng)事人對結(jié)果的接受程度,平衡當(dāng)事人心理。?所以從這個意義上來講,其程序性問題正是對以上探討的“糾正實體錯誤”問題的延伸。在上級檢察院對于相對不起訴的決定審查后,維持原檢察院所作出的不起訴決定,即對被害人產(chǎn)生不利之時,程序上的公正便顯得愈發(fā)重要。程序正義要求在于公開的程序,對立面的設(shè)置與平等的對抗[9],然而我們所說的這種申訴的程序,既沒有公開的審查,又沒有對立面的設(shè)置,更沒有平等的對抗,所以對于原檢察機(jī)關(guān)作出的不起訴決定的申訴,就此意義上講,很難說有程序正義上的保障,所以程序正義的作用便難以體現(xiàn)。綜合實體與程序兩方面,可以說這種被害人向上級檢察院申訴的途徑的實效性是難以得到保障的。
2.直接向法院提起自訴存在天然邏輯矛盾
“自訴”的程序在設(shè)立之時很大程度上也是為了解決老百姓“告狀難”的問題而產(chǎn)生的[10]。對于檢察院作出的相對不起訴決定,允許被害人向法院提起自訴,此項程序存在有天然的邏輯上的矛盾。不起訴是不將案件交予人民法院進(jìn)行審判的一種處理決定,意義在于終止刑事訴訟程序,雖然不起訴是一種程序性處分,而非實體性處分,不起訴并不等同于法院的無罪判決,但根據(jù)我國刑事訴訟法基本原則之“未經(jīng)人民法院審判,不得確定任何人有罪”原則,法律意義上講被不起訴人即為無罪(若有新的情況符合起訴條件再次起訴的除外)。然而酌定不起訴與附條件不起訴的適用前提卻在于事實上犯罪嫌疑人(被不起訴人)行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪,已經(jīng)符合法定的起訴條件。并且根據(jù)我國刑訴法第一百七十六條規(guī)定,人民法院受理案件后,人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。這樣導(dǎo)致的后果便是,只要因檢察機(jī)關(guān)作出酌定不起訴進(jìn)而被害人提起的自訴案件得到法院的受理,因為犯罪事實的存在,證據(jù)的確實充分,則基本會宣告被告人有罪,進(jìn)而使得檢察院的不起訴決定受到事實上的推翻。這種天然的邏輯上的矛盾一方面使得酌定不起訴的意義被大幅度削弱,不符合現(xiàn)代社會輕緩化刑事政策,同時不利于刑事司法資源的節(jié)約與司法效率的提高,不利于犯罪嫌疑人的權(quán)利保障。同時,這對檢察機(jī)關(guān)的權(quán)威與公信力造成了極大的損害。
三、對比與疏漏——國外被害人不起訴裁量權(quán)制約的特點與對比之下我國的疏漏之處
與我國相比,在國外許多國家,被害人對于不起訴裁量權(quán)的制約已經(jīng)形成了較為成熟完善的體系。雖然各個國家具體實施的辦法略有不同,但是從宏觀的角度看,其最大的特點在于具有充分的外部力量可以得以求助,并且有較為完善的制度體系保證制約的實效性。在被害人與檢察院之外,引入第三方對不起訴裁量權(quán)進(jìn)行制約。在這種體制之下,雖然被害人發(fā)揮的作用一般都是間接的,但是為保障被害人對不起訴裁量權(quán)制約的實效性,外部力量的引入一定程度上也是必要的。在國外,對于外部力量的選取,一般采取兩種較為通行的做法:獨立的第三方機(jī)構(gòu)與法院的司法審查。
(一)獨立的第三方機(jī)構(gòu)——以日本的檢察審查會為代表
在日本通行的是起訴便宜主義,即檢察官對于案件具有較大的裁量權(quán)。為了防止不起訴裁量權(quán)的濫用,保證檢察官公平公正以及符合民意地使用不起訴裁量權(quán),早在1948年①日本便設(shè)立了檢察審查會,并頒布了《檢察審查會法》[11]119。其中的第三條關(guān)于檢察審查會的工作職權(quán)之二:對檢察業(yè)務(wù)提出建議和勸告本只是作為檢察官辦案時的參考,并不對檢察官權(quán)力的行使具有約束力。但日本于2004年修改了其《刑事訴訟法》以及《檢察審查會法》,使得檢察審查會決議的效力得以極大提升:第一次決議認(rèn)為應(yīng)當(dāng)起訴后,檢察官應(yīng)當(dāng)迅速參考決議,決定提起公訴或不起訴。若檢察官依舊作出不起訴決定,檢察審查會應(yīng)當(dāng)進(jìn)行第二階段的審查,仍認(rèn)為應(yīng)當(dāng)起訴時,由8人以上多數(shù)作出應(yīng)當(dāng)起訴的決議,法院就此決議指定律師提起公訴并支持公訴,履行檢察官的職責(zé),書寫起訴狀并出席法庭。另外,其新法為保證審查的公正與扎實,引進(jìn)了新的審查輔助員制度,審查輔助員從律師中選出,就法律上的問題進(jìn)行整理、解釋、說明與建議,為的是解決由平民組成的檢察審查會的專業(yè)性不足的問題[6]135。
通過對日本的檢察審查會制度進(jìn)行分析,可以得出其存在幾個明顯的特點:(1)其啟動程序與被害人聯(lián)系緊密;(2)檢察審查會組織上具有較強(qiáng)的獨立性;(3)檢察審查會的組成具有較強(qiáng)的平民性;(4)職權(quán)的行使具有法律性、專業(yè)性;(5)職權(quán)的行使具有互動性。檢察審查會制度在日本已經(jīng)日趨發(fā)展成熟,不但形成了獨立的審查機(jī)構(gòu),而且機(jī)構(gòu)運行也有了較為完善的程序。完善的程序與互動的機(jī)制無論對于被害人的權(quán)利保障,平衡被害人心理,緩和社會矛盾還是對于保證公訴裁量權(quán)的正確行使都具有著重要的意義。
(二)法院的司法審查——以德國的強(qiáng)制起訴制度為代表
在德國,被害人對于公訴機(jī)關(guān)作出的不起訴的決定,首先擁有向總檢察長申請復(fù)議的權(quán)利,在總檢察長決定維持地方檢察官的決定的時候,被害人有權(quán)利向州上訴法院提出上訴。上訴要包括支持起訴的事實以及反對檢察官決定的理由和詳細(xì)的論述。法院如果認(rèn)為理由可以成立,則會對檢察官發(fā)布強(qiáng)制令,要求他對被告人提出指控。由此可見,在德國模式之下,不同于我國刑事訴訟中被害人與普通證人相差無幾的訴訟地位,這種強(qiáng)制起訴制度之下,被害人有著較高的訴訟地位,對于不起訴的裁量權(quán)也是擁有很大的制約權(quán)。
在德國的實踐中,每年有60萬案件作出不起訴決定,但只有2000左右的案件被害人會提出強(qiáng)制起訴程序[11]123。雖然案件相對較少,但這并不能否認(rèn)強(qiáng)制起訴制度的作用?!皬?qiáng)制起訴的可能性是非常重要的,它提供了對不正當(dāng)和非法的不起訴的制約與反抗的可能。其稀少是因為適用的案件范圍的有限,且程序要求過高?!?sup>[12]
這種強(qiáng)制起訴制度與我國的“申訴+自訴”模式似乎存在有外形上的相似之處,實則不然。在我國,法院無權(quán)對不起訴材料權(quán)行使進(jìn)行審查,司法力量只體現(xiàn)在被害人不服檢察院決定之時,向法院提起的自訴之上。況且,我國的“申訴+自訴”模式上,被害人向法院提起自訴并不是實現(xiàn)司法對于不起訴裁量權(quán)是否正確運用的過程,而是針對自身案件請求法院作出裁判的過程,與德國的強(qiáng)制起訴制度,在性質(zhì)上也有本質(zhì)差異。
四、構(gòu)建與補(bǔ)正——被害人對不起訴裁量權(quán)制約問題的解決途徑
在我國,一方面,被害人對不起訴裁量權(quán)的制約有著并不完善的制度,這個制度既包括在決定作出時的參與,也包括被害人對不起訴決定事后的救濟(jì);另一方面,在這個之外,我們?nèi)鄙僖粋€第三方力量——無論是獨立于司法的還是依附于司法的——可供被害人在接收到不起訴決定之后去求助。我們的改革便存在有兩條最基本的途徑:一方面是對現(xiàn)有制度的補(bǔ)正,另一方面還需要構(gòu)建新的制度。
(一)擴(kuò)大被害人的事中參與度——以不起訴聽證制度為著力點
在我國,不起訴的公開審查主要通過不起訴聽證制度來得以實現(xiàn)。擴(kuò)大被害人的事中參與程度,不起訴聽證制度將會成為一個很好的著力點。其中最重要的是,應(yīng)當(dāng)形成一個完整的、清晰的程序性規(guī)則。
1.明確不起訴聽證的啟動程序
最高人民檢察院發(fā)布的“公開審查規(guī)則”中,對公開審查的啟動程序要求是經(jīng)相關(guān)人員申請,最終由檢察長決定是否進(jìn)行公開審查。但各地檢察院在具體實施中卻是做法不一:在聽證程序的發(fā)起方面,有依相關(guān)人員申請啟動的,也有檢察院依職權(quán)啟動的;在最終決定方面,檢察長決定與檢察委員會決定出現(xiàn)并存的現(xiàn)象[8]68。
當(dāng)前應(yīng)當(dāng)確定較為明確的程序性規(guī)則。首先,應(yīng)當(dāng)明確程序的發(fā)起規(guī)則,明確不起訴聽證的發(fā)起當(dāng)依相關(guān)人員申請,檢察院并不主動提起不起訴聽證程序,這更符合司法機(jī)關(guān)的特點,對處于較為弱勢的被害人等也更為有利。其次,在是否發(fā)起不起訴聽證程序的最終決定方面,應(yīng)當(dāng)由檢察院申訴控告部門進(jìn)行初審,以排除諸如涉及國家秘密、個人隱私等絕對不應(yīng)當(dāng)提起聽證程序的案件,然后提請檢察委員會決定。決定是否進(jìn)入聽證程序,對于案件的最終處理可能會產(chǎn)生實質(zhì)性的影響,并且依靠聽證的公正程序,對被害人心理的平衡有著很大的作用,但聽證程序必然導(dǎo)致一定程度上效率的降低,給檢察機(jī)關(guān)帶來很大的工作壓力。因此,對于是否要進(jìn)入聽證程序,由檢察長一人決定一定程度上講是略顯武斷,若交由檢察委員會集體決定,則更具有科學(xué)性與公信力。